Til nr. 1 (Lovens titel i lov om betalingskonti)
Den gældende lovs titel er lov om betalingskonti.
Det foreslås at ændre lovens titel til lov om betalingskonti og basale erhvervskonti.
Lovændringen vil sikre, at lovens titel afspejler den foreslåede ændring af lovens anvendelsesområde, hvorved erhvervsdrivendes og foreningers adgang til en basal erhvervskonto styrkes.
Til nr. 2 (§ 1 a i lov om betalingskonti)
Det følger af det gældende § 1, stk. 1, i lov om betalingskonti, at loven finder anvendelse på betalingstjenesteudbydere, som tilbyder betalingskonti, hvorpå en forbruger kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner, til og fra tredjemand. Loven finder derfor ikke anvendelse på erhvervsdrivende og foreninger.
Kapitel 5 i lov om betalingskonti indeholder regler om tilsynet med lov om betalingskonti. Kapitel 6 indeholder regler om straffebestemmelser, mens kapitel 7 indeholder regler om ikrafttrædelse.
Det følger af § 308 i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet senest den 30. juni hvert år udpeger systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark i overensstemmelse med kriterierne i bestemmelsen. Pengeinstitutter og realkreditinstitutter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter (CRR), kan udpeges som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) på individuelt, delkonsolideret eller konsolideret grundlag. Finanstilsynet offentliggør en oversigt over udpegede systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) på Finanstilsynets hjemmeside.
Det foreslås at indsætte § 1 a i lov om betalingskonti, hvorefter kapitel 4 a, kapitel 5, bortset fra §§ 15 og 16, samt kapitel 6 og 7 finder anvendelse på en række institutter, som afgrænset i den foreslåede bestemmelse.
Den foreslåede bestemmelse vil udvide dele af lovens anvendelsesområde, fordi det med lovforslagets § 1, nr. 11, foreslås at indsætte et nyt kapitel 4 a om basal erhvervskonto, hvorefter erhvervsdrivendes og foreningers adgang til en basal erhvervskonto styrkes. Det vil kun være institutter, der til enhver tid opfylder betingelserne i forslaget til § 1 a, som skal tilbyde en basal erhvervskonto. Ophører et institut med at opfylde betingelserne, er instituttet ikke længere omfattet af lovforslagets bestemmelser. Instituttet vil derfor kunne opsige en basal erhvervskonto til erhvervsdrivende og foreninger i overensstemmelse med § 75 i lov om betalinger, hvis der i øvrigt er hjemmel hertil i den konkrete aftale.
Forslaget til § 1 a vil medføre, at § 15 i lov om betalingskonti om Forbrugerombudsmandens kompetence og § 16 i lov om betalingskonti om Finanstilsynets underretningspligt overfor Forbrugerombudsmanden ikke finder anvendelse på de nye regler om basale erhvervskonti. Dette skyldes, at Forbrugerombudsmanden i sin virksomhed særligt varetager hensynet til forbrugerne, mens dette lovforslag primært vedrører erhvervsforhold.
Den foreslåede bestemmelse vil endvidere medføre, at et institut omfattet af forslaget til § 1 a, kan straffes med bøde for overtrædelse af forslaget til § 13 b, jf. forslaget til ændring af § 25, stk. 1, eller hvis instituttet undlader at efterkomme et påbud givet efter § 14 i lov om betalingskonti eller undlader at berigtige oplysninger efter § 17, stk. 1 og 2, i lov om betalingskonti.
Det foreslås i stk. 1 , at kapitel 4 a, kapitel 5, bortset fra §§ 15 og 16, samt kapitel 6 og 7 finder anvendelse på 1) pengeinstitutter, som individuelt er udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), eller indgår i en koncern, som er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed, 2) filialer af udenlandske kreditinstitutter, som er del af en koncern, hvor en virksomhed i koncernen er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed, og 3) danske pengeinstitutter med en arbejdende kapital, der ligger over grænsen fastsat efter stk. 3, og som er anført på den i stk. 4 nævnte liste.
Det vil fremgå af Finanstilsynet hjemmeside, hvilke institutter der til enhver tid er omfattet af forslaget til stk. 1.
Det foreslås i stk. 2, at et institut nævnt i stk. 1 alene er omfattet, hvis instituttet tilbyder betalingskonti, hvorpå en erhvervsdrivende eller forening kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner, til og fra tredjemand.
Det er kun de institutter, der er nævnt i forslaget til stk. 1, og som udbyder betalingskonti, som har samtlige de tre funktioner, der fremgår af den foreslåede stk. 2, til erhvervsdrivende eller foreninger, som vil være omfattet af kapitel 4 a, kapitel 5, bortset fra §§ 15 og 16, samt kapitel 6 og 7. Udbyder et institut nævnt i forslaget til stk. 1 kun konti, hvor kun en eller to af de nævnte funktioner er mulige, eksempelvis en konto, hvorpå der kun kan indsættes midler og hæves kontanter, vil instituttet ikke være omfattet af de nævnte kapitler.
For en nærmere definition af begreberne betalingskonto, erhvervsdrivende, forening, betalingstransaktion og kredittransaktion henvises til definitionsbestemmelsen i § 2 med de ændringer, der foreslås med dette lovforslags § 1, nr. 3-7.
Det foreslås i stk. 3, at erhvervsministeren fastsætter grænsen for arbejdende kapital, jf. stk. 1, nr. 3.
Det foreslåede vil indebære, at danske pengeinstitutter, som har en arbejdende kapital, der er over den grænse, som erhvervsministeren fastsætter, og som fremgår af listen anført i forslaget til stk. 4, vil være omfattet af forslaget til stk. 1, nr. 3.
For en nærmere definition af begrebet arbejdende kapital henvises til lovforslagets § 1, nr. 8, hvor det foreslås at indsætte en definitionsbestemmelsen i § 2, nr. 22, i lov om betalingskonti.
Det forventes, at erhvervsministeren vil fastsætte grænsen for arbejdende kapital svarende til den nedre grænse for gruppe 2 institutter i Finanstilsynets årlige størrelsesgruppering af kreditinstitutter. Ændrer Finanstilsynet i sine kriterier, kan erhvervsministeren fastsætte grænsen svarende til de nye kriterier, så der fortsat vil være identitet mellem pengeinstitutter, der hører til gruppe 2 og de institutter, der er omfattet af forslaget til stk. 1, nr. 3.
Det forventes, at erhvervsministeren fastsætter grænsen for arbejdende kapital første gang den 1. juli 2025. Danske pengeinstitutter, som på baggrund af indberetninger for 3. kvartal 2024 har en arbejdende kapital, der ligger over den fastsætte grænse, vil således være omfattet af lovforslaget pr. 1. juli 2025.
Det foreslås i stk. 4, at Finanstilsynet senest den 1. juli hvert år offentliggør en liste med institutter omfattet af forslaget til stk. 1, nr. 3, på sin hjemmeside.
Finanstilsynet vil beregne institutternes arbejdende kapital på baggrund af indberetninger for 3. kvartal. Et institut vil være omfattet af forslaget til stk. 1, nr. 3, i den periode, hvor instituttet på baggrund af Finanstilsynets beregninger på grundlag af indberetninger for 3. kvartal har en arbejdende kapital, der ligger over den af erhvervsministeren fastsatte grænse, og fremgår af listen nævnt i forslaget til bestemmelsen.
Til nr. 3 (§ 2, nr. 3 og 4, i lov om betalingskonti)
§ 2 i lov om betalingskonti fastsætter definitioner for en række centrale begreber, der anvendes i loven.
Loven indeholder i dag ikke en definition af en erhvervsdrivende eller en forening, da loven i dag udelukkende finder anvendelse på forbrugere. Det foreslås med lovforslagets § 1, nr. 2, at udvide lovens anvendelsesområde, så blandt andet et nyt kapitel 4 a finder anvendelse på erhvervsdrivende og foreninger.
Det foreslås i § 2 at indsætte definitioner af en erhvervsdrivende og en forening som nye numre 3 og 4.
Med forslaget til nr. 3 defineres en erhvervsdrivende som en fysisk eller juridisk person, der som led i sin hoved- eller bibeskæftigelse handler inden for sit erhverv.
En erhvervsdrivende kan være både en fysisk eller juridisk person. Det vil derfor ikke være afgørende, om den erhvervsdrivende er en enkeltmandsvirksomhed, eller om den erhvervsdrivende driver virksomhed i selskabsform, f.eks. som et aktie- eller anpartsselskab.
Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at det er tilstrækkeligt for at være omfattet af definitionen som erhvervsdrivende, at den fysiske eller juridiske person handler inden for sit erhverv som led i sin bibeskæftigelse. Som eksempel kan nævnes en fysisk person, der som enkeltmandsvirksomhed på deltid driver håndværksvirksomhed.
Erhverv skal forstås som alle former for erhverv, herunder handlende, håndværkere, industridrivende eller udøvere af et liberalt erhverv.
Med forslaget til nr. 4 defineres en forening som en forening, der ikke er erhvervsdrivende, jf. § 2, nr. 3.
Begrebet foreninger omfatter som udgangspunkt alle former for foreninger, herunder frivillige foreninger, almindelige foreninger, andelsboligforeninger og særlige foreninger. Hvis foreningen er erhvervsdrivende, vil den ikke blive anset for at være en forening efter den foreslåede definition. Erhvervsdrivende foreninger vil i stedet være omfattet af definitionen på en erhvervsdrivende, jf. § 2, nr. 3.
Det forudsættes, at foreningen har vedtægter, mindst to medlemmer, mulighed for en vekslende medlemskreds, at det øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, og at foreningen har en ledelse valgt af medlemmerne på en generalforsamling.
Til nr. 4 (§ 2, nr. 3, i lov om betalingskonti)
Det gældende § 2, nr. 3, i lov om betalingskonti definerer en betalingskonto som en konto oprettet i en eller flere forbrugeres navne med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner.
Det foreslås i § 2, nr. 3, der bliver nr. 5, at indsætte efter »forbrugers«: », erhvervsdrivendes eller foreningers«.
Med ændringen vil en betalingskonto blive defineret som en konto, der er oprettet i en eller flere forbrugeres, erhvervsdrivendes eller foreningers navne med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner.
Der er tale om en ændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 2.
Til nr. 5 (§ 2, nr. 6, i lov om betalingskonti)
§ 2 i lov om betalingskonti fastsætter definitioner for en række centrale begreber, der anvendes i loven.
Der findes i dag ikke en definition af en basal erhvervskonto, da loven i dag udelukkende finder anvendelse på forbrugere. Det foreslås med lovforslagets § 1, nr. 2, at udvide lovens anvendelsesområde, så blandt andet et nyt kapitel 4 a finder anvendelse på erhvervsdrivende og foreninger.
Det foreslås at indsætte § 2, nr. 6, der definerer en basal erhvervskonto som en betalingskonto oprettet i en erhvervsdrivendes eller en forenings navn, der omfatter tjenesteydelserne anført i § 13 a.
En betalingskonto er i medfør af lovforslaget defineret i § 2, nr. 3, der bliver nr. 5, som en konto, der er oprettet i en eller flere forbrugeres, erhvervsdrivendes eller foreningers navne med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Bestemmelsen foreslås ændret ved dette lovforslags § 1, nr. 4.
Der henvises til forslaget til § 13 a, jf. lovforslagets § 1, nr. 11. Forslaget til § 13 a indeholder en opregning af de tjenesteydelser, som skal være tilknyttet en basal erhvervskonto, og som en erhvervsdrivende eller en forening skal kunne gøre brug af i ubegrænset omfang.
Til nr. 6 (§ 2, nr. 11, i lov om betalingskonti)
Det gældende § 2, nr. 11, i lov om betalingskonti definerer et varigt medium som et middel, der sætter en forbruger i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
Det foreslås i § 2, nr. 11, 2. pkt., der bliver nr. 14, 2. pkt., at indsætte efter »forbruger« », en erhvervsdrivende eller en forening«.
Med den foreslåede ændring vil et varigt medium blive defineret som et middel, der sætter en forbruger, en erhvervsdrivende eller en forening i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
Der er tale om en ændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 2.
Til nr. 7 (§ 2, nr. 16, i lov om betalingskonti)
Det gældende § 2, nr. 16, i lov om betalingskonti definerer gebyrer som alle eventuelle omkostninger og strafafgifter, forbrugeren skal betale betalingstjenesteudbyderen for eller vedrørende de tjenester, der er knyttet til en betalingskonto.
Det foreslås med ændringen af § 2, nr. 16, der bliver nr. 19, at indsætte efter »forbrugeren« », den erhvervsdrivende eller foreningen«.
Med den foreslåede ændring vil et gebyr blive defineret som alle eventuelle omkostninger og strafafgifter, forbrugeren, den erhvervsdrivende eller foreningen skal betale betalingstjenesteudbyderen for eller vedrørende de tjenester, der er knyttet til en betalingskonto.
Der er tale om en ændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 2.
Til nr. 8 (§ 2, nr. 22, i lov om betalingskonti)
§ 2 i lov om betalingskonti fastsætter definitioner for en række centrale begreber, der anvendes i loven.
Loven indeholder i dag ikke en definition af arbejdende kapital.
Det foreslås at indsætte § 2, nr. 22, der definerer arbejdende kapital som summen af egenkapital, efterstillede kapitalindskud, indlån og anden gæld, indlån i puljeordninger, udstedte obligationer til dagsværdi og udstedte obligationer til amortiseret kostpris.
Institutterne indberetter kvartalsvist regnskabsoplysninger, som anvendes til beregning af den arbejdende kapital til Finanstilsynet.
Til nr. 9 (§ 11, stk. 4, 5. pkt., i lov om betalingskonti)
§ 11, stk. 4, i lov om betalingskonti fastsætter krav til pengeinstitutters afslag på en ansøgning om en basal betalingskonto. Det fremgår af det gældende § 11, stk. 4, 5. pkt., at et afslag skal indeholde nærmere oplysninger om forbrugerens mulighed for at påklage afgørelsen til Pengeinstitutankenævnet og muligheden for at forelægge afgørelsen for Finanstilsynet. Pengeinstitutankenævnet blev 1. februar 2019 sammenlagt med Realkreditankenævnet og Ankenævnet for investeringsfonde til ét samlet ankenævn, Det finansielle ankenævn. Forbrugere, der ønsker at klage over et afslag på en basal betalingskonto, skal derfor nu klage til Det finansielle ankenævn.
Det foreslås i § 11, stk. 4, 5. pkt., at ændre »Pengeinstitutankenævnet« til »Det finansielle ankenævn«.
Med den foreslåede ændring vil et afslag på en ansøgning om en basal betalingskonto ikke længere skulle indeholde nærmere oplysninger om forbrugerens mulighed for at påklage afgørelsen til Pengeinstitutankenævnet, men i stedet til Det finansielle ankenævn, idet ankenævnet har skiftet navn.
Til nr. 10 (§ 13, stk. 2, i lov om betalingskonti)
§ 13, stk. 2, i lov om betalingskonti fastsætter krav til pengeinstitutters opsigelse af en basal betalingskonto. Det fremgår af det gældende § 13, stk. 2, 4. pkt., at et afslag skal indeholde nærmere oplysninger om forbrugerens mulighed for at påklage afgørelsen til Det finansielle ankenævn og muligheden for at forelægge afgørelsen for Finanstilsynet. Der er her tale om en fejl, når ordet afslag indgår i bestemmelsen, idet bestemmelsen omhandler opsigelse af en basal betalingskonto. Fejlen har ikke medført en forkert anvendelse af bestemmelsen i praksis.
Det foreslås i § 13, stk. 2, 4. pkt., at ændre »Et afslag« til »En opsigelse«.
Med den foreslåede ændring vil en opsigelse af en basal betalingskonto skulle indeholde nærmere oplysninger om forbrugerens mulighed for at påklage afgørelsen til Det finansielle ankenævn og muligheden for at forelægge afgørelsen for Finanstilsynet.
Ændringen medfører ikke materielle ændringer af retstilstanden.
Til nr. 11 (Kapitel 4 a i lov om betalingskonti)
Det følger af § 9 i lov om betalingskonti, hvilke tjenesteydelser en forbruger i ubegrænset omfang skal kunne gøre brug af i forbindelse med en basal betalingskonto.
Det følger af § 10 i lov om betalingskonti, at et pengeinstitut vederlagsfrit skal stille en række oplysninger til rådighed for forbrugerne om den basale betalingskonto, som pengeinstituttet udbyder.
Det følger af § 11 i lov om betalingskonti, at et pengeinstitut skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto i danske kroner.
Det følger af § 12 i lov om betalingskonti, at et pengeinstitut skal tilbyde de tjenesteydelser, der er nævnt i § 9, vederlagsfrit eller mod betaling af et rimeligt gebyr.
Det følger af § 13 i lov om betalingskonti, i hvilke situationer et pengeinstitut kan opsige en rammeaftale, der giver adgang til en basal betalingskonto.
Bestemmelserne i §§ 9-13 i lov om betalingskonti finder kun anvendelse i forbrugerforhold.
Det foreslås derfor at indsætte et nyt kapitel 4 a om en basal erhvervskonto. Det foreslåede kapitel indeholder bestemmelserne §§ 13 a-13 f.
(Til § 13 a)
Med forslaget til § 13 a foreslås det, at en erhvervsdrivende eller en forening skal kunne gøre brug af en række tjenesteydelser i ubegrænset omfang i forbindelse med en basal erhvervskonto.
Den foreslåede bestemmelse tager udgangspunkt i § 9 i lov om betalingskonti, der fastlægger de tjenesteydelser, som en forbruger skal kunne gøre brug af i ubegrænset omfang i forbindelse med en basal betalingskonto. I modsætning til § 9 er det efter forslaget til § 13 a dog kun muligt at indsætte kontanter på erhvervskontoen svarende til i alt 20.000 kr. om måneden.
Det foreslås således i stk. 1, at en basal erhvervskonto skal omfatte de tjenesteydelser, som er opregnet i stk. 1, nr. 1-5, i den foreslåede bestemmelse. Disse tjenesteydelser skal en erhvervsdrivende eller en forening kunne gøre brug af i ubegrænset omfang. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med forslaget til § 13 d, hvor der foreslås en regulering af institutters adgang til at opkræve gebyrer for en basal erhvervskonto.
Det foreslås i stk. 1, nr. 1, at det skal være muligt at åbne, anvende og lukke erhvervskontoen. Ved åbning af en erhvervskonto forstås de foranstaltninger, som vil skulle gennemføres for, at en erhvervsdrivende eller forening kan få adgang til en basal erhvervskonto. Dette omfatter f.eks. behandling af en ansøgning om en erhvervskonto og gennemførelse af kundekendskabsproceduren efter hvidvaskloven. Begrebet anvendelse af en basal erhvervskonto skal ses i sammenhæng med de øvrige tjenesteydelser, der er opregnet i forslaget til § 13 a, stk. 1. Lukning af en basal erhvervskonto vil omfatte de foranstaltninger, der skal gennemføres med henblik på at ophæve en basal erhvervskonto.
Det foreslås i stk. 1, nr. 2, at det skal være muligt at indsætte midler bortset fra kontanter på erhvervskontoen. Begrebet midler er i § 7, nr. 17, i lov om betalinger defineret som sedler og mønter, indestående på en konto og elektroniske penge. Da den foreslåede bestemmelse ikke foreslås at omfatte indsættelse af kontanter, som er nærmere reguleret i forslaget til stk. 1, nr. 3, vil stk. 1, nr. 2, kun omfatte den tjenesteydelse, der består i indsættelse af elektroniske penge og indsættelse af penge, der stammer fra overførsler fra kontohavers eller tredjemands konto.
Ved kontanter forstås danske mønter og sedler.
Det foreslås i stk. 1, nr. 3, at det skal være muligt at indsætte kontanter på erhvervskontoen svarende til i alt 20.000 kr. pr. måned. Ved kontanter forstås danske mønter og sedler. Den foreslåede bestemmelse vil ikke give ret til at indsætte kontanter på mere end 20.000 kr. i alt pr. måned. Institutterne er dog ikke afskåret fra generelt eller efter individuel aftale at lade erhvervsdrivende og foreninger indsætte kontanter i større omfang.
Den foreslåede bestemmelse vil kun give mulighed for at indsætte danske kroner på kontoen, da instituttet kun vil skulle tilbyde en erhvervsdrivende eller en forening en basal erhvervskonto i danske kroner, jf. forslaget til § 13 c, stk. 1.
Det foreslås i stk. 1, nr. 4, at det skal være muligt at hæve kontanter fra erhvervskontoen i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, ved henvendelse i instituttets forretningslokale eller i pengeautomater både inden for og uden for instituttets åbningstider.
Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng med forslaget til § 13 a, stk. 2, hvorefter et institut kun vil skulle tilbyde de tjenesteydelser, der er nævnt i stk. 1, til erhvervsdrivende eller foreninger i det omfang, tjenesteydelserne i forvejen udbydes til erhvervsdrivende eller foreninger, som har andre betalingskonti end en basal erhvervskonto.
Det foreslås i stk. 1, nr. 5, at det skal være muligt at foretage de tjenesteydelser, der er opregnet i denne bestemmelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
Det følger af forslaget til stk. 1, nr. 5, litra a, at det skal være muligt at gennemføre direkte debiteringer.
For en definition af direkte debiteringer henvises til det gældende § 2, nr. 12, i lov om betalingskonti. Direkte debitering er her defineret som en national eller grænseoverskridende betalingstjeneste til debitering af en betalers betalingskonto, når betalingsmodtageren på grundlag af samtykke fra betaleren har initieret en betalingstransaktion.
Det følger af forslaget til stk. 1, nr. 5, litra b, at det skal være muligt at gennemføre betalingstransaktioner med et betalingskort, herunder ved online betalinger. Ved online betalinger forstås betalinger med betalingskort på internettet. Et betalingskort kan eksempelvis være et debetkort med saldokontrol eller et kreditkort. Det vil være op til instituttet at vurdere, om det vil tilbyde den erhvervsdrivende eller foreningen et debetkort med saldokontrol eller et kreditkort.
Det foreslås i stk. 1, nr. 5, litra c, at det skal være muligt at foretage kredittransaktioner, herunder stående ordrer, ved, hvis de forefindes, terminaler, henvendelse i instituttets forretningslokale og via onlinefaciliteter. For en definition af begrebet kredittransaktion henvises til det gældende § 2, nr. 13, i lov om betalingskonti, der definerer kredittransaktion som en national eller grænseoverskridende betalingstjeneste med henblik på at kreditere en betalingsmodtagers betalingskonto med en betalingstransaktion eller en række betalingstransaktioner fra en betalers betalingskonto foretaget af den betalingstjenesteudbyder, der forvalter betalerens betalingskonto, på grundlag af en instruks fra betaleren.
En kredittransaktion omfatter enkeltstående konto-til-konto overførsler, der iværksættes af betaleren. En stående ordre er defineret i det gældende § 2, nr. 14, i lov om betalingskonti som en instruks fra en betaler til den betalingstjenesteudbyder, der forvalter betalerens betalingskonto, om med regelmæssige mellemrum eller på forudbestemte datoer at udføre kredittransaktioner. Dette omfatter en fast kontooverførsel, der gennemføres via kundens netbank.
Det fremgår af forslaget til stk. 2, at et institut kun skal tilbyde tjenesteydelser nævnt i stk. 1 til erhvervsdrivende eller foreninger, i det omfang tjenesteydelserne i forvejen udbydes til erhvervsdrivende eller foreninger, som har andre betalingskonti end en basal erhvervskonto.
Det følger af den foreslåede bestemmelse, at et institut ikke vil være forpligtet til at indføre de tjenesteydelser, der er nævnt i stk. 1, hvis disse ikke allerede tilbydes til erhvervsdrivende eller foreninger, som har andre betalingskonti end en basal erhvervskonto. Som eksempel kan nævnes, at hvis et institut ikke tilbyder adgang til kontanthævning i sit forretningslokale, så vil denne adgang heller ikke skulle tilbydes en erhvervsdrivende eller en forening med en basal erhvervskonto.
Hvis et institut udbyder en eller flere af ydelserne nævnt i stk. 1 til enten erhvervsdrivende eller foreninger, som har andre betalingskonti end en basal erhvervskonto, vil instituttet skulle tilbyde de samme ydelser til både erhvervsdrivende og foreninger i forbindelse med en basal erhvervskonto
Det foreslås i stk. 3, at en erhvervsdrivende eller en forening skal kunne styre og initiere betalingstransaktioner fra sin basale erhvervskonto i instituttets eventuelle forretningslokale og via onlinefaciliteter, hvis disse tjenesteydelser i forvejen udbydes til erhvervsdrivende eller foreninger, som har andre betalingskonti end en basal erhvervskonto.
Den foreslåede bestemmelse vil ikke gribe ind i institutternes adgang til at fastsætte, i hvilket omfang erhvervsdrivende og foreninger skal betjenes i filialer eller gennem netbanksløsninger. Hvis et institut udbyder adgang til netbank til enten erhvervsdrivende og foreninger med andre betalingskonti, vil denne adgang også skulle tilbydes både erhvervsdrivende og foreninger, der opretter en basal erhvervskonto.
(Til § 13 b)
Med forslaget til § 13 b foreslås det, at et institut vederlagsfrit skal stille en række oplysninger til rådighed for erhvervsdrivende og foreninger om den basale erhvervskonto, som instituttet udbyder. Bestemmelsen vil ikke stille krav til hvilket medium, der kan anvendes til at give disse oplysninger. Et institut vil derfor eksempelvis kunne opfylde oplysningskravet ved at angive de opregnede oplysninger på instituttets hjemmeside.
Det følger af forslaget til § 13 b, nr. 1, at et institut skal oplyse om de specifikke tjenesteydelser tilknyttet den basale erhvervskonto, jf. § 13 a, stk. 1.
Den foreslåede bestemmelse har til formål at sikre, at de erhvervsdrivende og foreningerne kan tilgå oplysninger om de tjenesteydelser, som er tilknyttet den basale betalingskonto, som instituttet udbyder, så de erhvervsdrivende og foreningerne er oplyst om deres ret til en basal erhvervskonto.
Det følger af forslaget til § 13 b, nr. 2, at et institut skal oplyse om gebyrer og vilkår for anvendelsen af den basale erhvervskonto, jf. § 13 d.
Der henvises til forslaget til § 13 d, som fastlægger, at en række gebyrer i forbindelse med en basal erhvervskonto, skal være rimelige.
Det følger af forslaget til § 13 b, nr. 3, at et institut skal oplyse om, at køb af yderligere tjenesteydelser eller aktier, andele eller garantbeviser ikke er en forudsætning for adgangen til en basal erhvervskonto, jf. § 13 c, stk. 8. Dette vil sikre, at erhvervsdrivende og foreninger bliver oplyst om forbuddet mod, at institutter betinger adgangen til en basal erhvervskonto af køb af yderligere tjenesteydelser eller aktier, andele eller garantbeviser hos instituttet, jf. forslaget til § 13 c, stk. 8.
(Til § 13 c)
Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 1, at et institut skal tilbyde en erhvervsdrivende eller en forening en basal erhvervskonto, jf. § 2, nr. 6, i danske kroner.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 5, hvor det foreslås at indsætte en definitionen af en basal erhvervskonto i § 2, nr. 6, i lov om betalingskonti.
Den basale erhvervskonto vil skulle tilbydes i danske kroner. En erhvervsdrivende eller forening vil ikke have krav på en konto i en anden valuta end danske kroner. En erhvervsdrivende eller en forening, der ønsker at indsætte fremmed valuta på en basal erhvervskonto vil derfor først skulle veksle denne valuta til danske kroner. Lovforslaget vil ikke sikre en ret til veksling af kontanter.
Det foreslås i § 13 c, stk. 2, at stk. 1 kun finder anvendelse på visse erhvervsdrivende og foreninger.
Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 1, at stk. 1 finder anvendelse på erhvervsdrivende, der har hjemsted og dermed adresse i Danmark, og som opfylder betingelserne oplistet i litra a-c. Hjemstedet anses for at være der, hvor selskabet faktisk ledes fra.
Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 1, litra a , at stk. 1 finder anvendelse på erhvervsdrivende, hvor mindst ét medlem af direktionen har bopæl i Danmark. Denne betingelse vil være opfyldt, hvis mindst et medlem af virksomhedens direktion har folkeregisteradresse i Danmark. Ved et medlem af virksomhedens direktionen forstås en person, som er registreret som en del af virksomhedens direktion i Det Centrale Virksomhedsregister.
Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 1, litra b , at stk. 1 finder anvendelse på erhvervsdrivende, hvor mindst én af de reelle ejere, som ejer mindst 25 pct. af virksomheden, har bopæl i Danmark, hvis virksomheden drives uden en direktion. Denne betingelse vil være opfyldt, hvis mindst én af virksomhedens reelle ejere, som ejer mere end 25 pct. af virksomheden har folkeregisteradresse i Danmark.
Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 1, litra c , at stk. 1 finder anvendelse på erhvervsdrivende, hvor mindst én af de ledelsesansvarlige har bopæl i Danmark, hvis virksomheden drives uden en direktion, og virksomheden ikke har nogen reelle ejere, der ejer mindst 25 pct. af virksomheden. Denne betingelse vil være opfyldt, hvis mindst en af de ledelsesansvarlige har folkeregisteradresse i Danmark. Ved en af de ledelsesansvarlige forstås en person, som varetager den daglige drift og ledelse af virksomheden. Dette omfatter også erhvervsmæssige aktiviteter, som den basale erhvervskonto er knyttet til, selvom der ikke formelt er stiftet en virksomhed.
Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 2, at stk. 1 finder anvendelse på foreninger, som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark, og hvor mindst én af de for foreningen tegningsberettigede har bopæl i Danmark.
Det vil efter bestemmelsen være et krav, at foreningen har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark. Det skal derfor fremgå af vedtægterne, at foreningen har hjemsted i Danmark.
Det foreslås i § 13 c , stk. 3, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto til en erhvervsdrivende eller en forening med henvisning til hvidvaskloven i de i nr. 1 og 2 oplistede tilfælde.
Ifølge forslaget til § 13 c, stk. 3, nr. 1, kan instituttet afslå at åbne en basal erhvervskonto til en erhvervsdrivende eller forening, når den erhvervsdrivende eller foreningen ikke leverer de oplysninger, som instituttet stiller krav om for at gennemføre kundekendskabsproceduren efter kapitel 3 i hvidvaskloven.
Hvidvasklovens kapitel 3 indeholder krav til gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i forbindelse med bl.a. etablering af forretningsforbindelser. Kundekendskabsprocedurerne er en forpligtelse, som instituttet har gennem hele forretningsforbindelsen med en kunde.
Kundekendskabsprocedurerne omfatter en række krav ved oprettelsen af en forretningsforbindelse, herunder krav relateret til indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger, klarlæggelse af juridiske personers ejer- og kontrolstruktur, samt indhentelse af oplysninger om forretningsforbindelsens formål og den tilsigtede beskaffenhed heraf. Disse oplysninger skal opdateres med passende intervaller, samt når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig.
Det er fastsat i hvidvasklovens § 11, at kundekendskabsprocedurerne kan gennemføres ud fra en vurdering af, hvilken risiko for hvidvask og terrorfinansiering det konkrete kundeforhold indebærer. De relevante risikofaktorer i det enkelte kundeforhold skal afdækkes for at vurdere omfanget af de kundekendskabsprocedurer, der skal gennemføres. I vurderingen skal som minimum inddrages oplysninger om forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt de faktorer, som fremgår af hvidvasklovens bilag 2 og 3. En risikovurdering af en kunde kan aldrig føre til, at der ikke indhentes nogen oplysninger om kunden, men den fastlægger i hvilket omfang, kravene i § 11 skal udføres, samt om der skal iværksættes yderligere foranstaltninger henholdsvis færre foranstaltninger i tilfælde med øget risiko henholdsvis begrænset risiko.
Det er op til instituttet at beslutte, hvordan instituttet gennemfører kundekendskabsprocedurerne, herunder hvilke oplysninger og dokumentation, instituttet vil indhente.
Det følger af den foreslåede bestemmelse, at hvis den erhvervsdrivende eller foreningen ikke leverer de oplysninger, som instituttet ud fra en risikovurdering har vurderet, er nødvendige for at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven, så vil instituttet kunne afslå at åbne en basal betalingskonto.
For yderligere beskrivelser af indholdet af forpligtelsen til at foretage kundekendskabsprocedurer henvises der til afsnit 3.5.3 i de almindelige bemærkninger i forslag til hvidvaskloven, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 35, samt til bemærkningerne til hvidvasklovens §§ 10-21, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 94ff.
For gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i forhold til foreninger henvises endvidere til Finanstilsynets vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.
Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 3, nr. 2, at instituttet kan afslå at åbne en basal erhvervskonto til en erhvervsdrivende eller forening, når instituttet i øvrigt har en viden om, en mistanke eller en rimelig grund til at formode, at den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har udført eller vil udføre transaktioner eller aktiviteter, som har medført eller vil medføre underretningspligt efter § 26, stk. 1, i hvidvaskloven.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det følger af § 26 i hvidvaskloven, at virksomheder og personer omfattet af loven omgående skal underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Underretningspligten gælder også ved mistanke, der er opstået i forbindelse med forsøg på at foretage en transaktion, eller ved en henvendelse fra en potentiel kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.
Det er ikke hensigten, at den underretningspligtige skal gå ind i en nærmere strafferetlig vurdering af forholdet. De virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal derimod se på, om der er forhold, der er atypiske i forhold til normale kundeforhold, herunder om transaktionen vedrører beløbsstørrelser eller betalingsmåder, der i den konkrete sammenhæng forekommer atypiske. Det kan også være, at der ikke umiddelbart er tale om noget atypisk, men at virksomheden eller personen er i besiddelse af andre oplysninger, der konkret giver anledning til mistanke. På baggrund af en samlet vurdering med udgangspunkt i den underretningspligtiges kendskab til sit sagsområde må den pågældende tage stilling til, om der er en mistanke, der skal underrettes om.
Den foreslåede bestemmelse vil indebære, at instituttet vil kunne nægte at oprette en basal erhvervskonto, hvis der foreligger en underretningspligt eller har foreligget en underretningspligt, og der derfor er gennemført eller skal gennemføres en underretning til Hvidvasksekretariatet vedrørende transaktioner eller aktiviteter, der vedrører enten den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
For yderligere beskrivelser af indholdet af forpligtelsen til at foretage underretning henvises der til afsnit 3.7 i de almindelige bemærkninger i forslag til hvidvaskloven, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 41, samt til bemærkningerne til hvidvasklovens § 26, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 127.
Med forslaget til stk. 4, foreslås det, at et institut endvidere kan afslå at åbne en basal erhvervskonto til en erhvervsdrivende eller forening i de tilfælde, der er opregnet i nr. 1-6. Der er tale om en udtømmende opregning af de tilfælde, som kan medføre afslag med hjemmel i stk. 4.
Det foreslås med § 13 c, stk. 4, nr. 1, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen har en betalingskonto i Danmark, som gør det muligt at anvende tjenesteydelserne anført i § 13 a, medmindre den erhvervsdrivende eller foreningen dokumenterer, at have fået meddelelse om, at denne betalingskonto vil blive lukket.
Et institut vil kun kunne anvende denne undtagelse, hvis instituttet kan dokumentere, at den erhvervsdrivende eller foreningen har en anden betalingskonto i Danmark. Det vil ikke være en betingelse, at denne anden betalingskonto er en basal erhvervskonto. Det vil være tilstrækkeligt, at denne konto mindst gør det muligt at anvende de tjenesteydelser, der anført i forslaget til § 13 a. Et institut vil derfor ikke kunne nægte at oprette en basal erhvervskonto, hvis en erhvervsdrivende eller forening dokumenterer over for instituttet, at denne ikke har en betalingskonto i Danmark, med de tjenesteydelser, der er anført i forslaget til § 13 a, medmindre instituttet på anden måde har viden herom.
Et institut kan anmode om at få oplyst begrundelsen for lukning af den erhvervsdrivendes eller foreningens eksisterende betalingskonto under iagttagelse af de til enhver tid gældende GDPR- og hvidvaskregler.
Det foreslås med § 13 c, stk. 4, nr. 2, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende, ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har udøvet strafbare handlinger mod instituttet, og instituttet derfor vil forhindre disse i at misbruge deres ret til at have adgang til en basal erhvervskonto.
De strafbare handlinger vil f.eks. kunne være dokumentfalsk, røveri eller hacking, men vil ikke være begrænset hertil. Det vil være en betingelse, at den strafbare handling skal være udført overfor det institut, som der ansøges om en konto i. Det forhold, at der har været udøvet en strafbar handling mod et andet institut, vil ikke kunne begrunde et afslag.
Et institut vil ikke kunne nægte at oprette en basal erhvervskonto på det tidspunkt, hvor den kriminelle handling ikke længere fremgår af straffeattesten for den nævnte personkreds. For juridiske personer vil strafbare forhold blive vurderet på grundlag af tilsvarende forhold som for fysiske personer.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det foreslås med § 13 c, stk. 4, nr. 3, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende ikke har den fornødne tilladelse til at udøve virksomhed.
Bestemmelsen vil kun finde anvendelse på erhvervsdrivende og vil medføre, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende udøver virksomhed, uden en tilladelse, som ellers måtte være påkrævet i medfør af lovgivningen. Som eksempel kan nævnes, at det er en betingelse for at kunne udbyde forsikringsformidling, at virksomheden har en tilladelse som forsikringsformidler. Dette følger af § 3, stk. 1, i lov om forsikringsformidling.
Det foreslås med § 13 c, stk. 4, nr. 4, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har optrådt anstødeligt eller til gene for instituttets øvrige kunder eller ansatte.
Institutter vil derfor ikke skulle acceptere kunder, som eksempelvis optræder voldeligt eller forulemper de øvrige kunder i forbindelse med ekspedition i en filial. Bestemmelsen skal fortolkes restriktivt, og institutter bør derfor som udgangspunkt først søge at finde andre løsninger, f.eks. ved at afskære kunden fra personlig betjening.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det foreslås med § 13 c, stk. 4, nr. 5, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen ikke kan påvise en reel interesse i at åbne en basal erhvervskonto.
Denne afvisningsadgang skal fortolkes restriktivt. Erhvervsdrivende vil som udgangspunkt have en reel interesse i at åbne en basal erhvervskonto, idet virksomhedsdrift forudsætter en betalingskonto til at kunne modtage og gennemføre betalinger. Det vil derimod ikke være alle foreninger, der har en reel interesse i at åbne en basal erhvervskonto. Som eksempel kan nævnes foreninger med meget få medlemmer, lav aktivitet og ingen faste udgifter.
Det foreslås med § 13 c, stk. 4, nr. 6, at et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller ledelsen af den erhvervsdrivende eller foreningen tidligere groft eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser over for instituttet.
Bestemmelsen vil give instituttet mulighed for at afslå at åbne en basal erhvervskonto, hvis instituttet på baggrund af tidligere kundeforhold med den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller ledelsen af den erhvervsdrivende eller foreningen har oplevet, at disse har misligholdt deres forpligtelser over for instituttet. Det vil være en betingelse, at misligholdelsen kan betegnes som enten grov eller gentagen. Det er derfor ikke enhver misligholdelse, som vil kunne anvendes som begrundelse for et afslag på at åbne en basal erhvervskonto. Det vil bero på en konkret vurdering, om der foreligger et groft eller gentagen forhold. Som eksempel på gentagne forhold kan næves gentagne overtræk på en betalingskonto eller gentagne forsinkede betalinger på ydelser på et lån.
Ifølge forslaget til § 13 c, stk. 5, skal et institut hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om en basal erhvervskonto åbne en sådan konto eller give afslag herpå.
Inden for denne frist vil instituttet enten skulle åbne en basal erhvervskonto eller afslå den erhvervsdrivendes eller foreningens ansøgning.
En ansøgning om en basal erhvervskonto er fuldstændig på det tidspunkt, hvor instituttet har modtaget alle nødvendige oplysninger og al nødvendig dokumentation fra den erhvervsdrivende eller foreningen. Fristen på 10 arbejdsdage for oprettelse eller afslag vil derfor løbe fra dette tidspunkt. Det vil være tidspunktet for instituttets modtagelse af en fuldstændig ansøgning, der er afgørende for, hvornår fristen løber, og ikke det tidspunkt, hvor instituttet har gennemgået ansøgningen og på den baggrund har vurderet, at ansøgningen indeholder alle nødvendige oplysninger og dokumentation.
Der er tale om en absolut frist, som ikke kan forlænges i forbindelse med spidsbelastningsperioder. Overskridelse af tidsfristen vil ikke medføre, at den erhvervsdrivende eller foreningen får krav på at åbne en basal erhvervskonto hos det pågældende institut. Den erhvervsdrivende eller foreningen, vil dog kunne forelægge dette for Finanstilsynet, som vil kunne inddrage forholdet i Finanstilsynets generelle tilsyn.
Ifølge forslaget til § 13 c, stk. 6, skal et institut vederlagsfrit give den erhvervsdrivende eller foreningen en begrundelse for et afslag på en ansøgning om en basal erhvervskonto, jf. dog stk. 7. Afslaget skal gives i papirform eller på andet varigt medium. Et afslag skal indeholde nærmere oplysninger om den erhvervsdrivendes eller foreningens mulighed for at påklage afgørelsen til et klagenævn, jf. § 13 f.
Instituttet vil vederlagsfrit skulle give den erhvervsdrivende eller foreningen en begrundelse for et afslag. Begrundelsen skal angive årsagen til, at den erhvervsdrivende eller foreningen ikke kan få en basal erhvervskonto.
Ved varigt medium forstås efter § 2, nr. 11, i lov om betalingskonti, jf. lovforslagets § 1, nr. 6, et middel, som sætter en forbruger, en erhvervsdrivende eller en forening i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
Forslaget vil indebære, at en erhvervsdrivende eller en forening sammen med et afslag på en basal betalingskonto vil modtage oplysninger om klageadgang til et klagenævn.
Ifølge forslaget til § 13 c, stk. 7, kan begrundelse efter stk. 6, 1. pkt., udelades af hensyn til national sikkerhed eller offentlig orden, eller hvis det er nødvendigt for at sikre fortrolighed om underretninger i henhold til hvidvaskloven. Som eksempel kan nævnes, at det følger af hvidvasklovens § 38, stk. 1, at virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven, ledelse og ansatte i disse virksomheder og hos disse personer samt revisorer eller andre, der udfører eller har udført særlige hverv for virksomheden eller personen, har pligt til at hemmeligholde, at der er givet underretning efter hvidvasklovens § 26, stk. 1 og 2, eller at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse efter hvidvasklovens § 25, stk. 1. Et institut vil som det klare udgangspunkt kun kunne anvende adgangen til at give et afslag uden begrundelse af hensyn til nationalsikkerhed eller offentlig orden i de tilfælde, hvor instituttet har anmeldt eller indberettet de forhold, der ligger til grund for instituttets afgørelse om at udelade begrundelse til en offentlig myndighed, f.eks. politiet. De nævnte undtagelsesadgange skal fortolkes restriktivt.
Ifølge forslaget til § 13 c, stk. 8, må et institut ikke betinge indgåelse af en aftale om en basal erhvervskonto af køb af yderligere tjenesteydelser, der ikke er tilknyttet en basal erhvervskonto eller aktier, andele eller garantbeviser i instituttet. Dette gælder dog ikke aktier, andele eller garantbeviser, som det er en betingelse at besidde for at være kunde i instituttet.
Forslaget skal sikre, at erhvervsdrivende og foreninger har adgang til en basal erhvervskonto uden samtidig at være nødt til at indgå aftale om yderligere finansielle tjenesteydelser, som ikke er tilknyttet en basal betalingskonto eller ejerandele. Besiddelse af ejerandele, som en betingelse for alle instituttets kunder, vil ikke være omfattet af dette forbud. I praksis vil det kun være visse andelskasser, der i dag stiller krav om, at alle kunder skal være andelshavere.
Bestemmelsen vil blandt andet indebære, at instituttet ikke kan stille krav om, at virksomhedens ejer eller foreningens tegningsberettigede skal flytte sit private engagement til instituttet.
(Til § 13 d)
Det følger af den foreslåede § 13 d, stk. 1, at et institut skal tilbyde de tjenesteydelser, der er nævnt i § 13 a, vederlagsfrit eller mod betaling af et rimeligt gebyr.
Den foreslåede bestemmelse vil fastlægge det overordnede princip om, at de tjenesteydelser, der er knyttet til det at have en basal erhvervskonto, enten skal være gratis eller alene være underlagt et rimeligt gebyr. Der henvises til forslaget til § 13 d, stk. 3, for en beskrivelse af, hvad der forstås ved et rimeligt gebyr.
Det følger af det foreslåede § 13 d, stk. 2, at et institut kan pålægge en erhvervsdrivende eller en forening et rimeligt gebyr i tilfælde af den erhvervsdrivendes eller foreningens manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til en rammeaftale for en basal erhvervskonto.
Definitionen på en rammeaftale følger af det gældende § 2, nr. 15, i lov om betalingskonti. Ved en rammeaftale forstås en aftale om betalingstjenester, der regulerer den fremtidige udførelse af individuelle og successive betalingstransaktioner, og som kan indeholde forpligtelser og betingelser for oprettelse af en betalingskonto.
Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at et institut kan pålægge en erhvervsdrivende eller en forening et rimeligt gebyr i tilfælde af den erhvervsdrivendes eller foreningens manglende efterlevelse af aftalevilkårene i rammeaftalen for en basal erhvervskonto, f.eks. ved den erhvervsdrivendes eller foreningens manglende iagttagelse af sikkerhedsforanstaltninger ved brug af netbank, brug af betalingskort eller overholdelse af betingelserne for gennemførelse af direkte debiteringer. Der henvises til forslaget til § 13 d, stk. 3, for en beskrivelse af, kriterierne for, hvornår et gebyr er rimeligt.
Det følger af det foreslåede § 13 d, stk. 3, at ved fastlæggelsen af et rimeligt gebyr for erhvervsdrivende og foreninger, jf. stk. 1 og 2, må instituttet alene tage hensyn til instituttets omkostninger og en rimelig fortjeneste ved at tilbyde en basal erhvervskonto.
Omkostninger vil både omfatte direkte og indirekte omkostninger. Ved direkte omkostninger forstås omkostninger, som direkte kan henføres til at udbyde en basal erhvervskonto, herunder drift af de tekniske systemer, der håndterer en basal erhvervskonto og instituttets omkostninger til at gennemføre undersøgelse af den pågældende erhvervsdrivende eller forening i henhold til hvidvaskloven. Indirekte omkostninger vil eksempelvis omfatte omkostninger til husleje og andre omkostninger, der afholdes af instituttet, men som ikke direkte kan henføres til udbuddet af en basal erhvervskonto.
Ved fastlæggelsen af en rimelig fortjeneste vil der skulle tages udgangspunkt i, hvad en rimelig fortjeneste ville være under virksom konkurrence.
Kriterierne i bestemmelsen er udtømmende, og et institut vil derfor ikke kunne vælge at fastlægge gebyret ud fra andre forhold, f.eks. et ønske om adfærdsregulering. Bestemmelsen vil dog ikke være til hinder for, at gebyret for en basal erhvervskonto kan differentieres i forhold til forskellige målgrupper af erhvervsdrivende eller foreninger, så længe gebyret er rimeligt i forhold til den enkelte målgruppe. Instituttet vil i sådanne tilfælde skulle kunne dokumentere, at omkostningerne og en rimelig fortjeneste kan retfærdiggøre gebyret inden for den enkelte målgruppe.
Det vil påhvile det enkelte institut at fastsætte størrelsen for et rimeligt gebyr i henhold til de opregnede kriterier. Da Finanstilsynet fører tilsyn med institutternes efterlevelse af lov om betalingskonti, vil Finanstilsynet som led i sin virksomhed have til opgave at overvåge, at institutterne ikke opkræver et urimeligt gebyr for en basal erhvervskonto.
Er et gebyr ikke rimeligt, vil Finanstilsynet kunne påbyde instituttet at nedsætte gebyret. Finanstilsynet vil derimod ikke kunne pålægge instituttet at tilbagebetale gebyrer, der er i strid med stk. 1 og 2. I denne situation vil erhvervsdrivende og foreninger, der er blevet opkrævet et urimeligt gebyr, kunne anlægge en civilretlig sag om tilbagesøgning af det uretmæssigt opkrævede beløb.
(Til § 13 e)
Det følger af den foreslåede § 13 e, stk. 1, at et institut uanset § 75 i lov om betalinger kun kan opsige en rammeaftale med en erhvervsdrivende eller en forening, der giver adgang til en basal erhvervskonto, såfremt én af de opregnede betingelser i nr. 1-11 er opfyldt. Bestemmelsen finder kun anvendelse i den periode, hvor et institut er omfattet af forslaget til § 1 a. Ophører et institut med at opfylde betingelserne i § 1 a, vil instituttet derfor kunne opsige eksisterende basale erhvervskonti i overensstemmelse med § 75 i lov om betalinger, hvis der i øvrigt er hjemmel hertil i den konkrete aftale.
Med denne bestemmelse gives en udtømmende opregning af de situationer, hvor et institut kan opsige en rammeaftale, der giver adgang til en basal erhvervskonto. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med den foreslåede § 13 c, der fastsætter betingelserne for, at et institut skal tilbyde en erhvervsdrivende eller en forening en basal erhvervskonto.
Adgangen til at opsige en rammeaftale for en basal betalingskonto skal forstås i overensstemmelse med § 75 i lov om betalinger, der i stk. 2 fastsætter, at det kan aftales, at en betalingstjenesteudbyder kan opsige en rammeaftale med mindst 2 måneders varsel. Når der er tale om opsigelse af en basal erhvervskonto følger det, at opsigelsen skal være begrundet i de betingelser, der er nævnt i forslagets § 13 e, stk. 1.
Det foreslås i § 13 e, stk. 1, nr. 1, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har anvendt den basale erhvervskonto til strafbare formål.
Som et eksempel på, at erhvervskontoen er anvendt til strafbare formål, kan nævnes hvidvask.
Instituttet skal sandsynliggøre, at erhvervskontoen er blevet anvendt til strafbare formål. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor der er rejst tiltale.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det foreslås i § 13 e, stk. 1, nr. 2, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende, foreningen eller tredjemand ikke har foretaget transaktioner på den basale erhvervskonto i over 24 på hinanden følgende måneder.
Kontohaveren vil i sådanne tilfælde typisk ikke have behov for den pågældende konto. En erhvervsdrivende eller en forening vil dog være berettiget til efterfølgende at oprette en ny basal erhvervskonto hos instituttet, hvis betingelserne efter forslaget til § 13 c er opfyldt. Instituttet vil i denne situation kunne anmode den erhvervsdrivende eller foreningen om at redegøre særligt for, hvorfor denne nu har behov for en basal erhvervskonto. Hvis redegørelsen ikke er tilfredsstillende, vil instituttet kunne afvise at oprette kontoen i medfør af forslaget til § 13 c, stk. 4, nr. 5, fordi den erhvervsdrivende eller foreningen ikke kan påvise en reel interesse i at åbne en basal betalingskonto.
Det foreslås i § 13 e, stk. 1, nr. 3, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen har afgivet forkerte oplysninger for at få en basal erhvervskonto i tilfælde, hvor de rigtige oplysninger ville have medført et afslag.
Bestemmelsen vil finde anvendelse i de tilfælde, hvor instituttet ville have været berettiget til at afslå at åbne en basal erhvervskonto, fordi betingelserne i den foreslåede § 13 c ikke var opfyldt. Som eksempel kan nævnes, at den erhvervsdrivende har givet urigtige oplysninger om virksomhedens reelle ejere, jf. forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 1, litra b. Det følger af forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 1, litra b, at mindst én af de reelle ejere, der ejer mindst 25 pct. af virksomheden, skal have bopæl i Danmark, hvis virksomheden drives uden en direktion, for at kunne få en basal erhvervskonto. Hvis en fremlæggelse af korrekte oplysninger om virksomhedens reelle ejere viser, at dette eller øvrige krav i forslaget til § 13 c, stk. 2, nr. 1, ikke var opfyldt på ansøgningstidspunktet, vil instituttet kunne opsige rammeaftalen.
Det er ikke et krav efter bestemmelsen, at ansøger har haft til forsæt at afgive urigtige oplysninger. Det betyder, at også en skrivefejl kan medføre, at der foreligger forkerte oplysninger, som kan medføre opsigelse.
Det følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 4, at instituttet kan opsige rammeaftalen, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen ikke længere opfylder kravene i § 13 c, stk. 2.
Det foreslås i § 13 c, stk. 2, at institutter skal tilbyde en basal erhvervskonto til erhvervsdrivende og foreninger, der opfylder en række krav til tilknytning til Danmark. Som eksempel kan nævnes, at for erhvervsdrivende skal mindst én af de reelle ejere, der ejer mindst 25 pct. af virksomheden, have bopæl i Danmark, hvis virksomheden drives uden en direktion. Hvis de i stk. 2 nævnte forhold ændrer sig, så kravene om tilknytning til Danmark ikke længere er opfyldt, vil instituttet være berettiget til at opsige rammeaftalen.
Det følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 5, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen efterfølgende har åbnet en anden betalingskonto i Danmark, som gør det muligt at anvende tjenesteydelserne anført i § 13 a.
Det vil ikke være afgørende for opsigelsesadgangen efter den foreslåede bestemmelse, om den anden betalingskonto er en basal erhvervskonto. Opsigelsesadgangen vil finde anvendelse i alle tilfælde, hvor den anden betalingskonto gør det muligt at anvende de tjenesteydelser, der er nævnt i forslaget til § 13 a.
Bestemmelsen vil derimod ikke finde anvendelse, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen har oprettet en opsparingskonto eller en betalingskonto i et andet institut, hvor der kun er adgang til enkelte af de tjenesteydelser, der er nævnt i forslaget til § 13 a.
Det følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 6, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har begået strafbare handlinger mod instituttet, og instituttet derfor vil forhindre vedkommende i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal erhvervskonto.
Som eksempel kan nævnes, at en erhvervsdrivende eller forening misbruger sin ret til adgang til en basal erhvervskonto, fordi denne har udøvet strafbare handlinger mod instituttet, f.eks. dokumentfalsk, røveri eller hacking.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 7, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har optrådt anstødeligt eller til gene for instituttets øvrige kunder eller ansatte.
Bestemmelsen vil tydeliggøre, at institutter ikke vil skulle acceptere kunder, der eksempelvis optræder voldeligt eller forulemper de øvrige kunder i forbindelse med ekspedition i en filial eller groft forulemper instituttets ansatte. Bestemmelsen vil dog skulle fortolkes restriktivt, og institutter bør derfor som udgangspunkt først søge at finde andre løsninger, f.eks. ved at afskære den erhvervsdrivende eller foreningen fra personlig betjening og henvise denne til telefonisk kontakt med instituttet.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 8, at et institut kan opsige en rammeaftale om en basal erhvervskonto, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen i øvrigt groft eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen over for instituttet.
Bestemmelsen vil give instituttet mulighed for at lukke den erhvervsdrivendes eller foreningens konto, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen har misligholdt deres forpligtelser i henhold til rammeaftalen over for instituttet. Det vil være en betingelse, at misligholdelsen kan betegnes som enten grov eller gentagen. Det vil derfor ikke være enhver misligholdelse, som vil kunne anvendes som begrundelse for at opsige en rammeaftale om en basal erhvervskonto. Det vil bero på en konkret vurdering, om der foreligger et groft eller gentagen forhold. Som eksempel på gentagne forhold kan næves gentagne overtræk på en betalingskonto.
Forinden instituttet opsiger en rammeaftale, forudsættes det, at instituttet har forsøgt at afhjælpe misligholdelsen ved mindre indgribende foranstaltninger. Som eksempel kan nævnes, at hvis misligholdelsen består i gentagne overtræk ved direkte debitering, hvor der ikke er dækning på kontoen for betalingerne, skal instituttet forsøge at begrænse den erhvervsdrivendes eller foreningens adgang til direkte debitering, inden instituttet opsiger rammeaftalen.
Bestemmelsen medfører, at grov eller gentagen misligholdelse af forpligtelser efter rammeaftalen, men som ikke hører under de øvrige bestemmelser i stk. 1, kan give instituttet adgang til at opsige en basal erhvervskonto.
Det følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 9, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis instituttet har underrettet Hvidvasksekretariatet om transaktioner eller aktiviteter, der involverer den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne efter § 26, stk. 1, i hvidvaskloven.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Efter § 26 i hvidvaskloven skal virksomheder og personer omfattet af loven omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Underretningspligten gælder også ved mistanke, der er opstået i forbindelse med forsøg på at foretage en transaktion eller aktivitet eller ved en henvendelse fra en potentiel kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.
Det er ikke hensigten, at den underretningspligtige skal gå ind i en nærmere strafferetlig vurdering af forholdet. De virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal derimod se på, om der er forhold, der er atypiske i forhold til normale kundeforhold, herunder om transaktionen vedrører beløbsstørrelser eller betalingsmåder, der i den konkrete sammenhæng forekommer atypiske. Det kan også være, at der ikke umiddelbart er tale om noget atypisk, men at virksomheden eller personen er i besiddelse af andre oplysninger, der konkret giver anledning til mistanke. På baggrund af en samlet vurdering med udgangspunkt i den underretningspligtiges kendskab til sit sagsområde må den pågældende tage stilling til, om der er en mistanke, der skal underrettes om.
For yderligere beskrivelser af indholdet af forpligtelsen til at foretage underretning henvises der til afsnit 3.7 i de almindelige bemærkninger i forslag hvidvaskloven, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 41, samt til bemærkningerne til hvidvasklovens § 26, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 127.
Det følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 10, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvis der er forekommet grov eller gentagen sammenblanding af den erhvervsdrivendes eller foreningens midler og midler, der hidrører fra ejere af virksomheden eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Ved sammenblanding af midler forstås, at midler, der tilhører to forskellige personer, herunder juridiske personer, indsættes på samme konto. Dette omfatter for eksempel indsættelse af en virksomheds midler på ejerens privatkonto eller omvendt.
Ved personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne forstås ledelsen, øvrige ansatte eller personer, der i øvrigt har fuldmagt til at optræde på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det vil være en betingelse for, at der kan ske opsigelse efter den foreslåede bestemmelse, at sammenblandingen vil kunne betegnes som grov eller gentagen. Som udgangspunkt vil en enkeltstående sammenblanding ikke kunne begrunde en opsigelse, medmindre denne sammenblanding vil kunne betegnes som grov, f.eks. fordi sammenblandingen er sket for at unddrage beskatning.
Den følger af forslaget til § 13 e, stk. 1, nr. 11, at et institut kan opsige en rammeaftale, hvor et institut har en pligt til at afbryde eller afvikle forretningsforbindelsen efter § 14, stk. 5, 1. pkt., eller § 15 i hvidvaskloven.
Det er fastsat i hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kundekendskabsprocedurerne i § 11, stk. 1, nr. 1-4, samt stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.
Det er desuden i hvidvasklovens § 15 fastsat, at hvis de kundekendskabsoplysninger, som er indhentet i medfør af hvidvasklovens kapitel 3, er utilstrækkelige og ikke kan ajourføres, skal der træffes passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, herunder overvejes om kundeforholdet skal afvikles.
Afvikling af en forretningsforbindelse er et stort indgreb over for den enkelte kunde, hvorfor adgangen til at afvikle en forretningsforbindelse skal afvejes over for kundens interesse i at bevare kundeforholdet. I tilfælde, hvor en kunde ikke ønsker at bidrage til kontrol af sin identitet, skal virksomheden eller personen forsøge på anden måde at klarlægge kundens identitet eller i øvrigt træffe andre passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvilket kan være øget overvågning af kunden, begrænsning i kundens mulighed for nye produkter m.v. Dette betyder, at virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, kun med hjemmel i denne kan afvikle en forretningsforbindelse, hvis det, når alle muligheder for at gennemføre kundekendskabsprocedurerne er udtømt, fortsat ikke er muligt at gennemføre kundekendskabsprocedurerne.
For yderligere beskrivelser af indholdet af forpligtelsen til at afbryde eller afvikle en forretningsforbindelse efter hvidvaskloven, henvises der til afsnit 3.5.3 i de almindelige bemærkninger i forslag til hvidvaskloven, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 35, samt til bemærkningerne til hvidvasklovens §§ 14 og 15, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 106-110.
Det fremgår af forslaget til § 13 e, stk. 2 , 1. pkt., at et institut, der opsiger en rammeaftale efter stk. 1, vederlagsfrit skal meddele den erhvervsdrivende eller foreningen begrundelsen for opsigelsen i papirform eller på andet varigt medium med mindst 2 måneders varsel, jf. dog stk. 4.
Det vil derfor ikke være berettiget at opkræve vederlag for begrundelsen for opsigelsen.
Varigt medium er defineret som et middel, som sætter en forbruger, en erhvervsdrivende eller en forening i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger. Dette følger af § 2, nr. 11, i lov om betalingskonti, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.
Det fremgår af forslaget til § 13 e, stk. 2, 2. pkt., at et institut kan opsige en rammeaftale om en basal erhvervskonto begrundet i en af betingelserne anført i stk. 1, nr. 7, 8, eller 10, med øjeblikkelig virkning, hvis det forhold, der har givet anledning til opsigelsen fortsættes eller gentages i opsigelsesperioden, jf. 1. pkt.
Forslaget indebærer, at et institut, der allerede har opsagt en rammeaftale om en basal erhvervskonto begrundet i stk. 1, nr. 7, 8 eller 10, med mindst 2 måneders varsel, efterfølgende kan opsige kontoen med øjeblikkelig virkning, hvis det forhold, der har givet anledning til opsigelsen fortsættes eller gentages i opsigelsesperioden. Som eksempel kan nævnes, at et institut med 2 måneders varsel har opsagt en rammeaftale om en basal erhvervskonto, fordi en person, der optræder på den erhvervsdrivendes vegne, har optrådt anstødeligt over for instituttets ansatte. Hvis denne adfærd fortsættes eller gentages i opsigelsesperioden, skal instituttet ikke afvente opsigelsesperiodens udløb, men instituttet vil kunne foretage fornyet opsigelse med øjeblikkelig virkning.
Efter det foreslåede stk. 1, nr. 7, vil et institut kunne opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har optrådt anstødeligt eller til gene for instituttets øvrige kunder eller ansatte. Efter det foreslåede stk. 1, nr. 8, vil et institut kunne opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen i øvrigt groft eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen over for instituttet. Efter det foreslåede stk. 1, nr. 10, vil et institut kunne opsige en rammeaftale, hvis der er forekommet grov eller gentagen sammenblanding af den erhvervsdrivendes eller foreningens midler og midler, der hidrører fra ejere af virksomheden eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Det fremgår af forslaget til § 13 e, stk. 2, 3. pkt., at en opsigelse begrundet i en af betingelserne anført i stk. 1, nr. 1, 3, 6, 9 eller 11, har øjeblikkelig virkning.
Forslaget vil udgøre en undtagelse fra hovedreglen i 1. pkt., hvorefter en opsigelse skal ske med mindst 2 måneders varsel. Efter det foreslåede stk. 1, nr. 1, vil et institut kunne opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen har anvendt erhvervskontoen til strafbare formål. Efter det foreslåede stk. 1, nr. 3, vil et institut kunne opsige en rammeaftale, hvis den erhvervsdrivende eller foreningen har afgivet forkerte oplysninger for at få en basal erhvervskonto i tilfælde, hvor de rigtige oplysninger ville have medført et afslag. Efter det foreslåede stk. 1, nr. 6, vil et institut kunne opsige rammeaftalen, hvis den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har begået strafbare handlinger mod instituttet, og instituttet derfor vil forhindre vedkommende i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal erhvervskonto. Efter det foreslåede stk. 1, nr. 9, vil et institut kunne opsige rammeaftalen, hvis instituttet har underrettet Hvidvasksekretariatet om transaktioner eller aktiviteter, der involverer den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen, eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne efter § 26, stk. 1, i hvidvaskloven. Efter det foreslåede stk. 1, nr. 11, vil et institut kunne opsige rammeaftalen, hvis instituttet har en pligt til at afbryde eller afvikle forretningsforbindelsen efter § 14, stk. 5, 1. pkt., og § 15 i hvidvaskloven.
Det fremgår af forslaget til § 13 e, stk. 3, at en opsigelse skal indeholde nærmere oplysninger om den erhvervsdrivendes eller foreningens mulighed for at påklage afgørelsen til et klagenævn, jf. § 13 f.
Forslaget vil indebære, at en erhvervsdrivende eller en forening sammen med en afgørelse om opsigelse vil modtage oplysninger om klageadgang til et klagenævn.
Det fremgår af forslaget til § 13 e, stk. 4, at begrundelsen, jf. stk. 2, 1. pkt., kan udelades af hensyn til national sikkerhed eller offentlig orden, eller hvis det er nødvendigt for at sikre fortrolighed om underretninger i henhold til hvidvaskloven.
Som eksempel på det sidste kan nævnes, at institutter efter § 38, stk. 1, i hvidvaskloven har pligt til at hemmeligholde, at der er givet underretning efter § 26, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven, eller at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse efter § 25, stk. 1, i hvidvaskloven.
Et institut vil som det klare udgangspunkt kun kunne anvende adgangen til at opsige en rammeaftale uden begrundelse af hensyn til national sikkerhed eller offentlig orden i de tilfælde, hvor instituttet har anmeldt eller indberettet de forhold, der ligger til grund for instituttets afgørelse om at udelade begrundelse til en offentlig myndighed, f.eks. politiet.
De nævnte undtagelsesadgange skal fortolkes restriktivt.
(Til § 13 f)
Det foreslås i § 13 f, at et institut skal etablere en klageordning samt være tilsluttet ét uafhængigt, landsdækkende klagenævn, som branchen skal oprette.
Den foreslåede bestemmelse i § 13 f indebærer, at de omfattede institutter, jf. forslaget til § 1 a, skal etablere en klageordning. Det enkelte institut skal således etablere en administrativ ordning, hvorefter instituttet kan behandle og svare på de klager, som instituttet modtager i forhold til de rettigheder, som erhvervsdrivende og foreninger får i henhold til lovforslaget. Klager over en basal erhvervskonto er ikke omfattet af bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager. Bekendtgørelsen vil dog kunne tjene til inspiration i forbindelse med instituttets udformning af adgangen til at klage over en basal erhvervskonto.
Det pålægges de omfattede institutter, jf. forslaget til § 1 a i lov om betalinger, jf. lovforslagets § 1, nr. 2, at være tilsluttet ét uafhængigt, landsdækkende klagenævn, som branchen pålægges at oprette.
Forpligtelsen gælder uanset, om instituttet er medlem af en brancheforening, som er medstifter af klagenævnet. Det private klagenævn skal behandle civilretlige tvister om de rettigheder, som erhvervsdrivende og foreninger får i henhold til lovforslaget, dvs. afslag på en anmodning om oprettelse af en basal erhvervskonto eller opsigelse af en rammeaftale om en basal erhvervskonto samt klager over gebyrer, jf. forslaget til §§ 13 c-13 e.
Klagenævnet vil ikke i medfør af den foreslåede § 13 f være forpligtet til at tage stilling til andre civilretlige spørgsmål i relation til en basal erhvervskonto, f.eks. rentesatser. Den erhvervsdrivende eller foreningen skal først have rettet skriftlig henvendelse til instituttets klageordning og forgæves have forsøgt få en tilfredsstillende løsning med instituttet, inden den erhvervsdrivende eller foreningen kan klage til klagenævnet.
Det forudsættes, at branchen alene opretter et enkelt klagenævn. Udgifterne til etablering og drift af klagenævnet vil skulle finansieres af Finans Danmark. Finans Danmark står selv for oprettelsen af klagenævnet, ligesom Finans Danmark selv tilrettelægger driften af nævnet.
Det forudsættes dog, at Finans Danmark opretter et klagenævn, som i sin virkemåde lever op til sædvanlige standarder, som gælder for private tvistløsningsorganger efter forbrugerklageloven, f.eks. at nævnets vedtægter indeholder bestemmelser om organets sammensætning og sagsbehandling, som er betryggende for parterne, samt bestemmelser om sagkundskab, uafhængighed, habilitet, gebyrer og omkostninger. Dette vil sikre paritet mellem erhvervs- og brugersiden, og at der vil være en dommer som formand svarende til, hvad der gælder for forbrugerklager.
Der foreslås med lovforslaget ikke en frist for at indbringe en afgørelse truffet af et institut for klagenævnet. Det vil derfor være op til klagenævnet at vurdere, om en erhvervsdrivende eller forening, der indbringer et instituts afgørelse meget sent, har fortabt sin ret til at anfægte afgørelsen i henhold til formueretlige grundsætninger om passivitet, eller om der er indtrådt forældelse efter forældelsesloven.
Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 12 (§ 19, stk. 1 og 2, i lov om betalingskonti)
Det fremgår af det gældende § 19, stk. 1, 1. pkt., i lov om betalingskonti, at reaktioner givet efter § 14, stk. 2, jf. § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse, skal offentliggøres af Finanstilsynet på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af navnet på betalingstjenesteudbyderen. Der kan dog forekomme undtagelser til dette, jf. § 19, stk. 3.
Af § 19, stk. 1, 2. pkt., fremgår det, at virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1 på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Af § 19, stk. 2, 1. pkt. fremgår det, at hvis Finanstilsynet har overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og der er afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Finanstilsynet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis dommen ikke er endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt.
Af § 19, stk. 2, 3. pkt., fremgår det, at virksomhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter at der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018 ved ikrafttrædelse af lov om kapitalmarkeder, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2017.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 19, stk. 2, 3. pkt., og henvisningen til lov om værdipapirhandel m.v. Der skal således ikke henvises til lov om værdipapirhandel m.v., da loven er ophævet, hvorimod der skal henvises til lov om kapitalmarkeder, som har erstattet lov om værdipapirhandel m.v.
Det foreslås i § 19, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., at ændre »lov om værdipapirhandel m.v.« til »lov om kapitalmarkeder«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder.
Ændringen medfører, at § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 19, stk. 2, 3. pkt., rettelig henviser til lov om kapitalmarkeder i stedet for lov om værdipapirhandel m.v., som betyder, at ved offentliggørelsen skal lov om kapitalmarkeder iagttages, hvilket kan have betydning for, hvor hurtigt der skal ske offentliggørelse.
Formålet med ændringen er således at rette henvisningen i § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 19, stk. 2, 3. pkt., i lov om betalingskonti, fra lov om værdipapirhandel m.v. til lov om kapitalmarkeder. Ændringen vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 13 (§ 25, stk. 1, i lov om betalingskonti)
Det fremgår af det gældende § 25 stk. 1, i lov om betalingskonti, at overtrædelse af en række af lovens bestemmelser straffes med bøde.
Det foreslås i § 25, stk. 1, at ændre »§ 10« til »§§ 10 og 13 b«.
Med den foreslåede ændring vil overtrædelser af forslaget til § 13 b kunne straffes med bøde.
En overtrædelse af forslaget til § 13 b vil omfatte den situation, hvor et institut ikke stiller de oplysninger, der er nævnt i forslaget til § 13 b, nr. 1-3, til rådighed for erhvervsdrivende eller foreninger om den basale erhvervskonto, som instituttet udbyder, eller ikke stiller oplysningerne til rådighed vederlagsfrit. Ansvarssubjektet vil være det institut, der er forpligtet til at give oplysningerne i det foreslåede § 13 b, jf. § 25, stk. 4, i den gældende lov om betalingskonti.
Til nr. 1 (fodnoten til lovens titel i lov om finansiel virksomhed)
Den gældende fodnote til lov om finansiel virksomhed indeholder en oplistning af de direktiver og forordninger, som lov om finansiel virksomhed gennemfører.
Fodnoten blev nyaffattet ved § 1, nr. 1, i lov nr. 641 af 19. maj 2020 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love, hvor ophævede direktiver og forordninger og mellemliggende ændringsdirektiver udgik af fodnoten. Henvisningen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD I) udgik også i den forbindelse, uden at det var hensigten.
Det foreslås at genindføre henvisningen ved i 1. pkt. til fodnoten til lovens titel at indsætte efter »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 128, side 1,« »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD),«.
Med dette lovforslag gennemføres dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1174 af 11. april 2024 om ændring af direktiv 2014/59/EU og forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår visse aspekter af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver, (Daisy Chains-direktivet). Fodnoten til lov om finansiel virksomheds titel skal således som følge heraf opdateres.
Det foreslås derfor også i 1. pkt. til fodnoten til lovens titel at ændre »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering, EU-Tidende 2022, nr. L 322, side 15« til »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering, EU-Tidende 2022, nr. L 322, side 15, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1174 af 11. april 2024 om ændring af direktiv 2014/59/EU og forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår visse aspekter af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, EU-Tidende, L af 22. april 2024«.
Med den foreslåede ændring vil det fremgå af fodnoten til lov om finansiel virksomhed, at loven gennemfører dele af Daisy Chains-direktivet, ligesom det igen vil fremgå af fodnoten, at loven gennemfører dele af BRRD.
Til nr. 2 (§ 1, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed)
Det gældende § 1, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed fastslår lovens anvendelsesområde for finansielle holdingvirksomheder.
Det foreslås i § 1, stk. 2, 2. pkt., at ændre »§ 245 a, stk. 3« til »§ 245 a, stk. 5«.
Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 245 a, hvor der efter stk. 1 indsættes to nye stykker, der vil medføre, at stk. 2-4 bliver stk. 4-6. Den foreslåede ændring af § 1, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, er alene en konsekvensændring, som vil videreføre gældende ret.
Til nr. 3 (§ 5, stk. 1, nr. 57, i lov om finansiel virksomhed)
§ 5 lov om finansiel virksomhed indeholder den centrale begrebsterminologi, der anvendes i loven.
Likvidationsenheder er ikke i dag defineret i lov om finansiel virksomhed.
Det foreslås i § 5, stk. 1, nr. 57, at indsætte en definition af en likvidationsenhed som a) en virksomhed, som ifølge en afviklingsplan udarbejdet i henhold til § 259 skal tages under konkursbehandling, b) en virksomhed, som ifølge en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 260 skal tages under konkursbehandling, og c) en virksomhed i en afviklingskoncern, som ikke er en afviklingsenhed, og som er omfattet af en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 260, for hvilken der ikke fastsættes udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser, jf. § 24, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Den foreslåede bestemmelse er ny og vil definere likvidationsenheder i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen vil implementere artikel 1, nr. 1, i Daisy Chains-direktivet, som indsætter artikel 2, stk. 1, nr. 83aa, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (BRRD I). Der er tale om en direktivnær implementering.
For så vidt angår kriterierne i litra a og b i den foreslåede bestemmelse, skal Finanstilsynet udarbejde, vedtage og vedligeholde afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed. Vedtagelsen sker efter indstilling fra Finansiel Stabilitet. I planerne skal Finanstilsynet blandt andet fastlægge en afviklingsstrategi for de enkelte virksomheder, der kan undergives afviklingsforanstaltninger. Dette indebærer en angivelse af de afviklingstiltag, som vurderes anvendelige til brug for en given virksomheds afvikling, jf. § 12 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Vurderes virksomheden ikke at ville opfylde afviklingsbetingelserne, jf. § 4, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, må afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen forventes at indeholde en beskrivelse af, at virksomheden vil blive afviklet ved konkursbehandling. Hvis dette er tilfældet, vil virksomheden opfylde kriterierne i litra a eller b i den foreslåede bestemmelse alt efter, om virksomheden er omfattet af en afviklingsplan eller af en koncernafviklingsplan.
For så vidt angår kriteriet i litra c i den foreslåede bestemmelse, kan en afviklingsstrategi indebære udøvelsen af Finansiel Stabilitets nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser ved brug af bail-in-værktøjet, dvs. Finansiel Stabilitets nedskrivning eller konvertering til ejerskabsinstrumenter af krav mod en virksomhed, som er taget under afvikling, jf. § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Hvis afviklingsplanen ikke fastsætter udøvelse af denne nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse for en virksomhed, som indgår i en afviklingskoncern, og som ikke selv er en afviklingsenhed, vil virksomheden opfylde kriteriet i litra c i den foreslåede bestemmelse.
Baggrunden for at definere likvidationsenheder er også, at afviklingsmyndighederne skal have fokus på at identificere likvidationsenheder i forbindelse med afviklingsplanlægningen. Afviklingsmyndighederne bør foretage en passende vurdering af de enkelte virksomheder, som kan undergives afviklingsforanstaltninger, når de udarbejder afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner. Det er i den forbindelse centralt at fastslå, om en virksomhed udøver kritiske funktioner. Uden at det berører vurderingen af virksomhedens betydning på nationalt eller regionalt plan, forventes det også, at der foretages en analyse af den potentielle likvidationsenheds relevans i en afviklingskoncern. En virksomhed, der udgør en væsentlig del af en afviklingskoncerns samlede risikoeksponering, eksponeringsmål bag gearingsgraden eller driftsindtægter bør som udgangspunkt ikke identificeres som en likvidationsenhed. Omvendt vil afviklingsmyndighederne kunne betragte en virksomhed som en likvidationsenhed, hvis det i henhold til afviklingsplanen er muligt og troværdigt, at virksomheden vil blive undergivet konkursbehandling, eller hvis afviklingsplanen ikke fastsætter udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser for virksomheden ved brug af bail-in-værktøjet.
Til nr. 4 (§ 38, stk. 1, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 38, stk. 1, at en finansiel virksomhed, der ønsker at etablere en filial i et andet land, skal meddele dette til Finanstilsynet sammen med de oplysninger om filialen, der er opregnet i nr. 1-5.
Bestemmelsen blev ændret med § 335, nr. 61, i lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, hvor et nummer i bestemmelsen relateret til forsikringsvirksomhed blev ophævet som en konsekvens af, at regulering af forsikringsvirksomhed blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed ved lov om forsikringsvirksomhed.
Det foreslås i § 38, stk. 1, nr. 4, at ændre »ledelse,« til: »ledelse og«.
Forslaget vil rette op på en fejl, hvor der ved ophævelse af et nummer ikke samtidig blev indsat et »og« i § 38, stk. 1, nr. 4.
Forslaget har til formål at præcisere, at der er tale om kumulative betingelser. Forslaget vil ikke medføre materielle ændringer.
Til nr. 5 (§ 40, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 40, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed, der ønsker at etablere en dattervirksomhed (der er et kreditinstitut eller et investeringsselskab) i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med, skal have Finanstilsynets tilladelse hertil.
Inden vedtagelsen af lov nr. 718 af 13. juni 2023 om finansiel virksomhed indgik forsikringsvirksomhed sammen med kreditinstitut og investeringsselskaber som en type af datterselskab, hvor etablering kræver tilladelse fra Finanstilsynet.
Ved en fejl blev forsikringsvirksomhed taget ud af bestemmelsen i forbindelse med, at reguleringen af forsikringsvirksomhed blev taget ud af lov om finansiel virksomhed, jf. § 335, nr. 71, i lov om forsikringsvirksomhed. Det følger af bemærkningerne, at ændringen var en konsekvens af, at regulering af forsikringsvirksomhed blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23 (2. samling), Tillæg A, L 88 som fremsat, side 638.
Ændringen har forårsaget den utilsigtede materielle ændring, at situationen, hvor en finansiel virksomhed ønsker at etablere en dattervirksomhed, som er en forsikringsvirksomhed, ikke længere er omfattet af § 40 i lov om finansiel virksomhed.
En finansiel virksomheds etablering af en dattervirksomhed, som er en forsikringsvirksomhed, er heller ikke omfattet af § 64 i lov om forsikringsvirksomhed, da denne bestemmelse omhandler situationen, hvor det er en forsikringsvirksomhed, som ønsker at etablere en dattervirksomhed i et land uden for Den Europæiske Union.
Det foreslås derfor i § 40, stk. 1, 1. pkt., at ændre »(der er et kreditinstitut eller et investeringsselskab)« til », der er et kreditinstitut, et investeringsselskab eller en forsikringsvirksomhed,«.
Ændringen vil medføre, at ordlyden af bestemmelsen bringes tilbage til den tidligere ordlyd, og formålet med ændringen er at genetablere retstilstanden, som den var, inden forsikringsvirksomhed ved en fejl udgik af bestemmelsen. Desuden vil ændringen medføre, at der ikke er en parentes i lovteksten.
Den foreslåede ændring vil medføre, at en finansiel virksomhed, der ønsker at etablere en dattervirksomhed, der er en forsikringsvirksom, i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med, igen skal have Finanstilsynets tilladelse hertil.
Til nr. 6 (§ 56 a i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af den gældende § 56 a i lov om finansiel virksomhed, at erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse og brug af attester om erstatningskrav for skader, som berører et forsikret køretøj, for forsikringsselskaber, der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed.
En enslydende bestemmelse findes i § 71 a i lov om forsikringsvirksomhed.
Både § 56 a i lov om finansiel virksomhed og § 71 a i lov om forsikringsvirksomhed er indført med hhv. § 1, nr. 3, og § 9, nr. 1, i lov nr. 1546 af 12. december 2023.
Det følger af bemærkningerne til § 56 a, jf. Folketingstidende 2023-24, tillæg B, tillægsbetænkning over L 38, side 3, at § 56 a er indført for at kunne gennemføre artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2118 af 24. november 2021 om ændring af direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (motorkøretøjsforsikringsdirektivet).
Af bemærkningerne til forslaget til § 56 a fremgår det, at §§ 55-60 a i lov om finansiel virksomhed i medfør af § 335, nr. 81, i lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed ophæves pr. 1. januar 2024, som en konsekvens af at reguleringen af forsikringsvirksomhed udskilles fra lov om finansiel virksomhed til lov om forsikringsvirksomhed. Det følger endvidere af bemærkningerne til forslaget til § 56 a, at denne bestemmelse derfor ville blive ophævet pr. 1. januar 2024, og at bestemmelsen ville blive erstattet af den foreslåede tilsvarende § 71 a i lov om forsikringsvirksomhed.
Bestemmelsen i § 56 a er indført for at sikre rettidig implementering af motorkøretøjsforsikringsdirektivet. Rettidig implementering indebar, at bestemmelsen skulle træde i kraft den 23. december 2023. Lov om forsikringsvirksomhed var på tidspunktet for fremsættelse af lov nr. 1546 af 12. december 2023 allerede vedtaget. Af lovtekniske årsager blev bestemmelsen således indført i lov om finansiel virksomhed med henblik på, at bestemmelsen skulle ophæves igen fra. 1. januar 2024, hvor lov om forsikringsvirksomhed trådte i kraft.
Et lovforslag kan imidlertid ikke tage højde for bestemmelser, der ikke er vedtaget endnu, hvorfor § 335, nr. 81, i lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, der ophæver §§ 50-60 a i lov om finansiel virksomhed, ikke kunne tage højde for § 56 a i lov om finansiel virksomhed, der hverken var fremsat eller vedtaget, da lov om forsikringsvirksomhed blev vedtaget. Som følge heraf er § 56 a i lov om finansiel virksomhed ikke ophævet.
I medfør af § 56 a er bekendtgørelse om udstedelse og brug af attester om erstatningskrav for forsikringsselskaber der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed udstedt.
Det foreslås derfor at ophæve § 56 a. Det foreslås af ordensmæssige hensyn og for at undgå tvivl. Reguleringen af forsikringsvirksomhed er udskilt fra lov om finansiel virksomhed med lov om forsikringsvirksomhed, og forslaget har således til formål at foretage den ændring, der allerede var tiltænkt ved indsættelsen af § 56 a, og er således også en konsekvens af udskillelsen af forsikringsvirksomhed fra lov om finansiel virksomhed.
Der er i § 322 i lov om forsikringsvirksomhed indsat en overgangshjemmel, der skal sikre, at bekendtgørelse om udstedelse og brug af attester om erstatningskrav for forsikringsselskaber der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed ikke bortfalder ved ophævelsen af § 56 a.
Da § 56 a ikke er ophævet i lov om finansiel virksomhed, foreslås det også, at der i § 18, stk. 7, indsættes en overgangsbestemmelse.
Der henvises til lovforslagets § 18, stk. 7, samt de specielle bemærkningerne hertil.
Til nr. 7 (§ 74 i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 74, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og at denne skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar i en finansiel virksomhed kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør, en ekstern revisor, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar har ret til at deltage i og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse.
Det følger af det gældende § 74, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at eksterne revisorer, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.
Det følger af det gældende § 74, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at der over forhandlingerne i bestyrelsen skal føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, en ekstern revisor, den interne revisionschef eller den ansvarshavende aktuar, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
Det foreslås at den ansvarshavende aktuar udgår af bestemmelsen.
Det foreslås således i § 74, stk. 1, 2. og 3. pkt., at ændre »en ekstern revisor, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar « til »en ekstern revisor og den interne revisionschef«.
I § 74, stk. 2, foreslås det at ændre »Eksterne revisorer, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar« til »Eksterne revisorer og den interne revisionschef«, og i § 74, stk. 3, 2. pkt., foreslås det at ændre »en ekstern revisor, den interne revisionschef eller den ansvarshavende aktuar« til »en ekstern revisor eller den interne revisionschef«.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af bemærkningerne til lov om forsikringsvirksomhed, at § 97 i lov om forsikringsvirksomhed viderefører § 74, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, og at § 98 i lov om forsikringsvirksomhed viderefører § 74, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23 (2. samling), Tillæg A, L 88 som fremsat, side 262 og 263.
Til nr. 8 (§ 75, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 75, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at kravet om, at den finansielle virksomhed straks skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for den finansielle virksomheds fortsatte drift, og at den finansielle virksomhed hurtigst muligt skal meddele Finanstilsynet oplysninger, der er af væsentlig betydning for Finanstilsynets tilsyn, jf. § 75, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, gælder tilsvarende for det enkelte medlem af bestyrelsen, en direktør og den ansvarshavende aktuar i en finansiel virksomhed.
Det følger af det gældende § 75, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at hvis et medlem af en finansiel virksomheds bestyrelse eller direktion, den eksterne revision eller den ansvarshavende aktuar må formode, at den finansielle virksomhed ikke opfylder kapitalkravene efter § 126 a, stk. 2-6, kapitalgrundlagskravet efter artikel 92, stk. 1, minimumskapitalkravet i artikel 93 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter (CRR) eller solvensbehovet efter § 124, stk. 2, skal den pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet.
Det foreslås i § 75, stk. 2, at ændre »bestyrelsen, en direktør og den ansvarshavende aktuar« til »bestyrelsen og en direktør«.
Det foreslås i § 75, stk. 3, at ændre »direktion, den eksterne revision eller den ansvarshavende aktuar« til »direktion eller den eksterne revision«.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af bemærkningerne til lov om forsikringsvirksomhed, at § 138 i lov om forsikringsvirksomhed viderefører § 75 i lov om finansiel virksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23 (2. samling), Tillæg A, L 88 som fremsat, side 336.
Det foreslåede vil ikke medføre ændringer af gældende ret.
Til nr. 9 (§ 106 d, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed)
Det fremgår af det gældende § 106 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at depotselskaber ikke kan delegere opgaver omfattet af § 106 a, stk. 1, og § 106 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, til tredjemand.
Af § 106 d, stk. 6, fremgår det, at levering af ydelser via værdipapirafviklingssystemer, der er omfattet af reglerne i kapitel 18 i lov om værdipapirhandel m.v., og levering af ydelser via tredjelandes værdipapirafviklingssystemer ikke anses som delegation af depotselskabets opgaver.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018 ved ikrafttrædelse af lov om kapitalmarkeder, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2017.
Ifølge bemærkningerne til §§ 163-174, jf. Folketingstidende 2016-17 (1. samling), tillæg A, L 155 som fremsat, side 263-272, ses reglerne i kapitel 18 i lov om værdipapirhandel videreført i kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 106 d, stk. 6, og henvisningen til lov om værdipapirhandel m.v. Der skal således ikke henvises til kapitel 18 i lov om værdipapirhandel m.v., da loven er ophævet, hvorimod der skal henvises til kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder, som har erstattet lov om værdipapirhandel m.v.
Det foreslås i § 106 d, stk. 6, at ændre »kapitel 18 i lov om værdipapirhandel m.v.« til »kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder.
Ændringen medfører, at § 106 d, stk. 6, rettelig henviser til lov om kapitalmarkeder i stedet for lov om værdipapirhandel m.v., hvilket vil medføre, at levering af ydelser via værdipapirafviklingssystemer, der er omfattet af reglerne i kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder, ikke anses som delegation af depotselskabets opgaver.
Den foreslåede ændring vil medføre, at levering af ydelser via værdipapirafviklingssystemer, der er omfattet af reglerne i kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder og levering af ydelser via tredjelandes værdipapirafviklingssystemer ikke anses som delegation af depotselskabets opgaver. Det betyder, at der ikke skal indgås en aftale om delegation med værdipapirafviklingssystemet, før depotbanken kan overdrage en UCITS’ kontanter eller finansielle instrumenter til værdipapirafviklingssystemet med henblik på afvikling af indgåede handler. Formålet med den foreslåede ændring er at sikre, at henvisningen til reglerne om værdipapirafviklingssystemer bliver korrekt. Forslaget vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018, jf. § 258, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder. Reglerne i kapitel 18 i lov om værdipapirhandel m.v., som omfattede §§ 57-57 f, er videreført i kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder, bortset fra § 57 a i lov om værdipapirhandel m.v., som er videreført i kapitel 32 i lov om kapitalmarkeder og omhandler registrerede betalingssystemer. Da § 106 d, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed vedrører levering af tjenesteydelser via værdipapirafviklingssystemer, er det kun relevant at henvise til kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder, som omhandler disse.
Til nr. 10 (§ 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af lokale bestyrelser og lignende, medlemmer af repræsentantskabet i en finansiel virksomhed, der ikke er en sparekasse, revisorer og granskningsmænd samt deres suppleanter, stiftere, vurderingsmænd, likvidatorer, direktører, ansvarshavende aktuarer samt øvrige ansatte ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med, jf. dog stk. 3. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for finansielle holdingvirksomheder.
Det foreslås i § 117, stk. 1, 1. pkt., at », ansvarshavende aktuarer« udgår.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af bemærkningerne til lov om forsikringsvirksomhed, at § 82 i lov om forsikringsvirksomhed viderefører § 75 i lov om finansiel virksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23 (2. samling), Tillæg A, L 88 som fremsat, side 241.
Til nr. 11 (§ 175 g, stk. 14, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 175 g, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, at en modervirksomhed, som er en finansiel holdingvirksomhed, og som i koncernen er den øverste modervirksomhed beliggende i Danmark, skal godkendes af Finanstilsynet og den konsoliderende tilsynsmyndighed, hvor den konsoliderende tilsynsmyndighed er forskellig fra Finanstilsynet.
Det gældende § 175 g, stk. 14, angiver at § 175 g, stk. 1-13, ikke finder anvendelse for investeringsforvaltningsholdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 14, i lov om finansiel virksomhed.
Definitionen af eksponering er, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, summen af alle de mellemværender med en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, der indebærer en kreditrisiko for virksomheden, og kapitalandele udstedt af kunden eller af en blandt en gruppe af indbyrdes forbundne kunder.
Definitionen af en investeringsforvaltningsholdingvirksomhed er, jf. § 5, stk. 1, nr. 12, i lov om finansiel virksomhed, en modervirksomhed, hvis virksomhed udelukkende eller hovedsagelig består i at eje kapitalandele i dattervirksomheder, der er kreditinstitutter eller finansieringsinstitutter, og hvor koncernens hovedvirksomhed er at drive investeringsforvaltningsvirksomhed.
Det er således § 5, stk. 1, nr. 12, der indeholder definitionen af en investeringsforvaltningsholdingvirksomhed.
Det foreslås i § 175 g, stk. 14, at »nr. 14« ændres til »nr. 12«.
Den foreslåede ændring vil medføre, at § 175 g, stk. 14, vil henvise til den rette definitionsbestemmelse for investeringsforvaltningsholdingvirksomhed, jf. § 5, stk. 1, nr. 12.
Til nr. 12 (§ 198, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 198, stk. 3, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, at finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder omfattet af § 79 a, stk. 1, årligt skal foretage indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af § 79 a.
Det foreslås i § 198, stk. 3, 1. pkt., at ændre »Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder« til »Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder«.
Forslaget indebærer, at forsikringsholdingvirksomheder udgår af bestemmelsen.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed.
Til nr. 13 (§ 243 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed)
Det fremgår af det gældende § 243 d, stk. 1, at et påbud fra Finanstilsynet i medfør af §§ 243 a-243 c ikke i sig selv udgør en fyldestgørelsesgrund eller insolvensbehandling som defineret i § 58 h, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v., såfremt den berørte virksomhed fortsat opfylder kontraktens væsentlige materielle forpligtelser, herunder betalings- og leveringsforpligtelser og krav om sikkerhedsstillelse.
Af § 58 h, stk. 1, 2. pkt., fremgår det, at ved insolvensbehandling forstås konkurs, rekonstruktionsbehandling, insolvent dødsboskifte, gældssanering samt andre danske og udenlandske former for likvidation og saneringsforanstaltninger begrundet i skyldnerens insolvens, som defineret i artikel 2, nr. 1, litra j og k, i direktiv 2002/47/EF.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018, jf. § 258, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder. Definitionen af insolvensbehandling i § 58 h, stk. 1, 2. pkt., er videreført i § 5, nr. 7, i lov om kapitalmarkeder.
Det foreslås i § 243 d, stk. 1, at ændre »§ 58 h, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.« til »§ 5, nr. 7, i lov om kapitalmarkeder«.
Den foreslåede ændring vil medføre, at henvisningen til definitionen af insolvensbehandling i § 243 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed rettes til § 5, nr. 7, i lov om kapitalmarkeder, så der ikke længere henvises til § 58 h, stk. 1, 2 pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af ikrafttrædelsen af lov om kapitalmarkeder, der erstatter og viderefører mange af de hidtil gældende regler i lov om værdipapirhandel m.v. Ændringen har til formål at sikre, at henvisningen til definitionen af insolvensbehandling i bestemmelsen er korrekt. Ændringen vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 14 (§ 245 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed)
Ifølge det gældende § 245 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal et pengeinstitut og et realkreditinstitut have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at virksomheden inden for 24 timer kan tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger umiddelbart forud for eller i forbindelse med en vurdering af, hvorvidt virksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, eller når betingelserne i § 272 er opfyldt.
I bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, som er udstedt i medfør af § 245 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, er der i § 7, stk. 3, fastsat pligt til indsendelse af oplysninger om balancer og opgørelser inden for 12 timer og i § 7, stk. 4, fastsat pligt til indsendelse af oplysninger om seriebalancer inden for 24 timer.
En egentlig pligt til at indsende oplysninger inden for bestemte frister følger imidlertid ikke af det gældende § 245 a, stk. 1, idet bestemmelsen alene stiller krav om, at virksomhedernes sagsgange og systemer skal understøtte tilvejebringelsen af oplysninger i de foreskrevne situationer, inden for en frist på 24 timer. Derudover giver bemyndigelsesbestemmelsen i det gældende § 245 a, stk. 4, alene ret til at fastsætte bestemmelser om karakteren af oplysningerne samt tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre, at indsendelsen kan ske, og det er således usikkert, om bemyndigelsen omfatter fastsættelsen af en indsendelsespligt i en bekendtgørelse. Det vurderes dog, at denne usikkerhed ikke har haft konsekvenser i praksis i forbindelse med krisehåndtering af nødlidende finansielle virksomheder.
Det foreslås at nyaffatte § 245 a, stk. 1 . Efter den foreslåede bestemmelse skal et pengeinstitut og et realkreditinstitut, samt dattervirksomheder heraf, på anmodning fra Finanstilsynet eller Finansiel Stabilitet indsende de nødvendige oversigter og oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet: 1) Til brug for en vurdering af, hvorvidt virksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a. 2) Til brug for udøvelse af beføjelserne i §§ 243 a-243 c, 3) Til brug for udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelsen, jf. § 272.
Det foreslåede vil medføre en egentlig pligt for pengeinstitutter og realkreditinstitutter, samt dattervirksomheder heraf, til at indsende de nødvendige oversigter og oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. En modervirksomhed vil kunne indsende oplysningerne på vegne af dens dattervirksomheder.
Den foreslåede § 245 a, stk. 1, har til formål at sikre det hjemmelsmæssige grundlag for indsendelsespligten. De gældende krav i § 245 a, stk. 1, til selve indretningen af virksomhedernes sagsgange og systemer foreslås videreført i § 245 a, stk. 3, jf. lovforslagets § 2, nr. 15.
De oplysninger og oversigter, der som minimum vil skulle tilvejebringes, omfatter bl.a. en ajourført balance, en redegørelse for virksomhedens finansielle stilling, en oversigt over aktivernes bogførte værdi og en oversigt over balanceførte og ikke-balanceførte forpligtelser, således som de fremgår af virksomhedens regnskaber og optegnelser med angivelse af deres status i konkursordenen. Derudover vil der som minimum skulle tilvejebringes en oversigt over passiver, som er undtaget fra bail-in, dvs. Finansiel Stabilitets nedskrivning eller konvertering til ejerskabsinstrumenter af krav mod en virksomhed, som er taget under afvikling, jf. § 25, stk. 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, oplysninger om hvilke passiver, der har modregningsret ifølge lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og oplysninger om hvilke passiver der har modregningsret under den gældende konkurslov. Der vil ved bekendtgørelse kunne fastsættes nærmere regler herom, jf. § 245 a, stk. 4, der bliver stk. 6. Disse regler er i dag fastsat i §§ 4-7 samt bilag 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab.
Til nr. 15 (§ 245 a, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed)
Ifølge det gældende § 245 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal et pengeinstitut og et realkreditinstitut have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at virksomheden inden for 24 timer kan tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger umiddelbart forud for eller i forbindelse med en vurdering af, hvorvidt virksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, eller når betingelserne i § 272 er opfyldt.
I bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, som er udstedt i medfør af § 245 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, er der fastsat regler, som skal understøtte en effektiv afvikling. Dette omfatter krav om et system til generel og individuel orientering om anvendelse af afviklingsforanstaltninger, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1 og 2, krav der skal understøtte tilvejebringelse af nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, og krav om, at virksomheden skal have overblik over vigtige og kritiske gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for instituttets umiddelbare videreførelse, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1.
En egentlig pligt til at have systemer, som sikrer en effektiv afvikling, følger ikke af det gældende § 245 a, stk. 1, idet bestemmelsen alene stiller krav om, at virksomhedernes sagsgange og systemer skal understøtte tilvejebringelsen af oplysninger i de foreskrevne situationer, inden for en frist på 24 timer. Derudover giver bemyndigelsesbestemmelsen i det gældende § 245 a, stk. 4, alene ret til at fastsætte bestemmelser om karakteren af oplysningerne samt tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre, at indsendelsen af disse oplysninger kan ske, og det er således usikkert, om bemyndigelsen omfatter fastsættelsen af en pligt til at have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kan gennemføres effektivt. Det vurderes dog, at denne usikkerhed ikke har haft konsekvenser i praksis i forbindelse med krisehåndtering af nødlidende finansielle virksomheder.
Det foreslås at indsætte et nyt stk. 2, hvorefter oversigterne og oplysningerne nævnt i stk. 1, skal indsendes senest 12 timer efter dagsafslutning. Seriebalancer for realkreditinstitutter skal dog indsendes senest 24 timer efter dagsafslutning.
Det foreslås endvidere at indsætte et nyt stk. 3, hvorefter et pengeinstitut og et realkreditinstitut skal have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at indsendelsen af oplysninger efter stk. 1 kan ske inden for de fastsatte frister i stk. 2, og at restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kan gennemføres effektivt. De gældende stk. 2-4 bliver herefter til stk. 4-6.
Det foreslåede stk. 2 vil medføre, at indsendelsen af oversigter og oplysninger, jf. § 245 a, stk. 1, skal ske senest 12 timer efter dagsafslutning. Seriebalancer for realkreditinstitutter vil dog skulle indsendes senest 24 timer efter dagsafslutning. Der vil være tale om en skærpelse af det tidsmæssige krav, undtagen med hensyn til indsendelse af serieregnskaber, sammenlignet med den gældende forudsætning om indsendelse af oplysninger inden for 24 timer i det gældende § 245 a, stk. 1. De foreslåede tidsfrister er dog allerede fastsat i bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, og er derfor kendt i den finansielle sektor. Fristerne er ikke til hinder for, at Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet kan fastsætte en længere frist for indsendelse af oplysninger.
Ved dagsafslutning forstås det tidspunkt på døgnet, hvor bogføringen af virksomhedens transaktioner finder sted i virksomhedens systemer eller i en fælles datacentral, hvis virksomheden har indgået aftale med en sådan. Forslaget tager hensyn til, at realkreditinstitutter opstiller seriebalancer for de enkelte obligationsserier. Ved tilvejebringelsen af en seriebalance uden for de planlagte rapporteringsterminer vil der være et større skønselement, herunder i forbindelse med opgørelsen af tab, sammenlignet med en sædvanlig måneds- eller ultimobalance. Med den foreslåede længere frist for indsendelse af serieregnskaber, afsættes der tid til at foretage dette skøn. Fristerne på 12 og 24 timer regnes fra afslutningen af bogføringen.
Det foreslåede stk. 3 vil videreføre det gældende § 245 a, stk. 1 for så vidt angår kravene til indretningen af virksomhedernes sagsgange og systemer. Samtidig indfører bestemmelsen krav om, at virksomhedernes sagsgange og systemer også skal kunne understøtte gennemførelse af en effektiv restrukturering eller afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Endelig tilpasses bestemmelsen sprogligt i overensstemmelse med den forslåede nyaffattelse af § 245 a, stk. 1, jf. lovforslagets § 2, nr. 14 og 15.
Bestemmelsen har til formål at sikre, at virksomhederne er i stand til at indsende de nødvendige oplysninger til brug for Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets vurdering af, hvorvidt virksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, når Finanstilsynet kan anvende beføjelserne i §§ 243 a-243 c, eller til brug for udøvelse af Finanstilsynets nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. § 272. Dertil er formålet at sikre, at virksomhedernes systemer understøtter gennemførelsen af en effektiv restrukturering eller afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Virksomhederne vil således skulle have effektive former for systemer, der sikrer, at virksomhederne kan indsende de relevante oplysninger til Finanstilsynet inden for 12 timer efter dagsafslutning, dog 24 timer efter dagsafslutning for serieregnskaber, jf. den foreslåede § 245 a, stk. 1 og 2, og som i øvrigt muliggør en effektiv restrukturering eller afvikling.
Finanstilsynet vil i medfør af kapitel 21 i lov om finansiel virksomhed løbende kunne føre tilsyn med, at pengeinstitutter og realkreditinstitutter har effektive sagsgange og systemer. Dette vil blandt andet kunne ske ved at gennemføre en beredskabstest, hvor virksomhederne bliver anmodet om at indsende oplysningerne, som fremgår af den foreslåede § 245 a, stk. 1, og af regler udstedt i medfør af § 245 a, stk. 4, der bliver stk. 6, inden for de frister, som er nævnt i den foreslåede § 245 a, stk. 2.
Til nr. 16 (§ 245 a, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 245 a, stk. 3, der bliver stk. 5, at § 245 a, stk. 1, med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på blandede holdingvirksomheder, finansielle holdingvirksomheder og finansieringsinstitutter, hvis finansieringsinstituttet er én dattervirksomhed af et pengeinstitut eller et realkreditinstitut. 1. pkt. finder kun anvendelse for finansielle holdingvirksomheder, der mindst har én dattervirksomhed, som er et pengeinstitut eller et realkreditinstitut.
Det foreslås i § 245 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., efter »Stk. 1« at indsætte »-3«, og at »pengeinstitut eller et realkreditinstitut« ændres til »pengeinstitut, et realkreditinstitut, en finansiel holdingvirksomhed, en blandet holdingvirksomhed, eller af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og finansieringsinstituttet indgår i tilsynet med modervirksomheden på konsolideret grundlag«.
Den første del af den foreslåede ændring er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 15, og vil indebære, at de nævnte typer af holdingvirksomheder og finansieringsinstitutter vil blive omfattet både af den foreslåede særskilte pligt til at indsende relevante oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet inden for visse frister, jf. den foreslåede § 245, stk. 1 og 2, jf. lovforslagets § 2, nr. 14 og 15, og kravene om effektive sagsgange og systemer, der skal kunne understøtte rettidig indsendelse af oplysningerne, som foreslås videreført i § 245 a, stk. 3, jf. lovforslagets § 2, nr. 15. Dette vil også gælde regler, som udstedes i medfør af § 245 a, stk. 4, der bliver stk. 6.
Det er nyt, at også dattervirksomheder af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, vil blive omfattet af bestemmelsen. Baggrunden for dette er, at disse dattervirksomheder er omfattet af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, hvorfor de også bør være omfattet af pligten til at indsende oplysninger, m.v.
Den anden del af den forslåede ændring vil udvide bestemmelsens anvendelsesområde, for så vidt angår finansieringsinstitutter, således at et finansieringsinstitut fremover vil være omfattet af bestemmelsen, hvis finansieringsinstituttet er en dattervirksomhed af et pengeinstitut, et realkreditinstitut, en finansiel holdingvirksomhed, en blandet holdingvirksomhed, eller af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og finansieringsinstituttet indgår i tilsynet med modervirksomheden på konsolideret grundlag. Dette hænger sammen med, at de nævnte finansieringsinstitutter kan restruktureres og afvikles i regi af Finansiel Stabilitet, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Baggrunden for, at virksomhederne, som er nævnt i bestemmelsen, også skal kunne tilvejebringe de nødvendige oplysninger, er, at de også kan indgå i afviklingen af et pengeinstitut og et realkreditinstitut. Formålet er endvidere at sikre, at Finansiel Stabilitet har de nødvendige oplysninger til at kunne foretage en værdiansættelse af koncernen som helhed.
Til nr. 17 (§ 245 a, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed)
Det fremgår af det gældende § 245 a, stk. 4, som bliver stk. 6, at Finanstilsynet kan fastsætte efter høring af Finansiel Stabilitet nærmere regler om, hvilke oversigter og oplysninger virksomheden skal tilvejebringe, herunder om kravene til registeret over finansielle kontrakter, og hvilke tiltag og systemer der er nødvendige for at sikre dette.
Det foreslås i § 245 a, stk. 4, der bliver stk. 6, at ændre »fastsætte efter høring af Finansiel Stabilitet« til »efter høring af Finansiel Stabilitet fastsætte«, og efter »dette« at indsætte », regler om tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre effektiv gennemførelse af restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og fravigelser af stk. 1-3«.
Den første del af den foreslåede ændring er en rent sproglig justering, som ikke vil medføre materielle ændringer.
Den anden del af den forslåede ændring vil for det første medføre, at Finanstilsynet vil kunne fastsætte regler om tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre effektiv gennemførelse af restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Der vil eksempelvis kunne fastsættes krav til, at virksomhedernes systemer skal kunne muliggøre en generel orientering af kunder og kreditorer m.v., i forbindelse med gennemførelse af afviklingsforanstaltninger, jf. kapitel 4-8 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og en individuel orientering af kunder og kreditorer m.v. i forbindelse med afviklingsforanstaltninger, herunder overdragelse af hele eller dele af virksomhedens aktiviteter. Endvidere vil der kunne fastsættes krav til, at en virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, der sikrer, at nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og i øvrigt til brug for restrukturering og afvikling af en virksomhed i medfør af samme lov, er opdaterede. Der vil også kunne fastsættes krav om virksomhedens administrative praksis med henblik på at sikre overblik over omfanget, betydningen og lokaliseringen af kritiske eller vigtige gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for virksomhedens umiddelbare videreførelse.
For det andet, vil den foreslåede ændrings anden del medføre, at Finanstilsynet vil kunne fastsætte fravigelser til kravene i de forslåede § 245 a, stk. 1-3, jf. lovforslagets § 2, nr. 14 og 15. Muligheden for at fastsætte fravigelser er navnlig tiltænkt datterselskaber af Finansiel Stabilitet, fondsmæglerselskaber og finansieringsinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed, hvis finansieringsinstituttet er en dattervirksomhed af et pengeinstitut, et realkreditinstitut, en finansiel holdingvirksomhed, en blandet holdingvirksomhed, eller af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og finansieringsinstituttet indgår i tilsynet med modervirksomheden på konsolideret grundlag. Finanstilsynet vil dog konkret kunne træffe afgørelse om, at virksomheder, som er omfattet af fastsatte fravigelser, herunder finansieringsinstitutter, der indgår i én af de nævnte selskabskonstruktioner, ikke omfattes af disse fravigelser, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260, foreskriver brug af afviklingsforanstaltninger, i modsætning til konkursbehandling.
Til nr. 18 (§ 266, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af § 266, stk. 1, 1. pkt., at Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet fastsætter krav til størrelsen af et pengeinstituts nedskrivningsegnede passiver, som pengeinstituttet til enhver tid skal opfylde.
Der findes ikke i dag undtagelser fra kravet om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder, som heller ikke i dag er defineret i lov om finansiel virksomhed. Efter gældende ret skal Finanstilsynet dog efter høring af Finansiel Stabilitet vurdere, om kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, bør begrænses for en virksomhed, der ifølge dens afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, til et beløb, der er tilstrækkeligt til, at de tab, som afviklingsenheden forventes at lide, absorberes fuldt ud. Finanstilsynet skal i sin vurdering lægge vægt på begrænsningens indvirkning på den finansielle stabilitet og risikoen for afsmitning på det finansielle system. Dette følger af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. bekendtgørelse nr. 2028 af 9. november 2021.
Det foreslås at indsætte et nyt § 266, stk. 4, hvorefter likvidationsenheder ikke skal opfylde et minimumskrav til nedskrivningsegnede passiver, medmindre Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet træffer afgørelse herom. Finanstilsynet kan træffe afgørelse efter den foreslåede bestemmelses 1. pkt., hvis Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet finder det berettiget, navnlig under hensyntagen til, om det forhold, at virksomheden bliver nødlidende, kan forventes at få negativ indvirkning på den finansielle stabilitet, og på risikoen for afsmitning på det finansielle system, herunder med hensyn til Garantiformuens finansieringskapacitet. Finanstilsynet fastsætter minimumskravet til nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder, jf. den foreslåede bestemmelses 1. pkt., til et beløb, der overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb. De nuværende § 266, stk. 4 og 5, bliver herefter stk. 5 og 6.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere dele af artikel 1, nr. 2, litra b, i Daisy Chains-direktivet, som indsætter artikel 45 c, stk. 2 a, i BRRD II. Der er tale om en direktivnær implementering.
Det foreslåede § 266, stk. 4, 1. pkt., vil medføre, at likvidationsenheder, som defineret i den foreslåede § 5, stk. 1, nr. 57, jf. lovforslagets § 2, nr. 2, som udgangspunkt vil blive fritaget fra kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, stk. 1. Finanstilsynet vil derfor som udgangspunkt ikke længere skulle fastsætte et krav om nedskrivningsegnede passiver for disse virksomheder, som det hidtil har været tilfældet.
Forslaget er begrundet i, at virksomheder, der ifølge deres afviklingsplan eller koncernafviklingsplan skal tages under konkursbehandling, i praksis får fastsat deres tabsabsorberingsbehov, så det svarer til virksomhedens solvensbehov. Virksomheder, der ifølge deres afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, kan derfor fuldt ud opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver ved at opfylde kravet til solvensbehov. Et særskilt krav om nedskrivningsegnede passiver bidrager derfor ikke i realiteten til den pågældende virksomheds afviklingsmuligheder. Hvis virksomheden, som skal tages under konkursbehandling, indgår som en dattervirksomhed i en koncern, vil der i øvrigt heller ikke være nogen afviklingsmæssig sammenhæng med andre virksomheder, idet virksomheden ikke vil skulle rekapitaliseres. Det vil derfor være hensigtsmæssigt som udgangspunkt at undtage likvidationsenheder fra kravet om nedskrivningsegnede passiver.
Efter andet led i det forslåede § 266, stk. 4, 1. pkt., vil Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet dog kunne træffe afgørelse om, at en likvidationsenhed skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, stk. 1. Dette skyldes risikoen for, at en konkurs i en likvidationsenhed efter omstændighederne vil kunne få videregående økonomiske og finansielle konsekvenser, jf. nedenfor.
Ifølge det foreslåede § 266, stk. 4, 2. pkt., vil Finanstilsynet kunne træffe afgørelse om, at en likvidationsenhed skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, stk. 1, hvis Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet finder det berettiget. Den nævnte afgørelse vil navnlig kunne træffes, hvis det vurderes nødvendigt for at beskytte den finansielle stabilitet eller imødegå risikoen for afsmitning på det finansielle system, herunder med hensyn til Garantifondens finansieringskapacitet. Der vil være tale om en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvor bl.a. virksomhedens størrelse og forbundethed til det øvrige finansielle system kan tages i betragtning. Kravet vil skulle opfyldes med kapitalgrundlag eller visse gældsinstrumenter, jf. den foreslåede § 267 h, jf. lovforslagets § 2, nr. 19. Beføjelsen til at træffe den omhandlede afgørelse vil tilkomme Finanstilsynet som afviklingsmyndighed.
Det foreslåede § 266, stk. 4, 3. pkt., fastsætter, at Finanstilsynet, hvis der træffes afgørelse efter bestemmelsens 1. pkt., vil være forpligtet til at fastsætte minimumskravet til nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder til et beløb, der overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb. Beløbet bør bestå af to elementer: 1) Et tabsabsorberingsbeløb, som svarer til likvidationsenhedens kapitalgrundlagskrav, og 2) et beløb, der er egnet til at imødegå de potentielle risici, som Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet har identificeret under vurderingen, der skal foretages i medfør af det foreslåede § 266, stk. 4, 2. pkt. Sidstnævnte beløb skal fastsættes proportionalt og må alene afspejle omfanget af identificerede potentielle risici.
Til nr. 19 (§§ 267 h og 267 i, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af den gældende § 267 h, at erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kravet om nedskrivningsegnede passiver. Erhvervsministeren kan også fastsætte regler, der fraviger §§ 267 c-267 e.
Der findes ikke i dag krav til, hvordan likvidationsenheder skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, idet likvidationsenheder heller ikke er defineret under gældende ret.
Det foreslås at ophæve § 267 h, idet bemyndigelsen for erhvervsministeren til at fastsætte nærmere regler om kravet om nedskrivningsegnede passiver, og fastsætte regler, der fraviger §§ 267 c-267 e, foreslås flyttet til en ny § 267 i, jf. nedenfor.
Det foreslås at indsætte overskriften »Krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder«.
Det foreslås at ophæve det gældende § 267 h og i stedet indsætte en ny § 267 h, hvorefter en likvidationsenhed på individuelt niveau skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, som er fastsat i medfør af det foreslåede § 266, stk. 4, med kapitalgrundlag, eller følgende forpligtelser i nr. 1 og 2, eller begge dele i kombination:
Forpligtelser, der opfylder betingelserne i artikel 72 a og artikel 72 b, stk. 1, stk. 2, litra a, c, e-n, og stk. 3-5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter.
Forpligtelser fra gældsinstrumenter, der har derivatkomponenter, jf. § 267 a, stk. 1, nr. 3 eller 4.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere dele af artikel 1, nr. 2, litra b, i Daisy Chains-direktivet, som indsætter artikel 45 c, stk. 2 a, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
I den foreslåede bestemmelse angives de typer af nedskrivningsegnede forpligtelser, som likvidationsenheder vil kunne anvende til opfyldelse af kravet om nedskrivningsegnede passiver.
Kravet om nedskrivningsegnede passiver kan enten opfyldes fuldt ud med kapitalgrundlag, eller forpligtelserne omfattet af nr. 1 eller 2, eller begge dele i kombination. Med begge dele i kombination forstås, at kravet om nedskrivningsegnede passiver kan opfyldes med en kombination af kapitalgrundlag og en eller flere forpligtelser omfattet af nr. 1 eller 2. Der er ikke krav om en særlig fordeling mellem kapitalgrundlag og forpligtelserne omfattet af nr. 1 og 2, når kravet om nedskrivningsegnede passiver opfyldes med en kombination heraf.
Det foreslåede § 267 h, nr. 1, giver mulighed for, at likvidationsenheder kan opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver med forpligtelser, der opfylder betingelserne i artikel 72 a og artikel 72 b, stk. 1, stk. 2, litra a, c, e-n, og stk. 3-5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter.
Artikel 72 a beskriver, hvad nedskrivningsegnede passivposter består af. I medfør af artikel 72 a består nedskrivningsegnede passivposter af nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, når betingelserne i artikel 72 b er opfyldt, for så vidt som de ikke kan betragtes som egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter eller supplerende kapitalposter, og supplerende kapitalinstrumenter med en restløbetid på mindst ét år, for så vidt som de ikke kan betragtes som supplerende kapitalposter i henhold til artikel 64 i samme forordning.
Artikel 72 b beskriver de betingelser, som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter skal opfylde. Disse omfatter bl.a. krav om, at forpligtelser ikke må kunne indfries før tid, ikke må indeholde klausuler, der giver mulighed for at fremskynde betalingerne, at passiverne ikke må indeholde mulighed for netting m.v. Henvisningen i det foreslåede til artikel 72 b gælder dog ikke kravene i artikel 72 b, stk. 2, litra b og d. De nedskrivningsegnede passiver, som kan anvendes til at opfylde kravet i den foreslåede § 267 h, nr. 1, vil således kunne ejes af instituttet selv eller en enhed i samme afviklingskoncern, eller en virksomhed hvori instituttet har direkte eller indirekte kapitalinteresser i form af besiddelse af mindst 20 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i virksomheden, enten direkte eller gennem kontrol, jf. artikel 72 b, stk. 2, litra b, modsætningsvist. Der vil heller ikke være krav om, at fordringen på passivernes hovedstol i henhold til de bestemmelser, som regulerer instrumenterne, er efterstillet alle fordringer, der følger af de udelukkede passiver omhandlet i artikel 72 a, stk. 2, jf. artikel 72 b, stk. 2, litra d, modsætningsvist.
Artikel 72 c omhandler amortisering af nedskrivningsegnede passivinstrumenter. Artikel 72 c indebærer bl.a., at nedskrivningsegnede passivinstrumenter med en restløbetid på mindre end et år ikke betragtes som nedskrivningsegnede passivposter.
Det foreslåede nr. 2, giver mulighed for, at likvidationsenheder kan opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver med forpligtelser fra gældsinstrumenter, der har derivatkomponenter, jf. § 267 a, stk. 1, nr. 3 eller 4. Der henvises til bemærkningerne i Folketingstidende 2020-21, tillæg A, L 109 som fremsat, side 150-152, for en nærmere redegørelse for kravene i disse bestemmelser.
Det foreslås at indsætte § 267 i, hvorefter erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kravet om nedskrivningsegnede passiver. Erhvervsministeren vil også kunne fastsætte regler, der fraviger §§ 267 c-267 e. Det foreslåede er en videreførelse af den gældende § 267 h.
Det er hensigten, at bestemmelsen skal danne hjemmelsgrundlag for at implementere bestemmelserne i artikel 45 c, 45 d, 45 e, stk. 2 og 3, 45 f og 45 g i BRRD II direktivnært i en bekendtgørelse. Der er tale om en række regler, der er af teknisk karakter, og formler.
Det følger af det foreslåede 1. pkt., at erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kravet om nedskrivningsegnede passiver.
Bemyndigelsen giver erhvervsministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om beregningen af kravet om nedskrivningsegnede passiver, på hvilket grundlag Finanstilsynet skal fastsætte kravet, hvordan kravet skal opfyldes og regler om dispensation fra opfyldelse af kravet. Finanstilsynet kan bl.a. fastsætte, at ved fastsættelsen af rekapitaliseringsbeløbet skal Finanstilsynet anvende de senest indberettede værdier for det relevante samlede eksponeringsmål justeret for eventuelle ændringer som følge af afviklingshandlinger, der er fastlagt i afviklingsplanen. Finanstilsynet ned- eller opjusterer det beløb, som svarer til kravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed med henblik på at fastsætte det krav, der skal gælde for afviklingsenheden efter gennemførelsen af den foretrukne afviklingsstrategi.
Bemyndigelsen giver bl.a. mulighed for at fastsætte nærmere regler for, på hvilket grundlag Finanstilsynet skal fastsætte kravet, og hvordan kravet skal opfyldes for væsentlige dattervirksomheder i Danmark af et G-SIFI i et tredjeland, hvor dattervirksomheden ikke er en afviklingsenhed.
Det følger af det foreslåede 2. pkt., at erhvervsministeren også kan fastsætte regler, der fraviger §§ 267 c-267 e.
Bemyndigelsen giver mulighed for at fastsætte regler om, hvornår kravet om nedskrivningsegnede passiver for virksomheder, der ikke er afviklingsenheder, helt eller delvist kan opfyldes med en garanti stillet af afviklingsenheden.
Erhvervsministeren kan f.eks. fastsætte, at Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet kan tillade for en dattervirksomhed, som ikke er en afviklingsenhed, at kravet om nedskrivningsegnede passiver opfyldes helt eller delvist med en garanti stillet af afviklingsenheden, når en række betingelser er opfyldt. Det kan være en betingelse, at både dattervirksomheden og afviklingsenheden er etableret i Danmark og indgår i samme afviklingskoncern. Det kan endvidere være en betingelse, at afviklingsenheden opfylder kravet om nedskrivningsegnede passiver på konsolideret grundlag på afviklingskoncernniveau. Det kan også være en betingelse, at garantien stilles for et beløb, der som minimum svarer til beløbet af det krav, garantien træder i stedet for. Det kan yderligere være en betingelse, at garantien udløses, når dattervirksomheden ikke kan indfri sin gæld eller andre passiver, efterhånden som de forfalder, eller der er truffet en beslutning om udøvelse af nedskrivning eller konvertering efter §§ 272 eller 273 eller efter §§ 17 eller 18 a i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Det kan være en betingelse, at der stilles sikkerhed for garantien gennem en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, for mindst 50 pct. af garantiens beløb, den underliggende sikkerhedsstillelse for garantien opfylder kravene i artikel 197 i CRR, hvilket efter tilstrækkelig forsigtig værdiansættelse af aktivet, der stilles til sikkerhed, er tilstrækkeligt til at dække det beløb, der stilles sikkerhed for. Det kan også være en betingelse, at den underliggende sikkerhedsstillelse for garantien er ubehæftet og navnlig ikke anvendes som underliggende sikkerhedsstillelse for andre garantier. Det kan endvidere være en betingelse, at sikkerhedsstillelsen har en effektiv løbetid, som opfylder den samme løbetidsbetingelse som i artikel 72 c, stk. 1, i CRR. Det kan endvidere være en betingelse, at der ingen juridiske, reguleringsmæssige eller operationelle barrierer er for overførslen af sikkerhedsstillelsen fra afviklingsenheden til dattervirksomheden, herunder hvis der træffes afviklingsforanstaltninger over for afviklingsenheden. Det giver bl.a. mulighed for at fravige § 267 e om, hvilke passiver en virksomhed, som er en dattervirksomhed af en afviklingsenhed, men som ikke selv er en afviklingsenhed, kan anvende til at opfylde NEP-kravet med.
Bestemmelsen giver også mulighed for at fastsætte regler om subordination for den afviklingsenhed, der ikke er et globalt systemisk vigtigt finansielt institut (G-SIFI), men som indgår i en afviklingskoncern, hvis samlede aktiver overstiger 100 mia. EUR. Erhvervsministeren kan f.eks. fastsætte, at Finanstilsynet for en afviklingsenhed, der ikke er et globalt systemisk vigtigt finansielt institut (G-SIFI), men som indgår i en afviklingskoncern, hvis samlede aktiver overstiger 100 mia. EUR, skal fastsætte, at en andel af kravet om nedskrivningsegnede passiver svarende til 13,5 pct. af den samlede risikoeksponering for afviklingsenheden skal opfyldes med kapitalgrundlag, efterstillede nedskrivningsegnede instrumenter eller med forpligtelser omfattet af § 267 a, stk. 1, nr. 5, og at en andel af kravet om nedskrivningsegnede passiver svarende til 5 pct. af det samlede eksponeringsmål for afviklingsenheden, skal opfyldes med kapitalgrundlag, efterstillede nedskrivningsegnede instrumenter eller med forpligtelser omfattet af § 267 a, stk. 1, nr. 5. Det giver bl.a. mulighed for at fravige 267 c om krav om subordination.
Bestemmelsen giver endvidere mulighed for at fastsætte regler om, at en modervirksomhed, der ikke selv er en afviklingsenhed, skal opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver på konsolideret grundlag. Erhvervsministeren kan f.eks. fastsætte, at en modervirksomhed, der ikke selv er en afviklingsenhed, skal opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver på konsolideret grundlag, når modervirksomheden er en dattervirksomhed af en virksomhed i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og modervirksomheden har dattervirksomheder etableret i Danmark eller et andet land i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som ikke er afviklingsenheder. Bestemmelsen giver også mulighed for at fastsætte regler om passiver, som en virksomhed, der er dattervirksomhed af en modervirksomhed i et tredjeland, kan opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver med. Erhvervsministeren kan f.eks. fastsætte, at en modervirksomhed og en virksomhed, som er dattervirksomhed af modervirksomheden i et tredjeland, men som ikke selv er en afviklingsenhed, skal opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver med passiver omfattet af § 267 d, stk. 1, og at passiverne skal være udstedt til modervirksomheden, som er etableret i et tredjeland, dattervirksomheder af modervirksomheden, der er etableret i samme tredjeland som modervirksomheden, og/eller andre virksomheder omfattet af § 267 e, stk. 1, nr. 2, litra b, og nr. 4, litra a. Det giver bl.a. mulighed for at fravige 267 d om, at virksomheder, som er en dattervirksomhed af en afviklingsenhed, men som ikke selv er afviklingsenheder skal opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver på individuelt niveau.
Bestemmelsen giver derudover erhvervsministeren mulighed for at fastsætte regler om, at Finanstilsynet under visse omstændigheder kan fastsætte kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, for virksomheder, som er dattervirksomheder af afviklingsenheder, men som ikke selv er afviklingsenheder, på konsolideret grundlag, uanset kravet i § 267 d, stk. 1. Erhvervsministeren vil f.eks. kunne fastsætte, at dattervirksomheden som betingelse herfor skal opfylde alle følgende krav: a) Dattervirksomheden opfylder én af følgende betingelser: (i) Dattervirksomheden besiddes direkte af afviklingsenheden, og afviklingsenheden er et finansielt moderholdingselskab eller et blandet finansielt moderholdingselskab i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, både dattervirksomheden og afviklingsenheden er etableret i samme medlemsstat og indgår i samme afviklingskoncern, afviklingsenheden besidder ikke direkte andre dattervirksomheder, som er omfattet af kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, herunder for virksomheder, som ikke selv er afviklingsenheder, jf. § 267 d, end den pågældende dattervirksomhed, og dattervirksomheden vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af de fradrag, der kræves i henhold til artikel 72 e, stk. 5, CRR, eller (ii) dattervirksomheden er kun omfattet af krav om et individuelt solvenskrav i tillæg til kapitalgrundlagskravet, jf. § 124, stk. 3, på konsolideret grundlag, og fastlæggelsen af kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, på konsolideret grundlag vil med henblik på § 266 a, stk. 1, nr. 2, ikke føre til en overvurdering af rekapitaliseringsbehovet i den koncerndel, der består af virksomheder inden for den pågældende konsolideringskreds, navnlig hvis der er likvidationsenheder inden for samme konsolideringskreds. b) Opfyldelse af kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, på konsolideret grundlag som erstatning for opfyldelse af dette krav på individuelt grundlag forringer ikke i væsentlig grad noget af følgende: (i) troværdigheden og gennemførligheden af koncernafviklingsstrategien, (ii) dattervirksomhedens evne til at opfylde sit kapitalgrundlagskrav efter udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, og (iii) tilstrækkeligheden af mekanismen til overførsel af interne tab og rekapitalisering, herunder Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser over relevante kapitalinstrumenter og nedskrivningsrelevante passiver i den pågældende dattervirksomhed eller i andre virksomheder i afviklingskoncernen.
For virksomheder, som er dattervirksomheder af afviklingsenheder, men som ikke selv er afviklingsenheder, og som opfylder kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, på konsolideret grundlag, uanset kravet i § 267 d, stk. 1, vil erhvervsministeren kunne fastsætte regler om, at virksomhedens kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver skal omfatte følgende passiver, der er udstedt i overensstemmelse med § 267 e, nr. 4, af en dattervirksomhed af førstnævnte virksomhed, der er etableret i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som indgår i konsolideringen af virksomheden: a) passiver udstedt til og købt af afviklingsenheden, enten direkte eller indirekte gennem andre virksomheder i samme afviklingskoncern, som ikke indgår i konsolideringen af den virksomhed, der opfylder kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, på konsolideret grundlag, eller b) passiver udstedt til en eksisterende aktionær, der ikke er en del af samme afviklingskoncern. Passiverne må ikke overstige det beløb, der fremkommer ved at fratrække kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, for den udstedende dattervirksomhed, som indgår i konsolideringen, fra summen af følgende: a) passiver udstedt til og købt af en virksomhed, der er dattervirksomhed af en afviklingsenhed, men som ikke selv er afviklingsenhed, på konsolideret grundlag, og som opfylder kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, på konsolideret grundlag, uanset kravet i § 267 d, stk. 1, enten direkte eller indirekte gennem andre virksomheder i samme afviklingskoncern, som indgår i konsolideringen af den pågældende virksomhed, og b) det kapitalgrundlag, der er udstedt i overensstemmelse med § 267 e, stk. 1, nr. 1 og 2.
Erhvervsministeren vil også kunne fastsætte, at artikel 77, stk. 2, og artikel 78 a i CRR ikke finder anvendelse på likvidationsenheder, for hvilke Finanstilsynet ikke har fastlagt et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. den foreslåede § 266, stk. 4, jf. lovforslagets § 2, nr. 18. Endvidere vil det kunne fastsættes, at besiddelser af kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver, som er udstedt af dattervirksomheder, som er likvidationsenheder, og som ikke har fået fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. den foreslåede § 266, stk. 4, jf. lovforslagets § 2, nr. 18, ikke fratrækkes i henhold til artikel 72 e, stk. 5, i CRR. Endelig vil det kunne fastsættes, at en virksomhed, som ikke selv er en afviklingsenhed, men er dattervirksomhed af en afviklingsenhed eller en tredjelandsvirksomhed, der ville være en afviklingsenhed, hvis den var etableret i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, alligevel skal fratrække sine besiddelser af kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver i dattervirksomheder, der tilhører samme afviklingskoncern, og som er likvidationsenheder, men som ikke har fået fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. den foreslåede § 266, stk. 4, jf. lovforslagets § 1, nr. 18, hvis det samlede beløb af disse besiddelser er lig med eller overstiger 7 pct. af det samlede beløb af virksomhedens kapitalgrundlag og passiver, der opfylder kriterierne i § 267 e, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, beregnet årligt pr. 31. december som et gennemsnit over de foregående 12 måneder.
Ovenstående beskrivelse af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse er ikke udtømmende. Navnlig vil der i medfør af bestemmelsen generelt kunne foretages implementering af EU-lovgivning, som ændrer reglerne om nedskrivningsegnede passiver.
Til nr. 20 (§ 269 b, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 269 b, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, at en virksomhed, der ifølge dens afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, ikke er omfattet af stk. 1. § 269 b, stk. 1, stiller krav om indberetning af en række oplysninger for virksomheder, der er underlagt et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266, herunder oplysninger om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede forpligtelser.
Det foreslås at nyaffatte § 269 b, stk. 4, således, at en likvidationsenhed ikke er omfattet af § 269 b, stk. 1, medmindre Finanstilsynet har et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. den foreslåede 266, stk. 4. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere artikel 1, nr. 4, i Daisy Chains-direktivet, som nyaffatter artikel 45 i, stk. 4, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
Den foreslåede bestemmelses 1. pkt. vil medføre, at likvidationsenheder, som defineret i den foreslåede § 5, stk. 1, nr. 57, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovforslagets § 2, nr. 3, ikke vil være omfattet af oplysningskravene i § 269 b, stk. 1. Som en konsekvens af indførelsen af definitionen på en likvidationsenhed, vil forslaget udvide anvendelsesområdet for undtagelsen fra indberetningsforpligtelserne, i forhold til den nuværende bestemmelse. Mens undtagelsen i dag kun omfatter virksomheder, som ifølge deres afviklingsplaner skal tages under konkursbehandling, vil undtagelsen pga. henvisningen til definitionen af en likvidationsenhed også omfatte virksomheder, som ifølge en koncernafviklingsplan skal tages under konkursbehandling, og virksomheder i afviklingskoncerner, der ikke er afviklingsenheder, hvor koncernafviklingsplanen ikke giver mulighed for udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser over virksomheden, jf. § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Den foreslåede bestemmelses 2. pkt. vil medføre, at Finanstilsynet skal fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom, hvis Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. den foreslåede § 266, stk. 4, jf. lovforslagets § 2, nr. 18. Beføjelsen vil tilkomme Finanstilsynet som afviklingsmyndighed.
Den foreslåede bestemmelse har til formål at undtage likvidationsenheder fra pligten til at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver, da likvidationsenheder som udgangspunkt vil være undtaget fra kravet herom, jf. den foreslåede § 266, stk. 4. Samtidig skal den dog sikre gennemsigtighed i forbindelse med opfyldelsen af et eventuelt krav om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver, som Finanstilsynet måtte fastsætte, jf. den foreslåede § 266, stk. 4. Kravene til indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen skal fastsættes proportionalt, så forpligtelserne ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at overvåge opfyldelsen af kravene om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver.
Til nr. 21 (§ 269 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af § 269 d, at virksomheder, der er underlagt et krav om nedskrivningsegnede passiver, mindst en gang om året skal offentliggøre følgende oplysninger: 1) Størrelsen af virksomhedens nedskrivningsegnede passiver. 2) Sammensætningen af poster omfattet af nr. 1, deres løbetidsprofil og prioritet ved konkursbehandling af virksomheden. 3) Kravet om nedskrivningsegnede passiver angivet som anført i § 266, stk. 5.
Det foreslås i § 269, stk. 1, nr. 3, at ændre »stk. 5« til »stk. 6«.
Ændringen foreslås som følge af forslaget om at indsætte et nyt stk. 4 i § 266, hvorefter det nuværende stk. 4 og 5, bliver stk. 5 og 6, jf. lovforslagets § 2, nr. 18.
Ændringen har det formål fortsat at henvise til det rette stykke i § 266.
Det foreslåede vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 22 (§ 269 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 269 d, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at en virksomhed, der ifølge dens afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, ikke er omfattet af stk. 1. § 269 d, stk. 1, stiller krav om offentliggørelse af en række oplysninger om virksomhedernes nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266.
Det foreslås at nyaffatte § 269 d, stk. 3, således, at en likvidationsenhed ikke er omfattet af stk. 1, medmindre Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. 266, stk. 4. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere artikel 1, nr. 4, i Daisy Chains-direktivet, som nyaffatter artikel 45 i, stk. 4, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
Den foreslåede bestemmelses 1. pkt. vil medføre, at likvidationsenheder, som defineret i den foreslåede § 5, stk. 1, nr. 57, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, ikke vil være omfattet af pligten til offentliggørelse i § 269 d, stk. 1. Som en konsekvens af indførelsen af definitionen på en likvidationsenhed, vil forslaget udvide anvendelsesområdet for undtagelsen fra pligterne til offentliggørelse, i forhold til den nuværende bestemmelse. Mens undtagelsen i dag kun omfatter virksomheder, som ifølge deres afviklingsplaner skal tages under konkursbehandling, vil undtagelsen pga. henvisningen til definitionen af en likvidationsenhed også omfatte virksomheder, som ifølge en koncernafviklingsplan skal tages under konkursbehandling, og virksomheder i afviklingskoncerner, der ikke er afviklingsenheder, hvor koncernafviklingsplanen ikke giver mulighed for udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser over virksomheden, jf. § 24, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Den foreslåede bestemmelses 2. pkt. vil medføre, at Finanstilsynet skal fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom, hvis Finanstilsynet har fastsat kravet om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden til et beløb, som overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb, jf. den foreslåede § 266, stk. 4, jf. lovforslagets § 2, nr. 18. Beføjelsen vil tilkomme Finanstilsynet som afviklingsmyndighed.
Den foreslåede bestemmelse har til formål at undtage likvidationsenheder fra pligten til offentliggørelse af oplysninger om nedskrivningsegnede passiver, da likvidationsenheder som udgangspunkt vil være undtaget fra kravet herom, jf. den foreslåede § 266, stk. 4. Samtidig skal den dog sikre gennemsigtighed i forbindelse med opfyldelsen af et eventuelt krav om nedskrivningsegnede passiver, som Finanstilsynet måtte fastsætte for en likvidationsenhed, jf. den foreslåede § 266, stk. 4. Kravene til indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen skal fastsættes proportionalt, så forpligtelserne ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at overvåge opfyldelsen af kravet om nedskrivningsegnede passiver.
Til nr. 23 (§ 344 b i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af den gældende § 344 b i lov om finansiel virksomhed, at hvis det er sandsynligt, at et pengeinstitut eller et realkreditinstitut inden for de følgende 12 måneder vil overtræde kravene fastsat i lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør af loven eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter, kan Finanstilsynet påbyde pengeinstituttet, realkreditinstituttet eller fondsmæglerselskabet I inden for en af Finanstilsynets fastsat frist at foretage de nødvendige foranstaltninger.
Det foreslås i § 344 b at ændre », realkreditinstituttet eller fondsmæglerselskabet I« til »eller realkreditinstituttet«.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af fondsmæglerselskaber er udskilt fra lov om finansiel virksomhed ved lov nr. 1155 af 8. juni 2021 om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Den foreslåede ændring vil medføre, at fondsmæglerselskaber I ikke længere fremgår af § 344 b i lov om finansiel virksomhed.
Til nr. 24 (§ 345, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed)
Det fremgår af § 345, stk. 10, at erhvervsministeren udpeger medlemmer af bestyrelsen og observatøren for op til 2 år ad gangen. Medlemmerne og observatøren kan genudpeges.
Det foreslås i § 345, stk. 10, at ændre udpegningsperioden for medlemmer af Finanstilsynets bestyrelse og bestyrelsens observatør fra 2 år til 3 år.
Det kræver en stor indsats fra nye bestyrelsesmedlemmer at sætte sig ind i Finanstilsynets ansvarsområde, som både er omfangsrigt, vidtrækkende og komplekst. Når et bestyrelsesmedlem har tilegnet sig viden om Finanstilsynet og Finanstilsynets opgaver, er det formålstjenlig for alle parter, at medlemmet har mulighed for i en længere periode at bidrage til bestyrelsens opgaver. Desuden er det forventeligt, at det er muligt at rekruttere nye medlemmer fra en bredere kreds, når man som nyt medlem kan være sikret en længere udpegningsperiode, hvilket er ideelt, når man skal indgå i et fagområde, som favner meget bredt.
Ændringen vil således medføre en fornuftig stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen til gavn for både det enkelte medlem, den samlede bestyrelsen og Finanstilsynet i det hele taget. Dette vil ligeledes være til gavn for den finansielle sektor, da kontinuitet i bestyrelsen skaber sammenhæng og ensartethed i bestyrelsens beslutninger.
Formålet med at ændre udpegningsperioden er at understøtte behovet for kontinuitet, som netop er vigtig givet områdets kompleksitet.
Til nr. 25 (§ 346, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 346, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, at der efter inspektion i en finansiel virksomhed eller en finansiel holdingvirksomhed, skal afholdes et møde med deltagelse af virksomhedens bestyrelse, direktion, den ansvarshavende aktuar, ekstern revisor og den interne revisionschef, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder i virksomheden.
Det foreslås i § 346, stk. 2, 1. pkt., at »den ansvarshavende aktuar« udgår.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed.
Til nr. 26 (§ 355, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 355, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, at som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en ansvarshavende aktuar, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed, en udenlandsk finansiel virksomhed eller en udenlandsk finansiel holdingvirksomhed, hvis Finanstilsynets afgørelse er rettet direkte mod den pågældende. Det samme gælder for en likvidator og en administrator i et administrationsbo for særligt dækkede obligationer.
Det foreslås i § 355, stk. 3, at »en ansvarshavende aktuar« udgår.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed, og hvor en ansvarshavende aktuar fremgår af den tilsvarende bestemmelse i § 302, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed.
Til nr. 27 (Overskriften før § 358 i lov om finansiel virksomhed)
Overskriften før § 358 i lov om finansiel virksomhed omhandler særlige regler om tilsyn for forsikringsselskaber.
Det foreslås, at overskriften før § 358 ophæves.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed, hvor nærværende ændring fejlagtigt ikke var medtaget.
Til nr. 28 (§§ 358 og 359 i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af den gældende § 358, at beslutning om, at nye aktier skal kunne indbetales ved konvertering af gæld i medfør af § 161 i selskabsloven, skal godkendes af Finanstilsynet.
Det følger af den gældende § 359, at filialer og filialer af udenlandske selskaber, som har fået tilladelse af Finanstilsynet, registreres i Erhvervsstyrelsen.
§§ 358 og 359 regulerer forsikringsvirksomheder, og enslydende bestemmelser findes i §§ 25 og 41 i lov om forsikringsvirksomhed.
Det foreslås at §§ 358 og 359 ophæves.
§§ 358 og 359 er ved en fejl ikke blevet ophævet i forbindelse med, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed.
Til nr. 29 (§ 360, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 360, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet kan opkræve beløb op til Finanstilsynets bevilling i finansloven tillagt forventede udgifter til advokater og fratrukket salg af varer og tjenesteydelser som afgift fra de virksomheder, som er omfattet af Finanstilsynets tilsyn, jf. §§ 361-370.
§§ 361-370 findes i kapitel 22 om afgifter i lov om finansiel virksomhed.
§§ 361-368 omhandler, hvem Finanstilsynet opkræver afgifter fra.
Det følger af den gældende § 369, at afgifterne for det pågældende år opkræves primo december med betalingsfrist ultimo året.
Det følger af det gældende § 370, stk. 1, at overskud og underskud reguleres over en opsparingskonto. Af stk. 2 fremgår det, at en eventuel difference mellem den opkrævede afgift og den faktisk indbetalte afgift overføres som et samlet beløb til afgiftsopkrævning det følgende finansår.
§§ 369 og 370 omhandler således, hvordan Finanstilsynet opkræver afgifter.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 360, stk. 1, og henvisningen til §§ 361-370. Der skal således ikke henvises til §§ 369 og 370 i § 360, stk. 1, da bestemmelsen alene skal henvise til, hvem Finanstilsynet kan opkræve afgifter fra, og ikke hvordan afgifterne opkræves.
Det foreslås i § 360, stk. 1, at ændre »§§ 361-370« til »§§ 361-368«.
Ændringen medfører, at § 361, stk. 1, alene henviser til de bestemmelser, som omhandler, hvem Finanstilsynet opkræver afgift fra og ikke også, hvordan Finanstilsynet opkræver afgift. Med den nuværende formulering af bestemmelsen kan der opstå tvivl om, hvad henvisningen knytter sig til.
Formålet med ændringen er således at rette op på den uhensigtsmæssige henvisning til hele kapitel 22 i § 360, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
Den foreslåede ændring vil medføre, at § 361, stk. 1, vil indeholde en retvisende henvisning til, hvem Finanstilsynet opkræver afgifter fra.
Til nr. 30 (§ 360, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 360, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet kan opkræve beløb op til Finanstilsynets bevilling i finansloven tillagt forventede udgifter til advokater og fratrukket salg af varer og tjenesteydelser som afgift fra de virksomheder, som er omfattet af Finanstilsynets tilsyn.
Af § 360, stk. 2, følger det, at de opgaver, som Finanstilsynet udfører i henhold til § 344, stk. 5, mod betaling, faktureres særskilt og ikke medregnes i afgiftsopkrævningen efter stk. 1.
Af § 344, stk. 5, følger det, at Finanstilsynet i særlige tilfælde kan anvende fremmed bistand.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 360, stk. 2, og henvisningen til § 344, stk. 5.
Det følger af § 344, stk. 4, at Finanstilsynet kan indgå aftaler om at udføre visse typer af opgaver eventuelt mod betaling for offentlige myndigheder, statslige institutioner m.v., såfremt Finanstilsynet vurderer, at udførelsen af opgaven kan bidrage til at sikre den finansielle stabilitet.
Det er således § 344, stk. 4, der indeholder en hjemmel til, at Finanstilsynet kan indgå aftaler om at udføre visse typer af opgaver, eventuelt mod betaling, fra offentlige myndigheder, statslige institutioner m.v., herunder også udenlandske tilsynsmyndigheder, hvis udførelsen af opgaven kan bidrage til at sikre den finansielle stabilitet.
§ 344, stk. 5, som i dag er stk. 4, og § 360, stk. 3, som i dag er stk. 2, blev indsat ved lov nr. 1287 af 19. december 2012. Ved lov nr. 532 af 29. april 2015 blev § 344 nyaffattet, hvorved det tidligere stk. 5 blev videreført som stk. 4.
Baggrunden for at § 344, stk. 4, blev indført i lov om finansiel virksomhed skete ved en konkret opstået situation, hvor Danmarks Nationalbank i efteråret 2011 udvidede sit belåningsgrundlag for lån til pengeinstitutter med institutternes udlån af god bonitet. Udvidelsen af belåningsgrundlaget medførte, at der skulle foretages en overvågning af, om pengeinstitutternes udlån opfyldte Nationalbankens krav til god bonitet. Da Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed fører tilsyn med pengeinstitutternes kreditter, var det nærliggende, at opgaven blev løst af Finanstilsynet. Overvågningen kunne dermed i praksis ske ved, at Finanstilsynet gjorde brug af § 344, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.
Det foreslås i § 360, stk. 2, at ændre »stk. 5« til »stk. 4«.
Formålet med ændringen er at rette op på den fejl i § 360, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, der medfører, at bestemmelsen henviser til § 344, stk. 5, fremfor § 344, stk. 4.
Den foreslåede ændring vil medføre, at § 360, stk. 2, vil indeholde en korrekt henvisning til de opgaver, Finanstilsynet udfører, som mod betaling, faktureres særskilt og ikke medregnes i afgiftsopkrævningen efter § 360, stk. 1.
Til nr. 31 (§ 361, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed)
§ 361 i lov om finansiel virksomhed foreskriver, at en række fysiske og juridiske personer skal betale et årligt grundbeløb i afgift til Finanstilsynet. Beløbene angivet i bestemmelsen er angivet i 2016-niveau, men reguleres årligt svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven, jf. § 361, stk. 12, i lov om finansiel virksomhed.
Det følger af § 361, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, at hver finansiel holdingvirksomhed og forsikringsholdingvirksomhed betaler et grundbeløb på 11.000 kr. årligt til Finanstilsynet.
Fondsmæglerholdingvirksomheder er omfattet af lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Med lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter blev reguleringen af fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder m.v. udskilt fra lov om finansiel virksomhed med ikrafttrædelse den 26. juni 2021, jf. lov nr. 1155 af 8. juni 2021.
§ 5, stk. 1, nr. 9, litra a og b, i lov om finansiel virksomhed definerer en finansiel holdingvirksomhed som en modervirksomhed, der ikke er en finansiel virksomhed, i en koncern, hvor mindst en af dattervirksomhederne i koncernen er en finansiel virksomhed, og hvor mindst 40 pct. af den samlede balancesum for koncernen og modervirksomhedens associerede virksomheder vedrører den finansielle sektor, jf. dog stk. 7, eller en modervirksomhed, hvis virksomhed udelukkende eller hovedsagelig består i at eje kapitalandele i dattervirksomheder, der er finansielle virksomheder eller finansieringsinstitutter.
I forbindelse med at reguleringen af fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingselskaber blev udskilt af lov om finansiel virksomhed, udgik fondsmæglerholdingvirksomheder derfor af § 5, stk. 1, nr. 9, af lov om finansiel virksomhed, der definerer en finansiel holdingvirksomhed. Definitionen af en fondsmæglerholdingvirksomhed findes i dag i § 10, nr. 20, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. En fondsmæglerholdingvirksomhed er således en selvstændig virksomhedstype, der adskiller sig fra finansielle holdingvirksomheder.
Det følger af § 265, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, at fondsmæglerholdingvirksomheder skal betale afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes i henhold til kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed, jf. § 265, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Det foreslås i § 361, stk. 1, nr. 6, efter »finansiel holdingvirksomhed« at indsætte », fondsmæglerholdingvirksomhed«.
Forslaget vil medføre, at fondsmæglerholdingvirksomheder skal betale et grundbeløb på 11.000 kr. årligt til Finanstilsynet i lighed med, hvad der gælder for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder.
Formålet med den foreslåede ændring er at sikre Finanstilsynet hjemmel til at opkræve årligt grundbeløb fra fondsmæglerholdingvirksomheder.
Finanstilsynet havde hjemmel til at opkræve årligt grundbeløb fra fondsmæglerholdingvirksomheder efter lov om finansiel virksomhed forud for udskillelsen af reglerne til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Ved en fejl blev der ikke i forbindelse hermed foretaget en konsekvensrettelse af § 361, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, så fondsmæglerholdingvirksomheder fortsat var omfattet af bestemmelsen.
Fejlen har medført, at Finanstilsynet ikke har haft hjemmel til at opkræve årligt grundbeløb for fondsmæglerholdingvirksomheder fra 26. juni 2021, hvor lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter trådte i kraft.
Det påhviler virksomhederne selv at oplyse til Finanstilsynet, hvorvidt deres virksomhed er omfattet af definitionen af en fondsmæglerholdingvirksomhed jf. § 10, nr. 20, i lov om lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Til nr. 32 (§ 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed)
Det gældende § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed fastslår de bestemmelser i loven, hvor overtrædelse er strafbelagt med bøde.
Det foreslås i § 373, stk. 2, 1. pkt., at ændre »§ 245 a, stk. 1 og 3« til »§ 245 a, stk. 3 og 5«.
Forslaget er en konsekvens af de foreslåede ændringer af § 245 a, hvorefter pligten til at have effektive systemer, der sikrer, at indsendelse af de påkrævede oversigter og oplysninger kan ske inden for de fastsatte frister, fremover vil fremgå af § 245 a, stk. 3. Derudover vil der efter stk. 1 indsættes to nye stykker, der vil medføre, at stk. 2-4 bliver stk. 4-6. Den foreslåede ændring af § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, er alene en konsekvensændring, som vil videreføre gældende ret.
Til nr. 33 (§ 373, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 373, stk. 3, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed at en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed, der ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af § 24, stk. 1, 3. pkt., § 29, stk. 2, § 126 c, stk. 4, § 126 f, § 152 k, stk. 4, § 175 g, stk. 3, § 243 a, stk. 2, § 245 a, stk. 2, § 261, § 264, stk. 5, § 264 a, § 269 a, stk. 1, § 347 b, stk. 1, 1. pkt., § 347 c, stk. 1, § 348, stk. 2, 1. pkt., eller § 350, stk. 1, og overtrædelser af § 112, stk. 1, i selskabsloven, straffes med bøde.
Det foreslås i § 373, stk. 3, 1. pkt., at ændre »§ 245 a, stk. 2« til: »§ 245 a, stk. 4«.
Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 245 a, hvor der efter stk. 1 indsættes to nye stykker, der vil medføre, at stk. 2-4 bliver stk. 4-6. Den foreslåede ændring af § 373, stk. 3, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, er alene en konsekvensændring, som vil videreføre gældende ret.
Til nr. 34 (§ 373, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af § 373, stk. 10, at forældelsesfrister for overtrædelse af visse bestemmelser er forlænget til 10 år.
Bestemmelsen blev ændret ved § 335, nr. 205, i lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, hvor dele af bestemmelsen udgik som en konsekvens af, at regulering af forsikringsvirksomhed blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23 (2. samling), Tillæg A, L 88 som fremsat, side 662.
I forbindelse med ændringen, blev der ikke indsat et »og« mellem næstsidste og sidste led i opremsningen af bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og inden opremsningen af artikler i forordninger.
Det foreslås i § 373, stk. 10, efter »§ 347, stk. 2,« at indsætte »og«.
Forslaget har til formål at tydeliggøre overgangen mellem opremsningen af bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og bestemmelser som følge af EU-regulering. Forslaget vil ikke medføre materielle ændringer.
Til nr. 35 (§ 374, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed)
Det følger af det gældende § 374, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at undlader en finansiel virksomheds bestyrelse, direktion, eksterne revisor, interne revisionschef, ansvarshavende aktuar, likvidator, generalagent, filialbestyrer eller repræsentantskab i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller regler udstedt i medfør af loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.
Det foreslås i § 374, stk. 1, at »ansvarshavende aktuar« udgår.
Det foreslåede er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed. § 272 i lov om forsikringsvirksomhed fastsætter betingelserne for udstedelse af tvangsbøder, og det følger af lovbemærkningerne hertil, at bestemmelsen er en videreførelse af § 374, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23 (2. samling), Tillæg A, L 88 som fremsat, side 508.
Til nr. 1 (Overalt i hvidvaskloven)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (2. pengeoverførselsforordning) er senest blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849 (3. pengeoverførselsforordning).
Det foreslås, at overalt i loven ændres »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler« til »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver«.
Ændringen vil medføre, at der overalt i loven henvises til 3. pengeoverførselsforordning. Bestemmelserne i 3. pengeoverførselsforordning finder anvendelse fra den 30. december 2024.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 3, nr. 7, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 2 (§ 1, stk. 1, nr. 8, 18 og 19, i hvidvaskloven)
Det fremgår af § 1, stk. 1, i hvidvaskloven, at loven finder anvendelse på en række nævnte virksomheder og personer, herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet. Det følger af nr. 8, at det gælder øvrige virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne som nævnt i bilag 1, jf. dog stk. 6. Det følger af nr. 18, at det gælder valutavekslingsvirksomhed, jf. dog stk. 6, og af nr. 19, at det gælder udbydere af spil som defineret i lov om spil, jf. dog stk. 7.
Det foreslås, at § 1, stk. 1, nr. 8 og 18, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«, og i nr. 19, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.
De foreslåede ændringer er en konsekvens af lovforslagets § 3, nr. 3, hvor det foreslås at indsætte et nyt stk. 6 i § 1, hvorefter stk. 6 og 7 og bliver stk. 7 og 8.
De foreslåede ændringer af § 1, stk. 1, nr. 8, 18 og 19, vil således medføre, at henvisningerne fortsat er korrekte.
Til nr. 3 (§ 1, stk. 6, i hvidvaskloven)
Det følger af § 1, stk. 1, nr. 1-22, hvilke virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. Det følger af bestemmelsen, at ikke alle virksomheder og personer er omfattet af lovens anvendelsesområde, idet kun de virksomheder og personer, som eksplicit fremgår af bestemmelsen, er omfattet af lovens anvendelsesområde.
Omfattet er finansielle virksomheder og personer samt filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer. Omfattet er desuden en række ikke-finansielle virksomheder og personer samt filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer, herunder revisorer, spiludbydere og advokater.
§ 1 fastsætter endvidere, i hvilke tilfælde Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvist ikke finder anvendelse. Bestemmelsen giver endvidere skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at loven helt eller delvist ikke finder anvendelse for visse udbydere af spil.
Det følger af § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v., at et forsikringsselskab defineres som et skadesforsikringsselskab, der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed, jf. § 14.
Det foreslås i § 1 efter stk. 5 at indsætte et nyt stk. 6, hvorefter kapitel 10 b finder anvendelse for skadesforsikringsselskaber som defineret i § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder. Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at det i lovforslaget foreslås at indsætte et nyt kapitel 10 b i hvidvaskloven, der udvider Finanstilsynets tilsynsansvar til at omfatte skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Den foreslåede ændring medfører, at skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder omfattes af hvidvasklovens anvendelsesområde, for så vidt angår Finanstilsynets tilsyn med overholdelsen af forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Det er i § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om forsikringsvirksomhed fastsat, at skadesforsikringsselskaber er aktieselskaber, der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed. I bemærkningerne til bestemmelsen præciseres det, at skadesforsikringsvirksomhed skal forstås som den forsikringsvirksomhed, der er omfattet af lovens bilag 1.
En forordning er en bindende retsakt, der er direkte gældende for personer og virksomheder i EU fra datoen for offentliggørelse i EU-Tidende. Forordninger er direkte gældende i EU's medlemsstater. Det betyder, at forordningens regler skal overholdes uden, at der fastsættes særskilt dansk lovgivning herom. Manglende overholdelse af sanktionerne er en overtrædelse af straffeloven og kan medføre bøde eller fængselsstraf.
Finansielle virksomheder er forpligtede til at holde sig opdaterede om sanktionsforordningerne og i deres daglige arbejde sikre sig, at de ikke overtræder disse. Det betyder blandt andet, at de finansielle virksomheder skal indefryse alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som ejes eller kontrolleres af de personer, der er oplistet i bilagene til forordningerne.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.19 i lovforslagets almindelige bemærkninger, og lovforslagets § 3, nr. 6, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 4 (§ 38 a, stk. 1, i hvidvaskloven)
Efter det gældende § 38 a, stk. 1, i hvidvaskloven er personer, der virker inden for den offentlige forvaltning, forpligtet til under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e at hemmeligholde oplysninger, som hidrører fra en underretning efter hvidvasklovens § 26.
Efter hvidvasklovens § 26, stk. 1, skal virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, jf. § 1, omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.
Oplysninger, som hidrører fra underretninger efter hvidvasklovens § 28, jf. 26, stk. 1, som en myndighed sender til Hvidvasksekretariatet, er ikke omfattet af tavshedspligten i hvidvasklovens § 38 a.
Efter den gældende § 28 i hvidvaskloven skal en tilsynsmyndighed i henhold til hvidvaskloven eller Skatteforvaltningen underrette Hvidvasksekretariatet, hvis myndigheden får kendskab til forhold, der giver grund til at tro, at disse kan have tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, som er omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1. Der er tale om forhold, som tilsynsmyndighederne kan få kendskab til ved inspektioner eller på anden måde. Skatteforvaltningen kan få kendskab til forhold, f.eks. ved konstatering af store beholdninger af kontanter ved personers ud- eller indrejse af landet eller uledsagede forsendelser af stor værdi, som sendes ud af eller ind i landet.
Det foreslås, at der i hvidvasklovens § 38 a, stk. 1, efter »§ 26« indsættes »eller § 28«.
Det betyder, at anvendelsesområdet for den særlige tavshedspligt vil blive udvidet til at omfatte underretninger, som sendes til Hvidvasksekretariatet i medfør af § 28, jf. § 26, stk. 1.
Baggrunden for forslaget er, at der er behov for at udvide rækkevidden af den særlige tavshedspligt i hvidvasklovens § 38 a i forhold til underretninger, som sendes fra tilsynsmyndigheder og Skatteforvaltningen efter lovens § 28 til Hvidvasksekretariatet.
Forslaget vil medføre, at den særlige tavshedspligt i hvidvasklovens § 38 a også vil omfatte underretninger, som tilsynsmyndigheder og Skatteforvaltningen efter § 28 sender til Hvidvasksekretariatet om forhold, der giver grund til at tro, at disse kan have tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, og som er omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.3 i de almindelige bemærkninger.
Til nr. 5 (§ 39, stk. 1, nr. 2 og 3, i hvidvaskloven)
Det fremgår af den gældende § 39, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver, ikke finder anvendelse på pengeoverførsler inden for Danmark eller til og fra Færøerne og Grønland i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, når visse betingelser er opfyldt.
Det fremgår af artikel 3, stk. 1, nr. 5, i 2. pengeoverførselsforordning, at ved betalingsformidler forstås de kategorier af udbydere af betalingstjenester, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2007/64/EF, fysiske og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 26 deri, og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF, og som udbyder tjenester i form af pengeoverførsler.
En betalingsformidler er således en fysisk eller juridisk person, i hvis virksomhed det indgår at udbyde pengeoverførselsvirksomhed. De omfattede virksomheder er f.eks. pengeinstitutter og pengeoverførselsvirksomheder. Virksomheder, der udbyder pengeoverførselsvirksomhed, er underlagt krav om tilladelse og tilsyn.
Det gældende § 39, stk. 1, nr. 2 og 3, anvender begrebet betalingsformidler i overensstemmelse med 2. pengeoverførselsforordning.
I 3. pengeoverførselsforordningen anvendes begrebet betalingstjenesteudbyder i stedet for betalingsformidler. Betalingstjenesteudbyder defineres i 3. pengeoverførselsforordning som de kategorier af betalingstjenesteudbydere, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366, fysiske og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 32 deri, og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/110/EF, og som udbyder tjenester i form af pengeoverførsler.
Det foreslås i § 39, stk. 1, nr. 2 og 3, at ændre »betalingsformidler« til »betalingstjenesteudbyder«.
Formålet med den foreslåede ændring er at skabe overensstemmelse med ordlyden i 3. pengeoverførselsforordning. En betalingstjenesteudbyder er på samme måde som en betalingsformidler en fysisk eller juridisk person, i hvis virksomhed det indgår at udbyde pengeoverførselsvirksomhed. De omfattede virksomheder er således f.eks. pengeinstitutter og pengeoverførselsvirksomheder. Virksomheder, der udbyder pengeoverførselsvirksomhed, er underlagt krav om tilladelse og tilsyn.
Der foreslås ikke med ændringen materielle ændringer til bestemmelsen.
Til nr. 6 (§ 46 f i hvidvaskloven)
Skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder er ikke omfattet af Finanstilsynets tilsyn efter hvidvaskloven. Det betyder, at Finanstilsynet ikke i dag påser, om skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder overholder andre forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer, end Rådets forordning 2017/1509/EU af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
Det foreslås efter kapitel 10 a at indsætte kapitel 10 b om Finanstilsynets tilsyn med skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger om finansielle sanktioner indeholdende § 46 f.
Det foreslås i § 46 f, stk. 1, at Finanstilsynet påser, at virksomheder omfattet af § 1, stk. 6, overholder forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer med den kompetence, som Finanstilsynet er tillagt i medfør af § 47, stk. 1 og 2.
Det følger af § 47, stk. 1, i hvidvaskloven, at Finanstilsynet påser, at virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-12 og 18 og 22, og filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer overholder loven, regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Det følger af § 1, stk. 1, nr. 1-22, i hvidvaskloven, hvilke virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. Omfattet er finansielle virksomheder og personer samt filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer. Omfattet er desuden en række ikke-finansielle virksomheder og personer, herunder revisorer, spiludbydere og advokater. Skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder er ikke omfattet af lovens anvendelsesområde.
Den foreslåede ændring vil medføre, at Finanstilsynet skal påse, at skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder, overholder forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Den foreslåede ændring vil desuden medføre, at Finanstilsynet kan indgå i tilsynet med den kompetence, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345 i lov om finansiel virksomhed, jf. hvidvasklovens § 47, stk. 2.
Eksempelvis vil Finanstilsynet i den forbindelse kunne gennemføre inspektioner i de enkelte skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder med henblik på at påse, om virksomhederne overholder forordningerne. Finanstilsynet vil i den forbindelse kunne vurdere om virksomhedernes arbejde, der skal sikre overholdelse af sanktionerne, er tilstrækkelig. Såfremt Finanstilsynet konstaterer, at et skadesforsikringsselskab eller en filial overtræder sanktionsforordningerne, vil Finanstilsynet kunne påbyde virksomheden at foretage de nødvendige foranstaltninger. Endvidere vil en manglende overholdelse være en overtrædelse af straffeloven, hvorfor sagen vil kunne blive overgivet til politiet.
For yderligere beskrivelser af indholdet af Finanstilsynets tilsynsansvar henvises der til afsnit 3.7 i de almindelige bemærkninger i forslag til hvidvaskloven, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 55, samt til bemærkningerne til hvidvasklovens § 47, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 146.
Det foreslås i § 46 f, stk. 2, at § 49, stk. 1-5, og §§ 51 og 55 finder tilsvarende anvendelse på skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Det følger af § 49, stk. 1, at virksomheder og personer som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-12, 18 og 22, herunder leverandører og underleverandører til disse, har pligt til at give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets virksomhed. Som tvangsmiddel kan Finanstilsynet pålægge tvangsbøder, jf. lovens § 80.
Det følger af § 49, stk. 2, at virksomheder eller personer, der har afgivet oplysninger efter § 49, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 49, stk. 7, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheden eller personen efterfølgende konstaterer, at oplysningerne ikke har været korrekte på tidspunktet for afgivelsen eller på et senere tidspunkt er blevet misvisende.
Det følger af § 49, stk. 3, at Finanstilsynet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse kan få adgang til virksomheder og personer omfattet af stk. 1 med henblik på indhentelse af oplysninger, herunder ved inspektioner.
Det følger af § 49, stk. 4, at Finanstilsynet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse kan få adgang til en leverandør eller underleverandør med henblik på indhentelse af oplysninger om den outsourcede aktivitet. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med lovens § 24, hvorefter virksomheder og personer kontraktmæssigt kan vælge at outsource opgaver, som disse skal udføre med henblik på overholdelse af denne lov, til en leverandør.
Det følger af § 49, stk. 5, at Finanstilsynet kan kræve udlevering af alle oplysninger, herunder regnskaber og regnskabsmateriale, udskrifter af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige til brug for Finanstilsynets afgørelse af, om en person eller virksomhed er omfattet af hvidvaskloven.
Det følger af § 51, at Finanstilsynet inden for en af Finanstilsynet fastsat frist kan påbyde virksomheder og personer, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-12, 18 og 22 at foretage de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af overtrædelse af bestemmelser i loven, regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, eller forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
§ 55 i hvidvaskloven indeholder regler om offentliggørelse af reaktioner. Det følger af § 55, stk. 1, at reaktioner givet efter § 47, stk. 1 og 2, § 51 eller § 51 b eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse skal offentliggøres af Finanstilsynet på Finanstilsynets hjemmeside. Beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning, jf. § 47, stk. 2, offentliggøres som resumé, jf. dog stk. 6. Offentliggørelsen skal omfatte den juridiske eller fysiske persons navn, jf. dog stk. 3.
Efter § 55, stk. 2 skal offentliggjorte reaktioner forblive på Finanstilsynets hjemmeside i mindst 5 år efter offentliggørelse. Personoplysninger indeholdt i offentliggørelsen må dog kun forblive på Finanstilsynets hjemmeside i det nødvendige tidsrum.
Det følger af § 55, stk. 3, at offentliggørelse efter stk. 1, der omfatter en fysisk persons navn, dog alene kan ske ved alvorlige, gentagne eller systematiske overtrædelser af en række nærmere angivne bestemmelser i hvidvaskloven.
Det fremgår af § 55, stk. 4, at virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1 på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om kapitalmarkeder. Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver direkte adgang til reaktionen, på forsiden af virksomhedens eventuelle hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en reaktion fra Finanstilsynet. Kommenterer virksomheden reaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra reaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra virksomhedens eventuelle hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Indbringes reaktionen, der offentliggøres i henhold til stk. 1, 1. pkt., for Erhvervsankenævnet eller domstolene, skal dette fremgå af Finanstilsynets offentliggørelse, og det efterfølgende resultat af Erhvervsankenævnets eller domstolenes afgørelse skal ligeledes offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside hurtigst muligt.
Det fremgår af § 55, stk. 5, at hvis Finanstilsynet har overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og der er afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Finanstilsynet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 6. Er dommen ikke endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virksomhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter at der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om kapitalmarkeder. Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Hvis virksomheden kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksomheden skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske personer.
Efter stk. 6 kan offentliggørelse efter stk. 1 og 3-5 dog ikke ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra et EU eller EØS-land, medmindre de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.
Stk. 7 fastsætter, at i de tilfælde, hvor offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 6, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 og 3-5, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Efter 2 år fra datoen for reaktionen eller beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning skal der dog ikke ske offentliggørelse uanset
Det fremgår endelig af stk. 8, at i sager, hvor Finanstilsynet har offentliggjort en beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning efter stk. 1, 2. pkt., og der træffes afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsiges frifindende dom, skal Finanstilsynet efter anmodning fra den fysiske eller juridiske person, som sagen vedrører, offentliggøre oplysninger herom. Den fysiske eller juridiske person skal indsende en kopi af afgørelsen om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller en kopi af dommen til Finanstilsynet samtidig med anmodning om offentliggørelse. Er påtaleopgivelsen, tiltalefrafaldet eller dommen ikke endelig, skal det fremgå af offentliggørelsen. Modtager Finanstilsynet dokumentation for, at sagen er afsluttet ved endelig påtaleopgivelse eller tiltalefrafald eller afsigelse af endelig frifindende dom, skal Finanstilsynet fjerne alle oplysninger om beslutningen om at overgive sagen til politimæssig efterforskning og eventuelle efterfølgende domme i sagen fra Finanstilsynets hjemmeside.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at Finanstilsynets tilsynsansvar med det foreslåede nye kapitel 10 b, vil blive udvidet til også at omfatte at skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder, overholder forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer. Med den foreslåede ændring sikres det, at hvidvasklovens bestemmelser om Finanstilsynets tilsynskompetencer, mulighed for at udstede reaktioner samt offentliggørelsespligten sættes i kraft for tilsynet med skadesforsikringsselskaber og filialers overholdelse af forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
For yderligere beskrivelser af indholdet af § 49, stk. 1-5, og §§ 51 og 55, henvises der til bemærkningerne til hvidvasklovens §§ 42 og 48, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 150, side 153 og side 156, og Folketingstidende 2019-2020, tillæg A, L 58 som fremsat, side 93 og 94.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.19 i lovforslagets almindelige bemærkninger, og lovforslagets § 3, nr. 2, samt de specielle bemærkninger hertil.
Til nr. 7 (§ 78, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven)
Den gældende bestemmelse i hvidvasklovens § 78 er en strafbestemmelse. Bestemmelsen fastsætter, hvilke overtrædelser af hvidvaskloven og EU-forordninger, der kan straffes.
Det følger af § 78, stk. 1, 2. pkt., i hvidvaskloven, at forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af artikel 4-8, 10-12 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens regler.
Det følger af § 78, stk. 2, i hvidvaskloven, at ved særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af artikel 4-8, 10-12 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 290 b, stk. 2.
Det foreslås i § 78, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, at ændre »artikel 4-8, 10-12 og 16« til: »artikel 4-8, 10-12, 14-17, 19-21 og 26«.
Forslaget er en konsekvens af, at anvendelsesområdet i pengeoverførselsforordning udvides til også at omfatte overførsler af kryptoaktiver. Kryptoaktiver er særligt udsatte for kriminelt misbrug, herunder i grænseoverskridende situationer, primært på grund af deres globale rækkevidde, hastigheden, hvormed transaktioner kan gennemføres, og den mulige anonymitet, som overførslen af dem giver.
Udvidelsen af pengeoverførselsforordningens anvendelsesområde betyder, at oplysninger om ordregivere og ordremodtagere skal medsendes ved overførsler af kryptoaktiver, når mindst en af udbyderne af kryptoaktivtjenester, der er involveret i overførslen af kryptoaktiver, er etableret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted, alt efter hvad der er relevant i EU.
Den primære ændring af forordningen er derfor, at udbydere af kryptoaktivtjenester ved overførsler af kryptoaktiver skal medsende oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren af disse overførsler.
Med ændringen af forordningen er det samtidig et krav, at udbydere af kryptoaktivtjenester skal indhente, opbevare og dele disse oplysninger med deres modparter i den anden ende af overførslen af kryptoaktiver og efter anmodning stille dem til rådighed for de kompetente myndigheder.
Den foreslåede ændring vil medføre, at bestemmelserne i 3. pengeoverførselsforordning vedrørende kryptoaktivtjenester strafbelægges på tilsvarende måde, som forordningens bestemmelser om pengeoverførsler.
Nedenfor anføres en uddybende beskrivelse af indholdet af de enkelte artikler, herunder forpligtelser vedrørende de enkelte artikler i pengeoverførselsforordningen, der vil blive strafbelagt med dette lovforslag:
Artikel 14 i 3. pengeoverførselsforordning
Artikel 14, stk. 1, fastslår, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester skal sikre, at der ved overførsler af kryptoaktiver medsendes ordregiverens navn, ordregiverens distributed ledger-adresse, ordregiverens kryptoaktivkontonummer, ordregiverens adresse, herunder landets navn, officielle personlige dokumentnummer og kunde-ID-nummer eller alternativt ordregiverens fødselsdato og -sted, og ordregiverens aktuelle LEI.
Det bemærkes dog, at artikel 15 fastslår, at ved batchfiloverførsler fra en enkelt ordregiver finder artikel 14, stk. 1, ikke anvendelse på de enkelte overførsler, der er samlet heri, såfremt batchfilen indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, 2 og 3, oplysningerne er blevet kontrolleret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 6 og 7, og de enkelte overførsler indeholder ordregivers distributed ledger-adresse, hvis artikel 14, stk. 2, litra b, finder anvendelse, ordregivers kryptoaktivkontonummer, hvis artikel 14, stk. 2, litra c, finder anvendelse, eller den entydige transaktionsidentifikator, hvis artikel 14, stk. 3, finder anvendelse.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 1, er ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling opstår, såfremt oplysningerne om ordregiveren ikke sikres medsendt. Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 1, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der være mulighed for fængselsstraf indtil 2 år.
Artikel 14, stk. 2, fastslår, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester skal sikre, at der ved overførsel af kryptoaktiver medsendes oplysninger om ordremodtagerens navn, ordremodtagerens distributed ledger-adresse, ordremodtagerens kryptoaktivkontonummer og ordremodtagers aktuelle LEI.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 2, er ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling opstår, såfremt oplysningerne om ordremodtageren ikke sikres medsendt.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 2, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der være mulighed for fængselsstraf indtil 2 år.
Artikel 14, stk. 3, fastsætter, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester sørger for, at overførsler af kryptoaktiver, som ikke registreres på et netværk, der anvender DLT eller lignende teknologi, og som ikke er foretaget til eller fra en kryptoaktivkonto, medsendes en entydig transaktionsidentifikator.
Ved entydig transaktionsidentifikator menes en kombination af bogstaver, tal eller symboler, fastlagt af betalingstjenesteudbyderen i overensstemmelse med protokollerne for de betalings- og afviklingssystemer eller meddelelsessystemer, der er fastlagt af en udbyder af kryptoaktivtjenester, der gør det muligt at spore overførslen af kryptoaktiver tilbage til ordregiveren og ordremodtageren.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 3, er ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester ikke sørger for at overførslen ledsages af en entydig transaktionsidentifikator.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 3, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 14, stk. 4, fastslår, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester skal fremsende de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger forud for, eller samtidigt eller parallelt med overførslen af kryptoaktiver og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 4, er ordregiveren udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er ikke at fremsende de i stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger forud for, eller samtidigt eller parallelt med overførslen af kryptoaktiver.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 4, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 14, stk. 5, fastslår, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester skal indhente og opbevare de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger og sikre, at overførslen af kryptoaktiver kan identificeres individuelt. Endvidere skal ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester i tilfælde af en overførsel af et beløb, der overstiger 1000 EUR eller et tilsvarende beløb i danske kroner, til en selvhostet adresse, træffe passende foranstaltninger til at vurdere, om denne adresse ejes eller kontrolleres af ordregiveren.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 5, er ordregiveren udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er ikke at indhente og opbevare de i stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger og sikrer, at overførslen af kryptoaktiver kan identificeres individuelt.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 5, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 14, stk. 6, fastslår, at før kryptoaktiverne overføres, kontrollerer ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, at de i artikel 14, stk. 1, omhandlede oplysninger er korrekte.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 6, er ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester ikke har kontrolleret om de medsendte oplysninger er korrekte på baggrund af en pålidelig og uafhængig kilde.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 6, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 14, stk. 7, fastslår, at den i stk. 6 omhandlede kontrol anses for at have fundet sted, hvis en ordregivers identitet er blevet kontrolleret i overensstemmelse med kapitel 3 i hvidvaskloven, og oplysningerne opbevares i overensstemmelse med hvidvasklovens § 30.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 7, er ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er manglende kontrol. Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 7, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 14, stk. 8, fastslår, at ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester ikke må tillade foranledning eller gennemførelse af en overførsel af kryptoaktiver, før denne har sikret sig, at den er i fuld overensstemmelse med nærværende artikel.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 14, stk. 8, er ordregiverens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling sker ved gennemførelse af en overførsel af kryptoaktiv, før udbyderen af kryptoaktivtjenester har sikret sig fuld overensstemmelse med artikel 14. Det foreslås, at overtrædelse af artikel 14, stk. 8, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 16 i 3. pengeoverførselsforordning
Artikel 16, stk. 1, fastslår, at ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester skal indføre effektive procedurer, herunder hvor det er relevant overvågning efter eller under overførslerne, til at konstatere, om de i artikel 14, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren indgår i eller følger efter overførslen eller batchfiloverførslen.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 16, stk. 1, er ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling sker ved manglende indførelse af effektive procedurer.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 16, stk. 1, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 16, stk. 2, fastlås, at ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester skal indhente og opbevare de i artikel 14, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger og sikre, at overførslen af kryptoaktiver kan identificeres individuelt. Endvidere skal ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester i tilfælde af en overførsel af et beløb, der overstiger 1000 EUR eller det tilsvarende beløb i danske kroner, fra en selvhostet adresse, træffe passende foranstaltninger til at vurdere, om denne adresse ejes eller kontrolleres af ordremodtageren.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 16, stk. 2, er ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling sker ved ikke at indhente og opbevare de i artikel 14, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger og sikre, at overførslen af kryptoaktiver kan identificeres individuelt.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 16, stk. 2, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 16, stk. 3, fastslår, at kryptoaktiverne ikke må stilles til rådighed for ordremodtageren, før ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, har kontrolleret, at de i artikel 14, stk. 2, omhandlede oplysninger om ordremodtageren er korrekte.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 16, stk. 3, er ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er, at ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester ikke har kontrolleret om de medsendte oplysninger er korrekte på baggrund af en pålidelig og uafhængig kilde.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 16, stk. 3, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 16, stk. 4, fastslår, at den i artikel 16, stk. 2 og 3, omhandlede kontrol anses for at have fundet sted, når ordremodtagerens identitet er blevet kontrolleret i overensstemmelse med kapitel 3 i hvidvaskloven, og oplysningerne opbevares i overensstemmelse med hvidvasklovens § 30.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 16, stk. 4, er ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er manglende kontrol.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 16, stk. 4, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 17 i 3. pengeoverførselsforordning
Artikel 17, stk. 1, fastslår, at ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester skal indføre effektive risikobaserede procedurer til at konstatere, hvorvidt en overførsel af kryptoaktiver, som mangler de krævede fuldstændige oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, skal gennemføres, afvises, sendes tilbage eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 17, stk. 1, er ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er manglende procedurer.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 17, stk. 1, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 17, stk. 2, fastslår, at hvis en udbyder af kryptoaktivtjenester gentagne gange undlader at forelægge de påkrævede oplysninger om ordregiveren eller ordremodtageren, skal ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester træffe passende foranstaltninger som udsendelse af advarsler eller fastsætte frister, inden der skrides til afvisning, begrænsning eller afbrydelse eller direkte afvise enhver fremtidig overførsel af kryptoaktiver til eller fra denne udbyder af kryptoaktivtjenester eller begrænse eller afbryde forretningsforbindelsen med denne udbyder af kryptoaktivtjenester.
Ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester skal indberette denne undladelse og de trufne foranstaltninger til den myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med, at betalingstjenesteudbyder overholder bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 17, stk. 2, er ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er manglende foranstaltninger og derefter afvisning af fremtidige overførsel af kryptoaktiver samt undladelse af at indberette de trufne foranstaltninger.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 17, stk. 1, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 19 i 3. pengeoverførselsforordning
Artikel 19 fastslår, at mellemudbydere af kryptoaktivtjenester skal sikre, at samtlige modtagne oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, der medsendes ved en overførsel af kryptoaktiver, overføres sammen med overførslen, og at registreringer af sådanne oplysninger opbevares og på anmodning stilles til rådighed for de kompetente myndigheder.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 19 er en mellemudbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er at sikre, at samtlige modtagne oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, der medsendes ved en overførsel af kryptoaktiver, overføres sammen med overførslen, og at registreringer af sådanne oplysninger opbevares og på anmodning stilles til rådighed for de kompetente myndigheder.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 19 i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 20 i 3. pengeoverførselsforordning
I henhold til artikel 20 skal mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester indføre effektive procedurer, herunder hvor det er relevant overvågning efter eller under overførslerne, for at konstatere, om de oplysninger om ordregiver eller ordremodtager, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a-c, og artikel 14, stk. 2, litra a-c, er blevet fremsendt forud for eller samtidigt eller parallelt med overførslen eller batchfiloverførslen af kryptoaktiver, herunder hvis overførslen foretages til eller fra en selvhostet adresse.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 20 er en mellemudbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling er manglende effektive procedurer, herunder hvor det er relevant overvågning efter eller under overførslerne, for at konstatere, om de oplysninger om ordregiver eller ordremodtager, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a-c, og artikel 14, stk. 2, litra a-c, er blevet fremsendt forud for eller samtidigt eller parallelt med overførslen eller batchfiloverførslen af kryptoaktiver, herunder hvis overførslen foretages til eller fra en selvhostet adresse.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 20 i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 21 i 3. pengeoverførselsforordning
Artikel 21, stk. 1, fastslår, at mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester skal etablere effektive risikobaserede procedurer til at fastslå, hvorvidt en overførsel af kryptoaktiver, hvor de krævede oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren mangler, skal gennemføres, afvises, sendes tilbage eller suspenderes, og til at træffe hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 21, stk. 1, er en mellemudbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling består i ikke at have etableret de pågældende procedurer. Det foreslås, at overtrædelse af artikel 21, stk. 1, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 21, stk. 2, fastslår, at hvis en udbyder af kryptoaktivtjenester gentagne gange undlader at forelægge de påkrævede oplysninger om ordregiveren eller ordremodtageren, skal mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester, træffe passende foranstaltninger, som udsendelse af advarsler eller fastsætte frister inden der skrides til afvisning, begrænsning eller afbrydelse, eller direkte afvise enhver fremtidig overførsel af kryptoaktiver til eller fra eller begrænse eller afbryde forretningsforbindelsen med denne udbyder af kryptoaktivtjenester.
Mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester skal indberette denne undladelse og de trufne foranstaltninger til den myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med, at betalingstjenesteudbyder overholder bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 21, stk. 2, er mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester, og den strafbetingede handling består i, at mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester har undladt at træffe passende foranstaltninger overfor en udbyder af kryptoaktivtjenester eller at afvise fremtidige overførsel af kryptoaktiver fra udbyderen af kryptoaktivtjenester. Den strafbare handling kan også bestå i at undlade at indberette de trufne foranstaltninger til rette myndighed.
Det foreslås, at overtrædelse af artikel 21, stk. 1, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser, eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 26 i 3. pengeoverførselsforordning
I henhold til artikel 26, stk. 1, må oplysninger om betaleren og betalingsmodtageren eller om ordregiveren og ordremodtageren ikke opbevares længere end strengt nødvendigt. Betalerens og betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder opbevarer registreringer af de i artikel 4-7 omhandlede oplysninger og ordregiverens og ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester opbevarer de i artikel 14-16 omhandlede oplysninger i en periode på fem år.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 26, stk. 1, er betalerens og betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder og ordregiveren og ordremodtagerens udbyder af kryptoaktivtjenester, og den strafbare handling er manglende opbevaring af oplysningerne. Det foreslås, at overtrædelse af artikel 26, stk. 1, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 26, stk. 2, fastslår, at efter udløbet af den i stk. 1 omhandlede opbevaringsperiode sikrer betalingstjenesteudbyderne og udbyderne af kryptoaktivtjenester, at personoplysningerne slettes, medmindre andet er fastsat i national ret, der er bestemmende for, under hvilke omstændigheder betalingstjenesteudbyderne og udbyderne af kryptoaktivtjenester kan eller skal opbevare oplysningerne i længere tid.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af artikel 26, stk. 2, er betalingstjenesteudbyderne og udbyderne af kryptoaktivtjenester, og den strafbare handling sker, såfremt personoplysningerne ikke sikres slettet. Det foreslås, at overtrædelse af artikel 26, stk. 2, i 3. pengeoverførselsforordning som udgangspunkt bør medføre bødestraf, men ved gentagne overtrædelser eller forsætlig overtrædelse, vil der kunne straffes med fængsel indtil 2 år.
Artikel 16 i 2. pengeoverførselsforordning, som i dag er strafbelagt i hvidvaskloven, er blevet artikel 26 i 3. pengeoverførselsforordning. Artikel 16 og 26 i 3. pengeoverførselsforordning foreslås med dette lovforslag strafbelagt i hvidvaskloven Derfor er både artikel 16 og 26 beskrevet i bemærkningerne, selvom artikel 16 i 2. pengeoverførselsforordning og artikel 26 i 3. pengeoverførselsforordning er næsten identisk.
Til nr. 8 (§ 85, stk. 2, i hvidvaskloven)
Det følger af hvidvasklovens § 85, stk. 1, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Det følger videre af § 85, stk. 2, at de dele af § 57, stk. 1, 1. pkt., som i medfør af stk. 1 er sat i kraft for Grønland, ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft på ny for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Det foreslås, at der i hvidvasklovens § 85, stk. 2, indsættes efter »De dele af« »§ 35, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1, 1. pkt., § 38, stk. 5,« og efter »§ 57, stk. 1, 1. pkt.,« indsættes »og § 64 a, stk. 3,«.
Formålet med forslaget er at give mulighed for på ny at sætte § 35, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1, 1. pkt., § 38, stk. 5, i kraft for Grønland, så virksomheder og personer omfattet af den grønlandske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, kan omfattes af den regulering som følger af de pågældende bestemmelser.
Den grønlandske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, omfatter virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater efter nr. 14 samt revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven, herunder revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere og enhver anden person, der forpligter sig til at yde hjælp, bistand eller rådgivning om skatteanliggender som sin vigtigste erhvervsmæssige virksomhed.
Med den foreslåede bestemmelse vil der således på ny være hjemmel til, at det ved anordning kan fastsættes, at virksomheder og personer omfattet af den grønlandske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, bliver forpligtet til at have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den grønlandske hvidvasklov og regler udstedt i medfør heraf, jf. § 35, stk. 1, 1. pkt., og forpligtet til ikke at udsætte en ansat for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte har indberettet virksomhedens eller personens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den grønlandske hvidvasklov og regler udstedt i medfør heraf til en tilsynsmyndighed eller til en ordning i virksomheden, jf. § 36, stk. 1, 1. pkt.
Den foreslåede bestemmelse vil endvidere på ny indføre hjemmel til, at det ved anordning kan fastsættes, at virksomheder og personer omfattet af den grønlandske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, kan videregive eller modtage oplysninger om, at der er givet underretning efter § 26, stk. 1 og 2, eller at det overvejes at indgive en underretning, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse efter § 25, stk. 1, jf. § 38, stk. 5. Oplysningerne kan videregives mellem virksomheder og personer omfattet af den grønlandske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, advokater efter § 1, stk. 1, nr. 14, revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven eller lignende virksomheder, der har hjemsted eller er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land eller i et tredjeland, der opfylder kravene i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, hvis både den person, der videregiver oplysningerne, og den person, oplysningerne videregives til, har fælles ejerskab, fælles ledelse eller fælles kontrol med overholdelse af regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Formålet med forslaget er desuden at give mulighed for på ny at sætte § 64 a, stk. 3, i kraft for Grønland, så der i den grønlandske hvidvasklov § 64 a, stk. 3, kan henvises til § 26, stk. 6, 1. pkt.
Efter den grønlandske hvidvasklovs § 26, stk. 6, 1. pkt., skal virksomheder og personer undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning til Hvidvasksekretariatet for Grønland, og de har indhentet godkendelse fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører finansiering af terrorisme.
Med den foreslåede bestemmelse vil der således på ny være hjemmel til, at det ved anordning kan fastsættes, at der kan ske offentliggørelse af en fysisk persons navn i Grønland, hvor en person alvorligt, gentagende og systematisk gennemfører transaktioner uden at underrette og indhente godkendelse fra Hvidvasksekretariatet for Grønland, selvom personen har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører finansiering af terrorisme, jf. § 64 a, stk. 3.
Til nr. 9 (§ 85, stk. 3, i hvidvaskloven)
Det følger af hvidvasklovens § 85, stk. 1, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Det følger videre af § 85, stk. 3, at de dele af § 27, stk. 1, som i medfør af stk. 1 er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, kan sættes helt eller delvis i kraft på ny for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
Det foreslås, at der i hvidvasklovens § 85, stk. 3, indsættes efter »De dele af« »§ 14, stk. 6, 2. pkt.,« og efter »27, stk. 1« indsættes »og 3, § 35, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1,
Formålet med forslaget er at give mulighed for på ny at sætte § 14, stk. 6, 2. pkt., i kraft for Færøerne, så virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, kan omfattes af den regulering som følger af den pågældende bestemmelse.
Den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, omfatter virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater efter nr. 14.
Med den foreslåede bestemmelse vil der således på ny være hjemmel til, at det ved anordning kan fastsættes, at virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, vil være undtaget fra pligten til at afbryde eller afvikle en forretningsforbindelse ved manglende opfyldelse af kravene til den indledende kundekendskabsprocedure, når de bistår en advokat, i samme omfang som den advokat, de bistår, jf. § 14, stk. 6, 2. pkt.
Formålet med forslaget er desuden at give mulighed for på ny at sætte § 27, stk. 3, § 35, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1, 1. pkt. og § 38, stk. 5 og 6, i kraft for Færøerne, så virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, kan omfattes af den regulering som følger af den pågældende bestemmelse.
Den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, omfatter virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater efter nr. 14.
Med den foreslåede bestemmelse vil der således på ny være hjemmel til, at det ved anordning kan fastsættes, at virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, vil være undtaget fra pligten til at foretage underretning af Hvidvasksekretariatet efter § 26 på baggrund af oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en klient i forbindelse med, at advokaten fastslår den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede eller undgå et sagsanlæg, når de bistår en advokat før, under og efter en retssag eller bistår med at fastslå en klients retsstilling, i samme omfang som den advokat, de bistår, jf. § 27, stk. 3.
Den foreslåede bestemmelse giver også mulighed for, at det ved anordning kan fastsættes, at virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, bliver forpligtet til at have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den færøske hvidvasklov og regler udstedt i medfør heraf, jf. § 35, stk. 1, 1. pkt., og forpligtet til ikke at udsætte en ansat for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som følge af, at den ansatte har indberettet virksomhedens eller personens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den færøske hvidvasklov og regler udstedt i medfør heraf til en tilsynsmyndighed eller til en ordning i virksomheden, jf. § 36, stk. 1, 1. pkt.
Den foreslåede bestemmelse vil endvidere på ny indføre hjemmel til, at det ved anordning kan fastsættes, at virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, kan videregive eller modtage oplysninger om, at der er givet underretning efter § 26, stk. 1 og 2, eller at det overvejes at indgive en underretning, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse efter § 25, stk. 1, jf. § 38, stk. 5. Oplysningerne kan videregives mellem virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, advokater efter § 1, stk. 1, nr. 14, eller lignende virksomheder, der har hjemsted eller er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land eller i et tredjeland, der opfylder kravene i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, hvis både den person, der videregiver oplysningerne, og den person, oplysningerne videregives til, har fælles ejerskab, fælles ledelse eller fælles kontrol med overholdelse af regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Endelig vil den foreslåede bestemmelse give mulighed for, at det ved anordning kan fastsættes, at virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 17, kan videregive eller modtage oplysninger om, at der er givet underretning efter § 26, stk. 1 og 2, eller at dette overvejes, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse efter § 25, stk. 1, mellem virksomheder og personer omfattet af den færøske hvidvasklovs § 1, stk. 1, nr. 1, 3, 5-6, 8-11, 14, 17, 19 og 21, forudsat at 1) oplysningerne vedrører samme kunde og samme transaktion, 2) modtageren af oplysningerne er underlagt krav til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, og 3) modtageren er underlagt forpligtelser med hensyn til tavshedspligt og beskyttelse af personoplysninger, jf. § 38, stk. 6.
Til nr. 1 (§ 3, stk. 3, nr. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det fremgår af det gældende § 3, stk. 3, nr. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, at mindst 200 mio. kr. af Fondens formue skal bestå af bidrag fra forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikringer i Danmark for risici i Danmark.
Det foreslås i § 3, stk. 3, nr. 2, efter »som tegner arbejdsulykkesforsikringer« at indsætte », herunder voldsskadeforsikringer tegnet som en udvidet del af arbejdsulykkesforsikringen, og selvstændigt tegnede voldsskadeforsikringer,«.
Det foreslåede vil medføre, at den del af Fondens formue, der skal bestå af bidrag fra forsikringsselskaber, som tegner arbejdsulykkesforsikringer, fremadrettet også skal bestå af bidrag fra voldsskadeforsikringer, uagtet om voldsskadeforsikringen er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, eller om den er tegnet som selvstændig forsikring.
Det foreslåede vil desuden medføre, at Fondens formue til dækning af arbejdsulykkesforsikringer også fremadrettet kan anvendes til at dække voldsskadeforsikringer.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 4, nr. 2, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 2 (§ 3, stk. 5, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 3, stk. 5, i lov om en garantifond, at forsikringsselskaber ud over engangsbidraget, jf. stk. 4, har pligt til løbende at yde bidrag til Fonden. Forsikringsselskabernes bidrag udgøres af summen af et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. police inden for visse forbrugerforsikringer og et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, jf. stk. 10.
Det foreslås i § 3, stk. 5, 2. pkt., at ændre »visse forbrugerforsikringer og« til »visse forbrugerforsikringer,« og at indsætte efter »en arbejdsulykkesforsikringspolice« »og et af Finanstilsynet fastsat årligt beløb pr. sikrede under en selvstændig voldsskadeforsikringspolice«.
Det følger af § 49 a, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, at arbejdsgivere, jf. § 48, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring, der har tegnet arbejdsulykkesforsikring, tegner voldsskadeforsikringen som en udvidet del af arbejdsulykkeforsikringen i samme forsikringsselskab, som forsikrer arbejdsgiveren mod ulykker.
Det foreslåede vil medføre, at bidragspligtige forsikringsselskaber fremadrettet vil få pligt til at betale et årligt fastsat beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice og et af Finanstilsynet fastsat årligt beløb pr. sikrede under en selvstændig voldsskadeforsikringspolice.
Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der på selvstændigt tegnede voldsskadeforsikringspolicer pålægges bidrag til Fonden, f.eks. hvis selvforsikrede regionale og kommunale arbejdsgivere tegner selvstændig voldsskadeforsikring i et forsikringsselskab, jf. § 49 a, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.
Det foreslåede indebærer derudover, at hvis en voldsskadeforsikring er tegnet på samme police og som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, så skal det bidragspligtige forsikringsselskab betale et årligt fastsat beløb pr. sikrede under arbejdsulykkesforsikringspolicen, som også dækker voldsskade.
Hvis det bidragspligtige forsikringsselskab tegner voldsskadeforsikringen på en selvstændig police ved siden af en arbejdsulykkesforsikringspolice, så skal selskabet betale et årligt fastsat beløb pr. sikrede under voldsskadeforsikringspolicen og et årligt fastsat beløb pr. sikrede under arbejdsulykkesforsikringspolicen, også selvom de to policer dækker de samme sikrede.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 4, nr. 1, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 3 (§ 3, stk. 6, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 3, stk. 6, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, at Finanstilsynet en gang om året meddeler størrelsen af det beløb pr. police for visse forbrugerforsikringer og det beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, som forsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet skal ved fastsættelse af beløbet tage højde for, at de forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikringer, i videst muligt omfang dækker de udgifter, som er forbundet med Fondens administration af arbejdsulykkesforsikringer. Finanstilsynet skal offentliggøre meddelelsen, senest 6 måneder før forsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.
Det foreslås i § 3, stk. 6, 1. pkt., at ændre »visse forbrugerforsikringer og« til »visse forbrugerforsikringer,« og at indsætte »og det beløb pr. sikrede under en selvstændig voldsskadeforsikringspolice« efter »en arbejdsulykkesforsikringspolice«.
Det foreslåede indebærer, at Finanstilsynet årligt, udover at meddele størrelsen af det beløb pr. police for visse forbrugerforsikringer og det beløb pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikringspolice, som forsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden, også skal meddele størrelsen af beløbet pr. sikrede under en selvstændig voldsskadeforsikringspolice.
Hvis en voldsskadeforsikring er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring på samme police som arbejdsulykkesforsikringen, så skal det bidragspligtige forsikringsselskab betale et årligt fastsat beløb pr. sikrede under arbejdsulykkesforsikringspolicen, som også dækker voldsskade.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 4, nr. 1 og 2, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 4 (§ 5, stk. 1, nr. 5, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 5, stk. 1, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, hvem Fonden dækker erstatningskrav til. Fonden dækker erstatningskrav til 1) forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer) og de sikrede, 2) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer, 3) forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, 4) forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede, 5) sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer og 6) sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.
Det foreslås i § 5, stk. 1, nr. 5, at »sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer og« ændres til »sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer,«.
Ændringen er en konsekvensrettelse som følge af lovforslagets § 4, nr. 6, hvorefter der indsættes et nyt nr. 7 i § 5, stk. 1, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.
Til nr. 5 (§ 5, stk. 1, nr. 6, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, at Fonden dækker erstatningskrav til sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.
Det foreslås i § 5, stk. 1, nr. 6, at ændre »sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.« til »sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer, herunder voldsskadeforsikringer, der er tegnet som en udvidet del af arbejdsulykkeforsikringen, og«.
Den foreslåede ændring af § 5, stk. 1, nr. 6, vil medføre, at Fonden fremadrettet også skal dække erstatningskrav til sikrede under en voldsskadeforsikring, der er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring.
Voldsskadeforsikringer omfatter i henhold til § 49 a, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, hændelser, der anerkendes som en arbejdsulykke, jf. § 6 i lov om arbejdsskadesikring. Voldsskadeforsikringen dækker ikke erstatning og godtgørelse efter lov om arbejdsskadesikring, men den dækker derimod erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven.
Voldsskadeforsikringen falder derfor udenfor det, der normalt vil skulle dækkes via en arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring. Formålet med bestemmelsen er derfor at sikre og tydeliggøre, at Fonden også får pligt til at dække erstatningskrav til sikrede under en voldsskadeforsikring, der er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, hvor erstatning og godtgørelse sker efter erstatningsansvarsloven.
Til nr. 6 (§ 5, stk. 1, nr. 7, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 5, stk. 1, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, hvem Fonden dækker erstatningskrav til. Fonden dækker erstatningskrav til 1) forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer) og de sikrede, 2) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer, 3) forsikringstagere og de sikrede under kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, 4) forsikringstagere med bygningsbrandforsikringer uanset type af ejendom og de sikrede, 5) sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer og 6) sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.
Det foreslås at indsætte et nyt nr. 7 i § 5, stk. 1, hvorefter Fonden dækker erstatningskrav til sikrede i henhold til voldsskadeforsikringer, der er tegnet som en selvstændig forsikring.
Det foreslåede indebærer, at Fonden fremadrettet skal dække erstatningskrav til sikrede i henhold til voldsskadeforsikringer, hvis de er tegnet som en selvstændig forsikring.
Voldsskadeforsikringer omfatter i henhold til § 49 a, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, hændelser, der anerkendes som en arbejdsulykke, jf. § 6 i lov om arbejdsskadesikring. Voldsskadeforsikringen dækker ikke erstatning og godtgørelse efter lov om arbejdsskadesikring, men den dækker derimod erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven.
Voldsskadeforsikringer kan enten tegnes som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring på samme police som arbejdsulykkesforsikringen. I disse tilfælde vil Fonden skulle dække de sikrede under voldsskadeforsikringen, jf. lovforslagets § 4, nr. 6.
Hvis voldsskadeforsikringen derimod er tegnet på en selvstændig forsikringspolice, f.eks. hvis selvforsikrede regionale og kommunale arbejdsgivere tegner selvstændig voldsskadeforsikring i et forsikringsselskab, jf. § 49 a, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, så forpligtes Fonden med det foreslåede til at dække erstatningskrav til sikrede i henhold til disse selvstændigt tegnede voldsskadeforsikringer.
Til nr. 7 (§ 5, stk. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af det gældende § 5, stk. 2, i lov om en garantifond, at når Fonden tager et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand under administration, overtager Fonden de rettigheder og forpligtelser, som forsikringsselskabet har i henhold til lov om arbejdsskadesikring.
Det foreslås at nyaffatte § 5, stk. 2, så det fremgår af bestemmelsen, at Fonden skal overtage de rettigheder og forpligtelser, som et forsikringsselskab har i henhold til lov om arbejdsskadesikring, herunder til voldsskadeforsikringer, når et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand tages under administration af Fonden.
Nyaffatelsen medfører, at Fonden, udover at overtage de rettigheder og forpligtelser, som et forsikringsselskab har i henhold til lov om arbejdsskadesikring vedr. arbejdsulykkesforsikringer, også skal overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til voldsskadeforsikringer.
Fonden skal overtage rettigheder og forpligtelser for voldskadeforsikringer, uagtet om de er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, eller om voldsskadeforsikringen er tegnet selvstændigt, jf. henvisningen til forsikringsselskabets arbejdsulykkesforsikringsbestand, som skal forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i lov om forsikringsvirksomhed, jf. dette lovforslags § 10, nr. 2.
Rettigheder og forpligtelser i forhold til voldsskadeforsikringer omfatter blandt andet at træffe afgørelse om, hvorvidt en personskade er dækket af voldsskadeforsikringen, jf. § 49 a, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, og en evt. udmåling af erstatning eller godtgørelse efter lov om erstatningsansvar, jf. § 49 b, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, samt yderligere rettigheder og forpligtelser i henhold til lov om arbejdsskadesikring.
Nyaffatelsen indebærer desuden, at bestemmelsen får en nærmere sproglig sammenhæng med relevante bestemmelser i kapitel 19 i lov om forsikringsvirksomhed.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 10, nr. 2, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 8 (§ 5, stk. 9, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 5, stk. 9, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, at Fonden ikke dækker præmier på ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer, sælgeransvarsforsikringer og arbejdsulykkesforsikringer, jf. stk. 4.
Det foreslås i § 5, stk. 9, at ændre »og arbejdsulykkesforsikringer, jf. stk. 4« til », arbejdsulykkesforsikringer og voldsskadeforsikringer, jf. stk. 4«.
Ændringen er en konsekvens af dette lovforslags § 2, nr. 5 og 6, hvorefter Fonden også skal yde dækning til sikrede i henhold til voldsskadeforsikringer, uagtet om disse er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, eller om de er tegnet som en selvstændig forsikring.
Det foreslåede medfører, at Fonden, som det også er tilfældet for ejerskifteforsikringer, byggeskadeforsikringer, sælgeransvarsforsikringer og arbejdsulykkesforsikringer, ikke yder dækning for præmie på voldsskadeforsikringer, når disse er tegnet som en selvstændig forsikring.
Hvis en voldsskadeforsikring er tegnet som en udvidet del og på samme police som en arbejdsulykkesforsikring, så vil Fonden ej heller yde dækning for præmien på arbejdsforsikringspolicen indeholdende en voldskadeforsikring.
Til nr. 9 (§ 6, stk. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 6, stk. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, at for anmeldelse af erstatningskrav efter en arbejdsulykke finder kapitel 7 i lov om arbejdsskadesikring anvendelse.
Det foreslås i § 6, stk. 2, at indsætte », jf. dog stk. 3« efter »anvendelse«.
Henvisningen i § 6, stk. 2, til § 6, stk. 3, vil medføre, at lovens § 6, stk. 2, som regulerer anmeldelse af erstatningskrav efter en arbejdsulykke, hvor kapitel 7 i lov om arbejdsskadesikring finder anvendelse, ikke fremadrettet vil regulere anmeldelse af erstatningskrav efter en hændelse omfattet af en voldsskadeforsikring, som derimod reguleres af lovens § 6, stk. 3.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 4, nr. 10, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 10 (§ 6, stk. 3, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 6, stk. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, at for anmeldelse af erstatningskrav efter en arbejdsulykke finder kapitel 7 i lov om arbejdsskadesikring anvendelse.
Det foreslås i § 6 at indsætte et nyt stk. 3, hvorefter regler udstedt i medfør af § 49 a, stk. 5, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring finder anvendelse for anmeldelse af erstatningskrav efter en hændelse omfattet af en voldsskadeforsikring, jf. § 49 a i lov om arbejdsskadesikring.
Det foreslåede vil medføre, at for anmeldelse af erstatningskrav efter en hændelse omfattet af en voldsskadeforsikring, jf. § 49 a i lov om arbejdsskadesikring, vil regler udstedt i medfør af § 49 a, stk. 5, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring finde anvendelse.
Det følger af § 49 a, stk. 5, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring, at beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anmeldelse af sagen til forsikringsselskabet og sagens behandling.
Det følger dermed af lov om arbejdsskadesikring, at anmeldelse af erstatningskrav i henhold til dækning af en voldsskadeforsikring ikke skal følge reglerne i kapitel 7 i lov om arbejdsskadesikring.
Formålet med bestemmelsen er, at anmeldelse af erstatningskrav efter voldsskadeforsikringen, ligesom det er tilfældet for anmeldelse af erstatningskrav efter en arbejdsulykke omfattet af erstatning og godtgørelse efter lov om arbejdsskadesikring, følger de relevante regler i lov om arbejdsskadesikring.
Beskæftigelsesministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 841 af 26. juni 2024 om voldskadesforsikring af med hjemmel i § 49 a, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 1541 af 12. december 2023 og træder i kraft den 1. januar 2025. I bekendtgørelsen er der blandt andet fastsat regler om procedurer for anmeldelse, herunder inden for hvilke frister anmeldelsen skal ske.
Til nr. 11 (§ 6 a, stk. 1, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 6 a, stk. 1, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber at krav, der ønskes dækket af Fonden i medfør af § 5 a, stk. 2 og 4, skal anmeldes til Fonden senest den 31. marts 2017. Krav i medfør af § 5 a, stk. 3, skal anmeldes til Fonden senest den dag, hvor forsikringen udløber. § 6, stk. 3, finder ikke anvendelse for anmeldelser i henhold til 1. og 2. pkt.
Det foreslås i § 6 a, stk. 1, 3. pkt. , at ændre »§ 6, stk. 3« til »§ 6, stk. 4«.
Det foreslåede vil medføre, at henvisningen til § 6, stk. 3, i § 6 a, stk. 1, 3. pkt., ændres til § 6 a, stk. 4.
Den foreslåede ændring sker som følge af forslaget om at indsætte en ny § 6, stk. 3, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, som medfører, at det gældende stk. 3 bliver til stk. 4.
Der henvises til lovforslagets § 4, nr. 10.
Til nr. 12 (§ 7, stk. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber)
Det følger af § 7, stk. 2, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, at udbetalinger fra Fonden vedrørende arbejdsulykkesforsikringer sker efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.
Det foreslås i § 7, stk. 2, efter »vedrørende arbejdsulykkesforsikringer« at indsætte »og voldsskadeforsikringer«.
Det foreslåede vil medføre, at for udbetalinger fra Fonden af erstatning eller godtgørelse i henhold til en voldsskadeforsikring, så skal dette ske efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, ligesom det er gældende for arbejdsulykkesforsikringer.
Til nr. 1 (§ 21, stk. 5, nr. 2, i lov om betalinger)
Det fremgår af det gældende § 21, stk. 1, i lov om betalinger, at en fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, og som påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel, jf. § 7, nr. 40, i et e-pengeinstitut eller et betalingsinstitut, på forhånd skal ansøge Finanstilsynet om godkendelse af den påtænkte erhvervelse.
Af § 21, stk. 4, fremgår det, at Finanstilsynet indtil den 50. arbejdsdag i vurderingsperioden kan anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for vurderingen. Anmodningen skal ske skriftligt. Første gang en sådan anmodning fremsættes, afbrydes vurderingsperioden i perioden mellem tidspunktet for anmodningen og modtagelsen af svar herpå. Afbrydelsen kan dog ikke overstige 20 arbejdsdage, jf. dog stk. 5.
Af § 21, stk. 5, fremgår det, at Finanstilsynet kan forlænge afbrydelsen af vurderingsperioden som nævnt i stk. 4 med op til 10 arbejdsdage, såfremt 1) den påtænkte erhverver er hjemmehørende eller omfattet af lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, eller 2) den påtænkte erhverver er en fysisk eller juridisk person, som ikke er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 8 og 9 nævnte virksomhed eller den i § 16 i lov om værdipapirhandel m.v. nævnte virksomhed i Danmark, i et andet land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018 ved ikrafttrædelse af lov om kapitalmarkeder, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2017.
Ifølge bemærkningerne til § 61 i lov om kapitalmarkeder, jf. Folketingstidende 2016-17 (1. samling), tillæg A, L 155 som fremsat, side 263-272, blev dagældende § 16, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v. videreført med indholdsmæssige ændringer i § 61 i lov om kapitalmarkeder.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 21, stk. 5, nr. 2, og henvisningen til lov om værdipapirhandel m.v. Der skal således ikke henvises til § 16 i lov om værdipapirhandel m.v., da loven er ophævet, hvorimod der skal henvises til § 61 i lov om kapitalmarkeder, som har erstattet lov om værdipapirhandel m.v.
Det foreslås i § 21, stk. 5, nr. 2, at ændre »§ 16 i lov om værdipapirhandel m.v.« til »§ 61 i lov om kapitalmarkeder«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder.
Ændringen medfører, at § 21, stk. 5, nr. 2, rettelig henviser til lov om kapitalmarkeder i stedet for lov om værdipapirhandel m.v., som betyder, at der henvises til en virksomhed som er omfattet af § 61 i lov om kapitalmarkeder.
Formålet med ændringen er således at rette henvisningen i § 21, stk. 5, nr. 2, i lov om betalinger, fra § 16 i lov om værdipapirhandel m.v. til § 61 i lov om kapitalmarkeder. Ændringen vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 2 (§ 35 i lov om betalinger)
Den gældende § 35 i lov om betalinger fastsætter, at betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter skal sikre de midler, der er modtaget fra brugerne af betalingstjenester eller modtaget gennem en anden udbyder af betalingstjenester som led i gennemførelsen af en betalingstransaktion. Det fastsættes derudover, hvordan sikring af midler skal ske. Bestemmelsen fastsætter, at midler, der ved afslutningen af den arbejdsdag, som følger efter den dag, hvor midlerne er modtaget, endnu ikke er udbetalt til betalingsmodtageren eller overført til en anden udbyder af betalingstjenester, senest på dette tidspunkt skal indsættes på en særskilt konto, som betegnes sikringskonto, eller investeres i sikre, likvide aktiver med lav risiko placeret i et særskilt værdipapirdepot, som betegnes sikkerhedsdepot. I stedet for denne fremgangsmåde kan institutterne vælge at stille en garanti fra et forsikringsselskab eller et kreditinstitut.
Bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017 om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler er fastsat i medfør af § 35, stk. 6, i lov om betalinger og indeholder nærmere regler om, hvordan betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter skal sikre brugernes midler.
Artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) handler om de krav, som medlemsstaterne skal stille til betalingsinstitutter, der udbyder de tjenester, som er oplistet i bilag 1, nr. 1-6. Tilsvarende følger det af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (2. e-pengedirektiv), at medlemsstaterne skal fastsætte krav om, at e-pengeinstitutter skal beskytte de midler, der er modtaget som vederlag for de elektroniske penge, der er blevet udstedt.
Det foreslås i stk. 1, at e-pengeinstitutter skal sikre midler, der er modtaget som vederlag for de elektroniske penge, der er blevet udstedt, i overensstemmelse med stk. 6. Sikring af midlerne skal ske senest fem arbejdsdage efter udstedelsen af de elektroniske penge, hvis de er modtaget ved brug af et betalingsinstrument.
Stk. 1, 1. pkt., er en delvis videreførelse af det gældende § 35, stk. 1. Det foreslås at nyaffatte bestemmelsen, hvilket vil medføre en præcisering af pligten til at sikre brugernes midler i lov om betalinger. Desuden vil forslaget medføre, at ordlyden gøres enslydende med kravet i artikel 7, stk. 1, i 2. e-pengedirektiv. Formålet med nyaffattelsen er ikke at ændre gældende ret men alene at sikre, at samme forhold ikke reguleres både i lov om betalinger og bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017 om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler. Nyaffattelsen vil desuden præcisere den situation, hvor et e-pengeinstitut ikke har modtaget midlerne på tidspunktet for udstedelsen af elektroniske penge. Stk. 1, 2. pkt. er nyt og implementerer artikel 7, stk. 1, 3. pkt., i 2. e-pengedirektiv.
Bestemmelsen fastsætter kravene til sikring af brugermidler for e-pengeinstitutter, når de udsteder elektroniske penge.
I medfør af præambelbetragtning nr. 37 i PSD2 bør det fastsættes, at brugernes midler holdes adskilt fra instituttets egne midler. Præambelbetragtning nr. 37 understreger ligeledes, at beskyttelseskrav er nødvendige, når et institut er i besiddelse af brugernes midler. Beskyttelse af midler, der er modtaget som vederlag for de elektroniske penge, der er blevet udstedt, skal ifølge artikel 7, stk. 3, i 2. e-pengedirektiv ske i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (1. betalingstjenestedirektiv).
Nogle e-pengeinstitutter udsteder e-penge og tillader sine kunder at bruge e-pengene til betalingstransaktioner, inden e-pengeinstituttet har modtaget midlerne eller på anden måde har fået stillet midlerne til rådighed.
Hvis e-pengeinstituttet udsteder e-penge inden midlerne er modtaget, så er det først ved modtagelsen af midlerne, at midlerne skal sikres. Dette skal dog senest ske fem arbejdsdage efter, at udstedelsen er sket. For at sikre midler i overensstemmelse med bestemmelsen skal e-pengeinstituttet derfor sikre sig, at e-pengeinstituttet modtager midlerne for de udstedte e-penge senest fem arbejdsdage efter udstedelsen. Hvis e-pengeinstituttet ikke modtager midlerne af årsager uden for e-pengeinstituttets kontrol, skal e-pengeinstituttet overføre egne midler til sikringskontoen, som modsvarer det manglende beløb, jf. også forslaget til § 35, stk. 4.
I henhold til de foreslåede ændringer til § 152, stk. 1, jf. lovforslagets § 5, nr. 18, vil overtrædelse af den foreslåede § 35, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Overtrædelse af det foreslåede § 35, stk. 1, vil omfatte den situation, hvor et e-pengeinstitut ikke sikrer de midler, som e-pengeinstituttet har modtaget som vederlag for de elektroniske penge, instituttet har udstedt eller undlader at gøre dette senest fem arbejdsdage efter udstedelsen af e-pengene. Ansvarssubjektet for overtrædelsen er det e-pengeinstitut, som undlader at sikre midlerne i strid med stk. 1.
Det foreslås i stk. 2, at e-pengeinstitutter, der udbyder betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 1-6, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, skal sikre de midler, der er modtaget fra brugerne af betalingstjenester eller modtaget gennem en anden udbyder af betalingstjenester som led i gennemførelsen af en betalingstransaktion i overensstemmelse med stk. 6.
Stk. 2 er en delvis videreførelse af det gældende § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler. Bestemmelsen gennemfører artikel 7 i 2. e-pengedirektiv.
Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at pligten til at sikre brugernes midler i lov om betalinger præciseres. Desuden vil forslaget medføre, at ordlyden gøres enslydende med kravet i artikel 7, stk. 1, i 2. e-pengedirektiv. Formålet med bestemmelsen er ikke at ændre gældende ret men alene at sikre, at samme forhold ikke reguleres både i lov om betalinger og bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017 om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler.
I medfør af præambelbetragtning nr. 37 i PSD2 bør det fastsættes, at brugernes midler holdes adskilt fra instituttets egne midler. Præambelbetragtning nr. 37 understreger ligeledes, at beskyttelseskrav er nødvendige, når et institut er i besiddelse af brugernes midler.
I henhold til de foreslåede ændringer til § 152, stk. 1, jf. lovforslagets § 5, nr. 18, vil overtrædelse af den foreslåede § 35, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Overtrædelse af det foreslåede § 35, stk. 2, vil omfatte den situation, hvor et e-pengeinstitut, der udbyder betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 1-6, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, ikke sikrer de midler, der er modtaget fra brugerne af betalingstjenester eller modtaget gennem en anden udbyder som led i gennemførelsen af en betalingstransaktion. Ansvarssubjektet for overtrædelsen er det e-pengeinstitut, som undlader at sikre midlerne i strid med stk. 2.
Det foreslås i stk. 3, at betalingsinstitutter, der udbyder betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 1-6, skal sikre midler modtaget fra brugerne af betalingstjenesterne eller modtaget gennem en anden udbyder af betalingstjenester som led i gennemførelsen af en betalingstransaktion i overensstemmelse med stk. 6.
Stk. 3 er en videreførelse af det gældende § 35, stk. 2, med sproglige tilpasninger og suppleret med en henvisning til det foreslåede stk. 6.
Krav til beskyttelse af brugermidler indtræder først, efter betalingsinstituttet kommer i besiddelse af midler som led i gennemførelsen af en betalingstransaktion. Betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet kan dog komme i en situation, hvor der modtages færre midler end det beløb, der skal videresendes. I denne situation vil det være det beløb, der skal videresendes, som skal sikres, jf. også det foreslåede stk. 4.
Betalingsinstitutter, der kun udbyder betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 7 og 8, skal ikke sikre brugernes midler, da disse typer af betalingstjenester ikke medfører, at instituttet kommer i besiddelse af brugermidler. Tjenester leveret af udbydere af tekniske tjenester, der understøtter udbuddet af betalingstjenester, uden at de på noget tidspunkt kommer i besiddelse af de midler, der skal overføres, er ikke omfattet af loven, jf. § 5, nr. 10, i lov om betalinger.
Et betalingsinstitut skal typisk sikre brugermidler i to tilfælde. Når betalingsinstituttet modtager midler ved brugerens egen indbetaling, f.eks. ved udbud af betalingskonti, og når betalingsinstituttet modtager midler fra en anden fysisk eller juridisk person med henblik på at stille dem til rådighed for instituttets brugere, f.eks. når betalingsinstituttet tilbyder såkaldt kortindløsning til betalingsmodtagere. I førstnævnte tilfælde vil betalingsinstituttets kunder som udgangspunkt være betalere, mens de i sidstnævnte tilfælde som udgangspunkt vil være betalingsmodtagere.
Bestemmelsen gennemfører artikel 10 i PSD2.
Overtrædelse af § 35, stk. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. forslaget til § 152, stk. 1. Overtrædelse af stk. 3, vil omfatte den situation, hvor et betalingsinstitut, der udfører betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 1-6, ikke sikrer de midler, der er modtaget fra brugerne af betalingstjenester eller modtaget gennem en anden udbyder af betalingstjenester som led i gennemførelsen af betalingstransaktioner. Ansvarssubjektet for overtrædelse af bestemmelsen er det betalingsinstitut, som undlader at sikre midlerne i strid med stk. 3.
Det foreslås i stk. 4, at modtager betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet færre midler fra brugerne af betalingstjenester eller gennem en anden udbyder af betalingstjenester end det beløb, der som led i gennemførelsen af betalingstransaktioner skal sendes videre til betalingsmodtager, jf. stk. 2 og 3, skal betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sikre, at indeståendet på sikringskontoen eller i sikkerhedsdepotet fra tidspunktet for indsættelsen af midlerne på sikringskontoen eller placeringen af midlerne i sikkerhedsdepotet, jf. stk. 6, nr. 1 og 2, svarer til det beløb, der som led i gennemførelsen af betalingstransaktioner skal sendes videre til betalingsmodtager.
Bestemmelsen er ny og vil beskrive, hvordan betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter skal håndtere situationen, hvor der f.eks. grundet indsigelsessager, jf. § 100, stk. 1, i lov om betalinger og charge-back sager, jf. § 112 i lov om betalinger, eller andre refusioner ikke modtages tilstrækkeligt med midler til at dække brugernes krav. Bestemmelsen vil komme til at supplere udgangspunktet om, at de midler, der er modtaget fra brugerne af betalingstjenester eller gennem en anden udbyder af betalingstjenester, skal indsættes på en sikringskonto eller investeres i værdipapirer, der placeres i et sikkerhedsdepot efter det foreslåede stk. 2 og 3.
Forslaget vil indebære, at det er brugernes krav, der skal sikres. Det er afgørende for brugernes mulighed for at trække deres midler ud af konkursboet efter et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, at det er deres krav, der er sikret. Hvis indeståendet på sikringskontoen eller i sikkerhedsdepotet ikke er tilstrækkeligt til at dække brugernes krav, risikerer samtlige brugere at miste deres ret som separatister og indgå i boet som simple kreditorer. Det skyldes, at den individualisering, der kræves efter de tingsretlige principper, efter omstændighederne ikke vil anses for opretholdt af en kurator eller en domstol. Det er derfor nødvendigt at supplere kravet i det foreslåede stk. 2 og 3.
I praksis betyder det, at betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter skal tilføre midler til sikringskontoen, hvis der modtages færre midler end det beløb, som brugeren har krav på som følge af gennemførelsen af en betalingstransaktion.
Bestemmelsen omfatter både den situation, hvor et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut modtager midler, som skal videresendes til en betalingsmodtager og på et tidspunkt, der kendes og den situation, hvor et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut modtager midler med henblik på, at midlerne, eller en del af midlerne på et senere tidspunkt skal udbetales til en betalingsmodtager, som enten kan være specificeret på tidspunktet for modtagelsen, eller som endnu ikke er specificeret.
Bestemmelsen er særlig relevant for de betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, som har betalingsmodtagere som brugere, f.eks. kortindløsere. Det skyldes, at kortnetværkenes praksis vedrørende de forbrugerbeskyttende regler om charge-back og andre refusioner medfører, at særligt virksomheder med den forretningsmodel indimellem vil modtage færre midler, end der skal sendes videre til betalingsmodtager.
Det foreslås i stk. 5, at midlerne, der indestår på en sikringskonto eller er placeret i et sikkerhedsdepot, jf. stk. 6, nr. 1 og 2, til enhver tid skal svare til det beløb, der som led i gennemførelsen af betalingstransaktioner skal sendes videre til betalingsmodtager.
Med bestemmelsen vil det blive fastsat, at betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttets forpligtelse til at sikre, at indeståendet på sikringskontoen eller i sikkerhedsdepotet skal svare til det beløb, der skal sendes videre til betalingsmodtager, gælder til enhver tid. Forpligtelsen gælder således ikke blot ved indsættelsen af midlerne, jf. forslaget til stk. 4, men den eksisterer, indtil udbetaling af midlerne til betalingsmodtager.
Bestemmelsen omfatter både den situation, hvor et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut modtager midler, som skal videresendes til en betalingsmodtager og på et tidspunkt, der kendes og den situation, hvor et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut modtager midler med henblik på, at midlerne eller en del af midlerne skal udbetales til en betalingsmodtager, som enten kan være specificeret på tidspunktet for modtagelsen, eller som endnu ikke er specificeret.
Sidstnævnte tilfælde omfatter bl.a. de betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, som fører betalingskonti for deres brugere, eller som har tilladelse som pengeoverførselsvirksomhed, hvor instituttets brugere indbetaler et beløb, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet på brugerens ordre skal overføre til en betalingsmodtager, som ikke er bruger hos betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet. Når sådanne institutter modtager midler, og det ikke er angivet, hvem der er betalingsmodtager og/eller, hvor mange af midlerne der skal overføres til betalingsmodtager, skal instituttet i overensstemmelse med stk. 5 sikre sig, at det samlede beløb, som bliver indbetalt, bliver sikret i overensstemmelse med stk. 6.
Det foreslås i stk. 6, at sikring af midler i henhold til stk. 1-5, skal ske på en af de tre oplistede måder. Stk. 6 er ny, men den præciserer og uddyber det gældende § 35, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, der foreskriver de samme tre måder til sikring af midler. Bestemmelsen implementerer artikel 10, stk. 1, i PSD2 og artikel 7, stk. 1, i 2. e-pengedirektiv.
Det foreslås i nr. 1, at midlerne skal indsættes på en særskilt konto, der betegnes sikringskonto, i et kreditinstitut eller en centralbank, hvis centralbanken tillader dette, senest ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger den dag, hvor midlerne er modtaget.
Betalingsinstitutter eller e-pengeinstitutter, der anvender sikringskonto til at sikre brugermidler, skal sikre, at det alene er brugermidler, der indsættes på sikringskontoen. Midlerne må ikke på noget tidspunkt blandes sammen med midler, der hidrører fra andre aktiviteter end at gennemføre betalingstransaktioner for de pågældende kunder.
Det er alene brugermidler, der er modtaget eller burde være modtaget, der skal sikres. Instituttet må således kun indskyde egne midler på sikringskontoen i de tilfælde, der er omhandlet i forslaget til stk. 4. Det skyldes, at disse midler ikke udgør midler, som er modtaget fra brugerne eller fra en anden udbyder af betalingstjenester, jf. forslaget til stk. 1-3. Det er afgørende for sikringens virkning, at det er brugernes midler, der indsættes på sikringskontoen, jf. dog forslaget til stk. 4.
Midlerne skal først sikres ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger den dag, hvor midlerne er modtaget. Det giver betalingsinstitutterne og e-pengeinstitutterne mulighed for f.eks. at modtage et beløb, som er højere end det beløb, der efter aftale med brugerne skal sendes videre, f.eks. fordi det også indeholder betaling af gebyrer til instituttet, jf. også det foreslåede stk. 7. Betalingsinstitutterne og e-pengeinstitutterne har dermed mulighed for at sikre, at det alene er brugernes midler, der indsættes på sikringskontoen.
Bestemmelsen gennemfører de ændringer af PSD2, som følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/886 af 13. marts 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 og direktiv 98/26/EF og (EU) 2015/2366 for så vidt angår strakskreditoverførsler (straksbetalingsforordningen).
Det foreslås i nr. 2, at midlerne skal investeres i sikre, likvide aktiver med lav risiko og placeres i et særskilt værdipapirdepot, som betegnes sikkerhedsdepot i et kreditinstitut, senest ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor midlerne er modtaget.
Danske værdipapirer er almindeligvis udstedt i elektronisk form via den danske værdipapircentral Euronext Securities Copenhagen (VP Securities) A/S. Værdipapirerne opbevares på værdipapirdepoter oprettet af et kreditinstitut, der har en aftale med værdipapircentralen om at kunne fungere som et såkaldt kontoførende institut, jf. §§ 190-194 i lov om kapitalmarkeder. Som kontoførende institut kan kreditinstituttet oprette og føre depoter i værdipapircentralens system, herunder registrere rettigheder over de værdipapirer, der opbevares i depotet. Det er kun det kontoførende institut, der kan disponere over depotet efter anmodning fra værdipapirejer.
Sikring af retten til værdipapirerne overfor tredjemand, herunder retsforfølgende kreditorer, er i henhold til § 184 i lov om kapitalmarkeder, knyttet til registreringen i værdipapircentralen.
Det er afgørende for sikringen, at der ved oprettelsen af sikkerhedsdepotet og iagttagelse af kravene til kreditinstituttets notering stiftes en sikkerhed for instituttets til enhver tid værende brugere i det til enhver tid værende indestående på sikkerhedsdepotet til sikkerhed for brugernes til enhver tid værende krav på tilbagebetaling. Denne sikkerhed har til formål at sikre brugerne retten til midlerne i tilfælde af et betalingsinstituts eller et e-pengeinstituts konkurs.
Det er ikke praktisk administrerbart at registrere hver enkelt bruger af et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut som havende et tilgodehavende i værdipapirdepotet. Det skyldes, at betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter håndterer betalinger, som typisk har et relativt højt transaktionsflow.
Vælger et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut at sikre brugermidler ved at midlerne investeres i værdipapirer, der placeres i et særskilt værdipapirdepot, skal værdipapirdepotet være til sikkerhed for de til enhver tid værende brugere. Det er til enhver tid betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttets ansvar at sikre, at depotet administreres på en sådan måde, at midlerne i depotet er dækkende for udeståendet og står til sikkerhed for brugerne.
Betalingsinstitutter eller e-pengeinstitutter er forpligtede til at sikre de midler, der er modtaget fra brugerne af betalingstjenester eller modtaget gennem en anden udbyder af betalingstjenester. Dette medfører, at indeståendet i sikkerhedsdepotet til enhver tid skal svare til brugernes tilgodehavender, jf. også forslaget til stk. 4. Det er ikke formålet, at der skal indgås skriftlige aftaler med hver enkelt bruger om sikkerhed i værdipapirer.
Dette bør kunne sidestilles med en aftale med brugerne om betalingsinstituttets mulighed for løbende at udtage og ombytte værdipapirer i sikkerhedsdepotet, så længe brugernes tilgodehavender ikke overstiger værdien af de tilbageværende værdipapirer i sikkerhedsdepotet, og dette løbende kontrolleres.
Brugernes krav påvirkes ikke af eventuelle kursudsving på de værdipapirer, der opbevares i sikkerhedsdepotet. En evt. værdistigning af aktiverne i sikkerhedsdepotet udover brugernes tilgodehavender vil tilfalde betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet, dvs. i en insolvenssituation indgå i konkursmassen.
Det er ligeledes afgørende for sikringen, at betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet til enhver tid kan fremlægge en oversigt over de værdipapirer, der er købt og solgt i sikkerhedsdepotet, der understøtter, at betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttets sikring er tilstrækkelig til, at brugernes ret er beskyttet. Kravet følger af § 2, stk. 5, og § 3, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017. Bestemmelserne fastsætter for hhv. e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter en forpligtelse til at føre en oversigt over modtagne midler samt udarbejde og vedligeholde en forretningsgang, der sikrer korrekt registrering af midlerne.
Betalingsinstitutter eller e-pengeinstitutter, der anvender et sikkerhedsdepot til at sikre brugermidler, skal sikre, at det alene er midler, der skal sikres i henhold til stk. 1-4, der investeres. Midlerne må ikke på noget tidspunkt blandes sammen med midler fra andre aktiviteter end at gennemføre betalingstransaktioner for de pågældende kunder.
Det er alene brugermidler, der er modtaget, der skal sikres. Instituttet må således kun investere egne midler i værdipapirer, der lægges i sikkerhedsdepotet i tilfælde, der er omhandlet i det foreslåede stk. 4, eller hvis værdien af depotet falder til et niveau, der er mindre end det beløb, der skal gennemføres betalingstransaktioner for. Det skyldes, at disse midler ikke udgør midler, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har modtaget fra brugerne, jf. forslaget til § 35, stk. 1-3. Det er afgørende for sikringens virkning, at det er brugernes midler, der investeres, jf. dog forslaget til stk. 4.
Midlerne skal først sikres ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger den dag, hvor midlerne er modtaget. Det giver betalingsinstitutterne og e-pengeinstitutterne mulighed for f.eks. at modtage et beløb, som er højere end det beløb, der efter aftale med brugerne skal sendes videre, f.eks. fordi det også indeholder betaling af gebyrer til instituttet, jf. også det foreslåede stk. 7. Betalingsinstitutterne og e-pengeinstitutterne har dermed mulighed for at sikre, at det alene er brugernes midler, der placeres i sikkerhedsdepotet.
Det foreslås i nr. 3, at midlerne dækkes af en garanti fra et forsikringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke tilhører samme koncern som instituttet. Garantien skal til enhver tid mindst svare til det beløb, som ellers skulle være indsat på en sikringskonto eller placeret i et sikkerhedsdepot.
Formålet med bestemmelsen er at understøtte, at brugernes midler ikke vil kunne gøres til genstand for retsforfølgning fra instituttets øvrige kreditorer, f.eks. i forbindelse med en insolvenssituation.
Instituttet skal sikre, at dækningen på garantien eller forsikringen mindst svarer til brugernes samlede tilgodehavende for betalingstransaktioner, der skal gennemføres. I praksis vil det ofte medføre et behov for, at garantien eller forsikringen skal indeholde en vis overdækning i forhold til det forventede beløb, der skal sikres, således at instituttet også overholder forslaget til stk. 6, nr. 3, i tilfælde af, at der er modtaget ekstraordinært mange brugermidler.
Overtrædelse af § 35, stk. 6, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. forslaget til § 152, stk. 1. Overtrædelse af § 35, stk. 5, vil omfatte den situation, hvor et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut ikke følger en af de tre fremgangsmåder, der fastlægges i nr. 1-3 i forslaget til § 35, stk. 6. Ansvarssubjektet er det betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, som undlader at sikre midlerne ved en af disse fremgangsmåder.
Det foreslås i stk. 7, at midler, der indsættes på en sikringskonto eller investeres i værdipapirer, der placeres i et sikkerhedsdepot, ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning fra instituttets øvrige kreditorer.
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af det gældende § 35, stk. 3, 2. pkt., og gennemfører artikel 10, stk. 1, litra a, i PSD2.
Formålet med bestemmelsen er fortsat at sikre, at brugernes midler ikke må kunne gøres til genstand for retsforfølgning fra instituttets øvrige kreditorer, f.eks. i forbindelse med instituttets insolvens.
Efter § 82 i konkursloven udleveres, hvad der tilhører tredjemand, eller af andre grunde ikke kan inddrages i konkursmassen, til den berettigede. Tredjemand har således som udgangspunkt et separatistkrav til aktiver, der er deres, selvom disse ved konkursens indtræden er i boets besiddelse. Når der er tale om en genusvare eller et pengebeløb, afhænger tredjemands ret af, om der er sket tilstrækkelig og bindende individualisering af genusvaren eller pengebeløbet.
De midler, der måtte indestå på en sikringskonto eller som er investeret i et sikkerhedsdepot efter udbetaling af separatistkrav til brugerne i henhold til det foreslåede stk. 1, vil overgå til konkursmassen.
Det foreslås i stk. 8, at betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der er forpligtede til at sikre midler, jf. stk. 1-3, hvor en del af midlerne skal anvendes til fremtidige betalingstransaktioner, og hvor den resterende del skal anvendes til ikke-betalingsrelaterede tjenester, alene skal sikre den del af midlerne, som skal anvendes til fremtidige betalingstransaktioner.
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af det gældende § 35, stk. 5 og gennemfører artikel 10, stk. 2, i PSD2 og artikel 7 i 2. e-pengedirektiv.
Bestemmelsen har til formål at præcisere, at der skal ske en opdeling af midlerne i den pågældende situation, så brugerne ikke stilles dårligere end situationen, hvor instituttet alene modtager transaktionsbeløbet og indsætter det på sikringskontoen. Bestemmelsen vil medføre, at hvis det kun er en del af midlerne, der skal anvendes til fremtidige betalingstransaktioner, og den resterende del skal anvendes til ikke-betalingsrelaterede tjenester, så skal instituttet sikre den del, der skal bruges til fremtidige betalingstransaktioner. Virksomhedens forpligtelser efter stk. 1-6 bevares, selvom kun en del af de modtagne midler skal anvendes til fremtidige betalingstransaktioner.
Overtrædelse af § 35, stk. 8, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, jf. forslaget til § 152, stk. 1. Overtrædelse af § 35, stk. 8, vil omfatte den situation, hvor et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut sikrer mere end den del af midlerne, der skal anvendes til fremtidige betalingstransaktioner, hvilket kan have den konsekvens, at midlerne ikke er tilstrækkeligt beskyttet i tilfælde af konkurs. Ansvarssubjektet er det betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, som indsætter for mange midler på sikringskontoen eller placerer for mange aktiver i sikkerhedsdepotet.
Det foreslås i stk. 9, at Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om sikring af midler i henhold til stk. 1-8.
Den foreslåede bestemmelse er en videreførelse af det gældende § 35, stk. 6, der er benyttet til at udstede bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler, jf. bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017.
Bemyndigelsen giver mulighed for at fastsætte nærmere regler om sikring af brugermidler, herunder om oprettelse af sikringskonto eller sikkerhedsdepot, en definition af ”sikre, likvide aktiver”, regler om garantiudstedelse, herunder fastsættelse af størrelsen af garantibeløb samt kvaliteten af garantier, jf. det foreslåede stk. 5, og regler for, hvordan andelen af ”ikke-betalingsrelaterede tjenester” beregnes, jf. det foreslåede stk. 8.
Til nr. 3 (§§ 41 a-41 g i lov om betalinger)
Betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter har i dag ikke mulighed for at deltage i registrerede betalingssystemer, jf. kapitel 32 i lov om kapitalmarkeder.
Det foreslås efter § 41 før overskriften før § 42 i lov om betalinger at indsætte et nyt afsnit om betingelser for at anmode om at deltage i registrerede betalingssystemer. Forslaget til det nye afsnit indeholder §§ 41 a-41 g, som vil fastsætte kravene til betalingsinstitutter eller e-pengeinstitutter, der anmoder om at deltage i og deltager i registrerede betalingssystemer, jf. § 64 i lov om betalinger.
Forslaget skal således ses i forlængelse af forslag til ændring af lov om kapitalmarkedsloven, som vedrører ændringer af definitioner og krav til deltagere i et registreret betalingssystem, jf. lovforslagets § 6, nr. 2 og 5.
De foreslåede §§ 41 a-g implementerer artikel 35a, stk. 1 og 2, i PSD2, som følger af artikel 3 i straksbetalingsforordningen.
(Til § 41 a)
Det foreslås i § 41 a, at et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut der deltager i eller anmoder om at deltage i registrerede betalingssystemer, jf. § 64, skal have de beskrivelser, planer og foranstaltninger, der følger af nr. 1-3.
Kravene i § 41 a vil skulle gælde både ved anmodning om at deltage, og når instituttet deltager i registrerede betalingssystemer. Det vil medføre, at instituttet til enhver tid skal have de krævede beskrivelser, planer og foranstaltninger på plads, og de skal være opdaterede og reflektere instituttets forhold på ethvert tidspunkt.
Det foreslås i § 41 a, nr. 1, at et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, der deltager i eller anmoder om at deltage i registrerede betalingssystemer, jf. § 64, skal have en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte de midler, der tilhører betalingstjenestebrugerne, jf. § 10, stk. 1, nr. 9, og §§ 41 b-41 d. Det er et krav for tilladelse som e-pengeinstitut eller betalingsinstitut, at virksomheden har truffet passende foranstaltninger for at beskytte de midler, der tilhører brugerne af betalingstjenester, jf. § 10, stk. 1, nr. 9, og §§ 41 b-41 d. Betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har således i forbindelse med ansøgningen om tilladelse fastlagt foranstaltninger til at beskytte brugernes midler.
Det følger nærmere af forslaget til §§ 41 b og 41 c, hvad beskrivelsen vil skulle indeholde, hvis et institut sikrer brugernes midler ved at indsætte dem på en sikringskonto i et kreditinstitut eller ved at investere dem i sikre, likvide aktiver med lav risiko.
Hvis instituttet sikrer brugernes midler ved en garanti eller en forsikring, vil de nærmere krav til beskrivelsen følge af forslaget til § 41 d.
Det foreslås i § 41 a, nr. 2, at et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, der deltager i eller anmoder om at deltage i registrerede betalingssystemer, jf. § 64, skal have en beskrivelse af forretningsgange og interne kontrolmekanismer for de aktiviteter, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har til hensigt at levere, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, samt en beskrivelse af ordninger for brug af betalingsinstituttets og e-pengeinstituttets informations- og kommunikationsteknologitjenester, der relaterer sig til artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital modstandsdygtighed i den finansielle sektor, jf. § 41 e.
Det følger af forslaget til § 41 e, at beskrivelsen efter § 41 a, nr. 2, skal dokumentere, at forretningsgangene, de interne kontrolmekanismer og ordningerne for brugen af informations- og kommunikationsteknologi, er proportionale, passende, forsvarlige og tilstrækkelige. Derudover følger det nærmere af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 1-9, hvad forretningsgangene og de interne kontrolforanstaltninger skal omfatte.
Ved ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut er det ifølge § 10, stk. 1, nr. 7, i lov om betalinger et krav, at virksomheden har forsvarlige og effektive organisatoriske strukturer, forretningsgange og procedurer. Krav om, at et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut skal have effektive former for virksomhedsstyring, følger af § 25 i lov om betalinger, som indeholder regler om ledelse og indretning af virksomheden. Det indebærer bl.a., at der sker en rapportering til højere ledelsesniveau af de risici, instituttet påtager sig, og at der sikres en løbende overvågning af virksomhedens forretningsområder.
Udover ledelse og indretning af virksomheden, vil det også være et krav efter forslaget til § 41 a, nr. 2, at virksomheden fastlægger en beskrivelse af ordninger for brug af betalingsinstituttets og e-pengeinstituttets informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT), der relaterer sig til artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2554 af 14. december 2022 om digital modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 og (EU) 2016/1011 (DORA).
Artikel 6 i DORA fastlægger rammen for IKT-risikostyring for finansielle enheder. Artikel 7 i DORA fastlægger krav til IKT-systemer, -protokoller og -værktøjer.
Det følger nærmere af forslaget til § 41 e, hvad beskrivelsen vil skulle indeholde.
Det foreslås i § 41 a, nr. 3, at et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, der deltager i eller anmoder om at deltage i registrerede betalingssystemer, jf. § 64, skal have en afviklingsplan i tilfælde af konkurs, jf. § 41 f.
De nærmere krav til afviklingsplanen følger af forslaget til § 41 f.
Bestemmelsen gennemfører de ændringer af PSD2, som følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/886 af 13. marts 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 og direktiv 98/26/EF og (EU) 2015/2366 for så vidt angår strakskreditoverførsler (straksbetalingsforordningen). Med ændringen får betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter mulighed for at deltage i registrerede betalingssystemer i overensstemmelse med de foreslåede regler herom til lov om kapitalmarkeder.
(Til § 41 b)
Det foreslås i § 41 b, hvilke krav der stilles til beskrivelsen i forslaget til § 41 a, stk. 1, nr. 1, hvis betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sikrer brugernes midler ved at indsætte dem på en sikringskonto i et kreditinstitut.
Forslaget til § 41 b, vil være en direktivnær implementering af de ændringer af PSD2, som følger af straksbetalingsforordningen. Ordlyden af direktivet er identisk med EBA’s retningslinjer om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked, jf. EBA/GL/2017/09. Retningslinjerne bliver anvendt af Finanstilsynet i forbindelse med vurdering af ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, jf. §§ 10 og 11 i lov om betalinger. Forslaget til § 41 b indeholder således ikke nye krav, som ikke allerede gælder i praksis for alle betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter.
Det fremgår af forslaget til § 41 b, nr. 1, at beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, skal indeholde oplysning om antallet af personer, der har adgang til en sikringskonto, og deres funktioner.
Betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet kan have afgrænset antallet af personer, der har adgang til en sikringskonto, så det alene er de personer, der varetager opgaver ved sikringskontoen, der har adgang eller for at sikre en hensigtsmæssig løbende kontrol. Betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet skal beskrive, hvor mange personer, der har adgang samt hvilken funktion, de varetager i virksomheden.
Efter forslaget til § 41 b, nr. 2, skal beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, endvidere indeholde en beskrivelse af administrations- og afstemningsprocessen til sikring af, at betalingstjenestebrugernes midler i betalingstjenestebrugernes interesse er beskyttet mod krav fra betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets øvrige kreditorer, navnlig i tilfælde af insolvens.
Kravet indebærer, at instituttet skal beskrive hvordan det sikres, at indestående på sikringskontoen svarer til brugernes tilgodehavende. Derudover skal det beskrives, hvordan sikringskontoen administreres med henblik på at sikre, at midlerne er beskyttet mod krav fra betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets øvrige kreditorer, navnlig i tilfælde af insolvens. Det kan f.eks. indebære en nærmere beskrivelse af, hvorledes kreditinstituttet, som fører sikringskontoen, håndterer en insolvens situation.
Reglerne svarer således til dels til, hvad der allerede gælder efter kravene i § 10, stk. 1, nr. 9, og § 11, stk. 1, nr. 10, i lov om betalinger.
Ifølge forslaget til § 41 b, nr. 3, skal der endvidere medsendes en kopi af udkast til kontrakt med kreditinstituttet. Det er et krav for tilladelsen som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, at der er etableret en sikringskonto, og kreditinstituttet skal i forbindelse med ansøgningen fremsende en notering om oprettelse af sikringskontoen i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017 om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler. Kontrakten vil derfor være indhentet ved ansøgningen om tilladelse i forbindelse med oprettelse af sikringskontoen.
Det følger af forslaget til § 41 b, nr. 4, at beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, også skal indeholde en udtrykkelig erklæring fra betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet om overholdelse af § 35.
(Til § 41 c)
Det foreslås i § 41 c, hvilke krav der stilles til beskrivelsen i forslaget til § 41 a, nr. 1, hvis betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sikrer brugernes midler ved at placere dem i et sikkerhedsdepot.
Det følger af forslaget til § 41 c, nr. 1, at hvis betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sikrer brugernes midler ved at investere dem i sikre, likvide aktiver med lav risiko, skal beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, indeholde en beskrivelse af investeringspolitikken for at sikre, at de aktiver, der vælges, er likvide, sikre og har lav risiko.
Det følger af bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017 om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler, at de værdipapirer, der placeres i sikkerhedsdepotet, skal være sikre, likvide værdipapirer, hvorved forstås obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst.
Efter forslaget til § 41 c, nr. 2, skal beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, endvidere indeholde en beskrivelse af administrations- og afstemningsprocessen til sikring af, at betalingstjenestebrugernes midler i betalingstjenestebrugernes interesse er beskyttet mod krav fra betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets øvrige kreditorer, navnlig i tilfælde af insolvens.
Kravet indebærer, at instituttet skal beskrive hvordan det sikres, at indestående i sikkerhedsdepotet svarer til brugernes tilgodehavende. Derudover skal det beskrives, hvordan sikkerhedsdepotet administreres med henblik på at sikre, at midlerne er beskyttet mod krav fra betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets øvrige kreditorer, navnlig i tilfælde af insolvens. Det kan f.eks. indebære en nærmere beskrivelse af, hvorledes kreditinstituttet, som fører sikkerhedsdepotet, håndterer en insolvens situation, eller hvordan sikkerhedsdepotet tilgås og administreres, hvis instituttet skulle gå konkurs.
Reglerne svarer således til dels til, hvad der allerede gælder efter kravene i § 10, stk. 1, nr. 9, og § 11, stk. 1, nr. 10, i lov om betalinger.
Det følger af forslaget til § 41 c, nr. 3, at beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, også skal indeholde en udtrykkelig erklæring fra betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet om overholdelsen af § 35.
Kravet skal ses i sammenhæng med § 8 i bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017 om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler, hvorefter alle betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der sikrer midler, uanset om de deltager i registrerede betalingssystemer, hvert halve år skal indsende en opgørelse til Finanstilsynet, der viser det samlede udestående og den etablerede sikkerhedsstillelse. Når man deltager i et registreret betalingssystem, skal man indsende denne erklæring sammen med opgørelsen, jf. § 8 i nævnte bekendtgørelse.
(Til § 41 d)
Det foreslås i § 41 d, at hvis betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet beskytter betalingstjenestebrugernes midler ved at stille en garanti fra et forsikringsselskab eller et kreditinstitut, jf. den foreslåede § 35, stk. 6, nr. 3, som viderefører det gældende § 35, stk. 4, skal beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, indeholde forholdene oplistet i nr. 1-3.
Det foreslås i § 41 d, nr. 1, at beskrivelsen skal indeholde en bekræftelse af, at forsikringen eller den tilsvarende garanti er fra en enhed, der ikke er en del af samme koncern som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet.
Det er et krav efter den foreslåede § 35, stk. 6, nr. 3, som viderefører det gældende § 35, stk. 4, at det forsikringsselskab eller kreditinstitut, der stiller garantien, ikke tilhører samme koncern, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet. I forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut skal betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sende oplysninger om, at virksomheden har truffet passende foranstaltninger for at beskytte de midler, der tilhører brugerne af betalingstjenester, jf. § 35. Forholdet vil derfor være afdækket ved etablering af garantien, idet det er et krav for tilladelse.
Det foreslås i § 41 d, nr. 2, at beskrivelsen skal indeholde nærmere oplysninger om den proces, der er indført for at sikre, at forsikringen eller den tilsvarende garanti til enhver tid er tilstrækkelig til at dække de krav på tilbagebetaling, som brugerne af betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet måtte have mod instituttet.
Betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet skal ifølge §§ 10 og 11 i lov om betalinger indsende oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte de midler, som tilhører brugerne. Det følger ligeledes af den foreslåede § 35, stk. 6, nr. 3, 2. pkt., som viderefører det gældende § 35, stk. 4, 2. pkt., at garantien skal omfatte ethvert beløb, som ellers skulle være indsat på en sikringskonto eller i et sikkerhedsdepot.
Det foreslås i § 41 d, nr. 3, at beskrivelsen skal indeholde oplysninger om dækningens varighed og vilkårene for fornyelse.
Det foreslås i § 41 d, nr. 4, at beskrivelsen skal indeholde en kopi af forsikringsaftalen eller den tilsvarende garanti eller udkast hertil.
Det bemærkes, at det allerede er et krav for tilladelsen som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, jf. §§ 10 og 11 i lov om betalinger, at der gives oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte de midler, som tilhører brugerne, jf. § 35 i lov om betalinger. Hvis betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sikrer brugernes midler ved at tegne en forsikring eller en garanti, vil oplysningerne i § 41 d, nr. 3, fremgå af den aftale, der skal indsendes, jf. forslaget til § 41 d, nr. 4.
(Til § 41 e)
Det foreslås i § 41 e, at beskrivelsen efter § 41 a, nr. 2, skal dokumentere, at forretningsgangene, de interne kontrolmekanismer og ordningerne for brugen af informations- og kommunikationsteknologi, er proportionale, passende, forsvarlige og tilstrækkelige. Derudover skal forretningsgangene og de interne kontrolforanstaltninger omfatte forholdene i § 41 e, stk. 2, nr. 1-9.
Betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der deltager i eller anmoder om at deltage i registrerede betalingssystemer, skal sikre, at beskrivelsen efter den foreslåede § 41 a, nr. 2, dokumenterer, at forretningsgangene, de interne kontrolmekanismer og ordningerne for brugen af informations- og kommunikationsteknologi er proportionale, passende, forsvarlige og tilstrækkelige. Det vil sige, at pligten til at overholde § 41 e påhviler betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der deltager i eller anmoder om at deltage i registrerede betalingssystemer.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 1, at forretningsgangene og de interne kontrolmekanismer skal omfatte en kortlægning af de risici, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har identificeret, herunder typen af risici og de procedurer, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har indført eller vil indføre for at vurdere og forhindre sådanne risici.
Det er et krav efter § 11, stk. 1, nr. 17, i lov om betalinger, at virksomheden i forbindelse med ansøgning om tilladelse skal fremsende en detaljeret risikovurdering i tilknytning til de betalingstjenester, som virksomheden påtænker at udbyde, og en beskrivelse af de foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme betalingsdata og personoplysninger. Derudover skal virksomheden sende en ajourført og samlet risikovurdering til Finanstilsynet årligt, jf. § 126 i lov om betalinger. Oplysningerne i det foreslåede § 41 e, stk. 2, nr. 1, vil således både følge af tilladelseskravene og af de oplysninger, som et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut skal indsende til Finanstilsynet kontinuerligt.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 2 , at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal omfatte de forskellige procedurer for gennemførelse af regelmæssig og permanent kontrol, herunder hyppigheden og de afsatte menneskelige ressourcer.
Det skal f.eks. beskrives, hvor hyppigt der udføres kontrol og hvor mange menneskelige ressourcer, der er allokeret til at føre kontrollen.
Det er et krav efter § 11, stk. 1, nr. 11, i lov om betalinger, at ansøgning fra betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet om tilladelse indeholder oplysninger om virksomhedens forretningsgange og interne kontrolmekanismer, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, jf. også § 25 i lov om betalinger om, at et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut skal have effektive former for virksomhedsstyring. Forretningsgangene og kontrolmekanismerne, som kræves efter § 41 e, stk. 2, nr. 2, vil således allerede være et krav for tilladelsen.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 3, at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal indeholde de regnskabsmæssige procedurer for, hvordan betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet registrerer og rapporterer sine regnskabsmæssige oplysninger.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 4, at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal indeholde identiteten af den eller de ansvarlige personer for de interne kontrolfunktioner, herunder for regelmæssig og permanent kontrol og kontrol af overholdelsen, samt et opdateret CV for den eller de pågældende personer.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 5, at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal indeholde identiteten af enhver revisor, der ikke er revisor som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.
Det følger af artikel 2, nr. 2, i direktivet om lovpligtig revision, at en revisor er en fysisk person, som i overensstemmelse med direktivet er bemyndiget af en medlemsstats kompetente myndigheder til at udøve lovpligtig revision.
I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der godkender revisorer i henhold til direktivet om lovpligtig revision, som er gennemført i revisorloven.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 6 , at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal omfatte sammensætningen af bestyrelsen og direktionen.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 7, at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal omfatte en beskrivelse af den måde, hvorpå outsourcede funktioner overvåges og kontrolleres for at undgå, at kvaliteten af betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets interne kontrol forringes.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 8, at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal omfatte en beskrivelse af, hvordan eventuelle agenter og filialer overvåges og kontrolleres inden for rammerne af betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets interne kontrol.
Det følger af § 11 i lov om betalinger, at en ansøgning om tilladelse skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets vurdering af, om kravene i § 10 i lov om betalinger er opfyldt. Det indebærer, at ansøgningen bl.a. skal indeholde oplysninger om virksomhedens organisationsstruktur, herunder den tilsigtede brug af agenter og filialer og kontrollen heraf og den planlagte brug af outsourcing og deltagelse i et nationalt eller internationalt betalingssystem. Forholdet i det foreslåede § 41 e, stk. 2, nr. 8, vil derfor være beskrevet i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut.
Det følger af forslaget til § 41 e, stk. 2, nr. 9, at forretningsgangene og kontrolmekanismerne skal omfatte en beskrivelse af koncernforvaltningen, når betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet er dattervirksomhed af en reguleret enhed i en medlemsstat.
(Til § 41 f)
Det foreslås i § 41 f, at afviklingsplanen, jf. § 41 a, nr. 3, skal tilpasses betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets planlagte størrelse og forretningsmodel og skal indeholde en beskrivelse af de begrænsende foranstaltninger, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet skal træffe i tilfælde af opsigelse af dennes betalingstjenester, og som vil sikre gennemførelsen af uafsluttede betalingstransaktioner og afslutningen af eksisterende kontrakter.
Kravet vil indebære, at betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet skal beskrive, hvordan virksomheden vil blive afviklet i tilfælde af konkurs. Der vil skulle gives oplysninger om, hvordan udbuddet af betalingstjenester eller udstedelsen af e-penge standses, og hvordan det sikres, at uafsluttede transaktioner afsluttes inden for rammerne af konkursen. Derudover vil afviklingsplanen skulle indeholde nærmere oplysninger om, hvorledes betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet kan afslutte eksisterende kontrakter.
(Til § 41 g)
Det foreslås i § 41 g, stk. 1 , at anmoder et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut om at deltage i et registreret betalingssystem, skal betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sende Finanstilsynet dokumentation for, hvordan kravene i §§ 41 a-41 f opfyldes.
Indholdet af dokumenterne, der skal indsendes efter §§ 41 a-41 f, fremgår af EBA’s retningslinjer om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut eller e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked, jf. EBA/GL/2017/09. Omfanget og karakteren af dokumenterne skal derfor svare til, hvad der fremgår af retningslinjerne, således at Finanstilsynet kan vurdere anmodningen. Dokumenterne skal indsendes i elektronisk format.
De indsendte dokumenter vil indeholde personoplysninger. Virksomhedernes erklæringer efter de foreslåede § 41 b, nr. 4, og § 41 c, nr. 3, og bekræftelser efter det foreslåede § 41 d, nr. 1, vil indeholde navne i form af underskrifter. Forretningsgange og interne kontrolmekanismer vil efter det forslåede § 41 e, stk. 2, nr. 4, omfatte identiteten af den eller de ansvarlige personer for de interne kontrolfunktioner, herunder for regelmæssig og permanent kontrol og kontrol af overholdelsen, samt et opdateret CV for den eller de pågældende personer. Forretningsgangene og de interne kontrolmekanismer vil efter det foreslåede § 41 e, stk. 2, nr. 5, omfatte identiteten af enhver revisor, der ikke er revisor som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Endelig vil forretningsgangene og de interne kontrolmekanismer efter det foreslåede § 41 e, stk. 2, nr. 6, omfatte navne, kontaktoplysninger og evt. særlige personoplysninger som CPR-nr. på medlemmer af bestyrelsen og direktionen.
Det foreslås i § 41 g, stk. 2, at Finanstilsynet kan, efter høring af Danmarks Nationalbank, på baggrund af oplysningerne afgivet, jf. stk. 1, afvise at lade et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut deltage eller anmode om at deltage i et registreret betalingssystem, hvis Finanstilsynet vurderer, at deltagelsen vil medføre væsentlige risici for stabiliteten eller integriteten af systemet.
Stabiliteten og effektiviteten af registrerede betalingssystemer er afgørende for den finansielle stabilitet, da de er fundamentet for alle elektroniske betalinger. Danmarks Nationalbank sikrer bl.a. den finansielle stabilitet ved at overvåge og/eller drive disse betalingssystemer.
Der er fastlagt betingelser for at deltage i systemerne af systemejeren, f.eks. Danmarks Nationalbank, som skal sikre stabiliteten og integriteten af systemerne. Danmarks Nationalbank overvåger, at betingelserne for deltagelse bidrager til, at systemerne er sikre og stabile.
Finanstilsynet kan afvise deltagelse i et registreret betalingssystem, hvis de indsendte dokumenter efter stk. 1 viser, at anmoder ikke kan leve op til betingelserne og derved vil medføre en risiko for stabiliteten eller integriteten af systemet, efter høring af Danmarks Nationalbank. Finanstilsynets afvisning kan i henhold til § 138 i lov om betalinger indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.
Til nr. 4 og 5 (§ 63, stk. 1 og 2, og § 145, stk. 2, nr. 1, i lov om betalinger)
Det følger af det gældende § 63, stk. 1, i lov om betalinger, at pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til deres betalingskontotjenester på objektive, ikkediskriminerende og proportionale vilkår. Adgangen skal have et sådant omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt.
Det følger af det gældende § 63, stk. 2, at giver et pengeinstitut et betalingsinstitut afslag på adgang til sine betalingskontotjenester, jf. stk. 1, skal pengeinstituttet underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og behørigt begrunde årsagerne til afslaget.
Bestemmelsen implementerer artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2). Artikel 36 i PSD2 skaber pligter og rettigheder for pengeinstitutter og betalingsinstitutter i alle medlemsstater og er en totalharmoniserende bestemmelse.
Det følger af artikel 32, stk. 1 og 3 og artikel 33, stk. 1 og 2, jf. definitionen i artikel 4, nr. 11, i PSD2, at udbydere af en eller flere betalingstjenester opført i nr. 1-6 og 8 i direktivets bilag 1 behandles som betalingsinstitutter i direktivets forstand i relation til en række af direktivets bestemmelser, herunder artikel 35 og 36.
Det betyder efter en samlet direktivkonform læsning, at de virksomheder, som har tilladelse til at udbyde en eller flere af de betalingstjenester, som fremgår af bilag 1, nr. 1-6 og 8 i PSD2, som implementeret i bilag 1 i lov om betalinger, jf. § 7, nr. 2, og §§ 9, 51 og 52 i lov om betalinger, er udbydere af betalingstjenester. Disse udbydere af betalingstjenester skal behandles som betalingsinstitutter i relation til bl.a. § 63 i lov om betalinger, og har dermed ret til adgang til pengeinstitutters betalingskontotjenester på objektive, ikkediskriminerende og proportionale vilkår.
Den gældende bestemmelse i § 63 i lov om betalinger implementerer en totalharmoniserende EU-retsakt, og derfor skal § 63 i lov om betalinger fortolkes direktivkonformt.
Virksomheder med tilladelse til at udbyde en eller flere betalingstjenester er imidlertid ikke nævnt direkte i den gældende § 63 i lov om betalinger.
Det betyder, at retsstillingen for virksomheder med tilladelse til at udbyde en eller flere betalingstjenester skal udledes af en samlet læsning af de relevante bestemmelser om definitioner i kapitel 1 i lov om betalinger sammenholdt med artikel 32 i PSD2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har over for en virksomhed indskærpet, at underretningspligten i § 63, stk. 2, i lov om betalinger, også påhviler pengeinstituttet i det tilfælde, at afslag om adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester bliver givet til virksomheder med begrænset tilladelse efter § 51 i lov om betalinger.
Det følger af § 145, stk. 2, nr. 1, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan udstede de fornødne påbud, herunder bl.a. påbud om, at et pengeinstitut skal give et betalingsinstitut adgang til sine betalingskontotjenester på en sådan måde, at betalingsinstituttet kan udbyde sine betalingstjenester uhindret og effektivt.
Det foreslås i § 63, stk. 1, 1. pkt., at ændre »betalingsinstitutter« til »udbydere af betalingstjenester« og i 2. pkt. at ændre »betalingsinstituttet« til »udbydere af betalingstjenester«.
Med den foreslåede tilføjelse vil det blive præciseret, at en virksomhed med tilladelse til at udbyde en eller flere betalingstjenester har ret til adgang til et pengeinstituts betalingskontotjenester ved at det direkte vil fremgå af bestemmelsen. Retstilstanden vil dermed kunne læses direkte ud af bestemmelsen frem for at skulle udledes af bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens praksis.
Det foreslås endvidere i § 63, stk. 2, og § 145, stk. 2, nr. 1, at ændre »et betalingsinstitut« til: »en udbyder af betalingstjenester«.
Ændringen er en konsekvens af ændringen i § 63, stk. 1, så disse også vedrører udbydere af betalingstjenester.
Til nr. 6 (§ 64, stk. 2, i lov om betalinger)
§ 64, stk. 1, i lov om betalinger fastsætter rammerne for, hvilke vilkår et betalingssystem må opstille for adgangen til betalingssystemet.
Det gældende § 64, stk. 2, i lov om betalinger indeholder undtagelser til § 64, stk. 1, om, hvilke vilkår der gælder for adgang til betalingssystemer for udbydere af betalingstjenester. Blandt andet finder § 64, stk. 1, ikke anvendelse på betalingssystemer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (finalitydirektivet) efter § 64, stk. 2, nr. 1. Endvidere fremgår det af § 64, stk. 2, nr. 2, i lov om betalinger, at § 64, stk. 1, ikke finder anvendelse på betalingssystemer, der udelukkende består af udbydere af betalingstjenester, som tilhører samme koncern.
Det foreslås at affatte § 64, stk. 2, således, at stk. 1 ikke finder anvendelse på betalingssystemer, der udelukkende består af udbydere af betalingstjenester, der tilhører samme koncern. Den foreslåede bestemmelse svarer altså til det gældende § 64, stk. 2, nr. 2.
Forslaget vil i praksis medføre, at det gældende § 64, stk. 2, nr. 1, ophæves.
Med de foreslåede ændringer til § 64, stk. 2, gennemføres ændringerne i artikel 3, stk. 2, litra a og b, straksbetalingsforordningen, som ændrer i artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2), således at betalingssystemer, der er registreret i henhold til finalitydirektivet, som vedrører endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer, ikke længere er undtaget forpligtelserne i § 64, stk. 1, i lov om betalinger.
Det betyder, at eksempelvis Danmarks Nationalbank i modsætning til tidligere bliver omfattet af § 64, stk. 1, i lov om betalinger, herunder kravet om at opstille objektive, ikkediskriminerende og proportionale betingelser for adgang til Danmarks Nationalbanks betalingssystemer.
Til nr. 7 (§ 64, stk. 3 og 4, i lov om betalinger)
Det gældende § 64, stk. 3, i lov om betalinger fastslår, at en deltager i et registreret betalingssystem, jf. stk. 2, nr. 1, som giver en udbyder af betalingstjenester, der ikke deltager i det registrerede system, mulighed for at sende en betalingsordre gennem systemet, efter anmodning skal give en anden udbyder af betalingstjenester samme mulighed på objektive, ikkediskriminerende og proportionale vilkår.
Det gældende § 64, stk. 4, i lov om betalinger fastslår, at en deltager i et registreret betalingssystem, jf. stk. 2, nr. 1, som afviser at give en udbyder af betalingstjenester mulighed for at sende betalingsordre gennem systemet, jf. stk. 3, skal give denne udbyder en fyldestgørende begrundelse for afslaget.
Det foreslås i § 64, stk. 3 og 4, at ændre »En deltager i et registreret betalingssystem, jf. stk. 2, nr. 1,« til: »En deltager i et betalingssystem, der er registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer,«
Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 64, stk. 2, hvor det gældende § 64, stk. 2, nr. 1, udgår af bestemmelsen. De foreslåede ændringer af § 64, stk. 3 og 4, i lov om betalinger, er alene konsekvensændringer og viderefører gældende ret.
Til nr. 8 (§ 72, stk. 2, i lov om betalinger)
Det følger af det gældende § 72, stk. 2, i lov om betalinger, at en udbyder ved indgåelse af en rammeaftale om en betalingskonto skal udlevere et gebyroplysningsdokument, jf. § 3 i lov om betalingskonti.
Det foreslås, at i § 72, stk. 2, ændres »lov om betalingskonti« til: »lov om betalingskonti og basale erhvervskonti«.
Forslaget er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 1, hvorefter titlen på den gældende lov om betalingskonti affattes således: »lov om betalingskonti og basale erhvervskonti«.
Forslaget vil ikke medføre materielle ændringer og udgør alene en konsekvensrettelse.
Til nr. 9 (§ 75, stk. 2, i lov om betalinger)
Det følger af det gældende § 75, stk. 2, i lov om betalinger, at i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale kan det aftales mellem parterne, at udbyderen kan opsige rammeaftalen med mindst 2 måneders varsel på den i § 72, stk. 3, fastsatte måde, medmindre andet følger af hvidvaskloven. Opsigelse af en rammeaftale om en basal betalingskonto kan kun ske i overensstemmelse med § 13 i lov om betalingskonti.
Det foreslås i § 75, stk. 2, 2. pkt., efter »basal betalingskonto« at indsætte »eller en basal erhvervskonto«, og at »§ 13 i lov om betalingskonti« ændres til »§§ 13 eller 13 e i lov om betalingskonti og basale erhvervskonti«.
Forslaget har alene til formål at gøre opmærksom på, at opsigelse med 2 måneders varsel af en rammeaftale om en basal erhvervskonto kun kan ske under iagttagelse af de nye bestemmelser i forslaget til § 13 e i lov om betalingskonti og basale erhvervskonti, hvorefter et institut kun kan opsige en rammeaftale om en basal erhvervskonto, såfremt en af de betingelser, der er opregnet i § 13 e er opfyldt, jf. lovforslagets § 1, nr. 11.
Forslaget er endvidere en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 1, hvorefter titlen på den gældende lov om betalingskonti foreslås ændret til lov om betalingskonti og basale erhvervskonti.
Til nr. 10 (§ 130, stk. 1, 2. pkt., § 138, stk. 1, 7. pkt., § 139, stk. 1, 2. pkt., og § 143, stk. 1, i lov om betalinger)
Det følger af § 130, stk. 1, 2. pkt., at Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked.
§ 138, stk. 1, 7. pkt., i lov om betalinger fastsætter, at reaktioner givet i henhold til denne lovs § 130, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven eller efter forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, artikel 3-4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 3.
§ 139, stk. 1, 1. pkt. fastsætter, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af bestemmelserne i denne lov bortset fra kapitel 2-4. Det fremgår af stk. 1, 2. pkt., at 1. pkt. også gælder for sager vedrørende artikel 3-4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og sager vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 260/2012/EU af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro.
§ 143, stk. 1, fastsætter, at afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til denne lov, regler udstedt i medfør heraf, forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, artikel 3-4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og sager vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 260/2012/EU af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro kan af den, som afgørelsen retter sig mod, indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro er ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen indeholder bestemmelser om grænseoverskridende betalinger og om gennemsigtigheden af vekselgebyrer inden for Unionen. Forordningen gælder for grænseoverskridende betalinger foretaget i euro eller i en af de nationale valutaer i de medlemsstater, der har meddelt deres beslutning om at udvide forordningens anvendelsesområde til deres nationale valuta. Denne mulighed er ikke anvendt for danske kroner.
Som følge af ophævelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet, fører Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke længere tilsyn med artikel 6 og 7, jf. lovforslagets § 5, nr. 12 og 14.
Det foreslås i § 130, stk. 1, 2. pkt., § 138, stk. 1, 7. pkt., § 139, stk. 1, 2. pkt., og § 143, stk. 1, at ændre »artikel 3-4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Unionen og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/886 af 13. marts 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 og direktiv 98/26/EF og (EU) 2015/2366 for så vidt angår strakskreditoverførsler i euro«.
Forslaget er en konsekvens af ophævelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet.
Ændringen af § 130, stk. 1, 2. pkt., vil medføre, at det fremgår, at Finanstilsynet påser overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og straksbetalingsforordningen.
Ændringen af § 138, stk. 1, 7. pkt., vil medføre, at det fremgår, at reaktioner givet i henhold til lovens § 130, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager efter loven eller regler udstedt i medfør af loven eller efter forordninger udstedt i medfør af straksbetalingsforordningen til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af virksomhedens navn.
Ændringen af § 139, stk. 1, 2. pkt., vil medføre, at Finanstilsynets forpligtelse til at orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af bestemmelserne i loven bortset fra kapitel 2-4, også gælder for sager vedrørende straksbetalingsforordningen.
Ændringen af § 143, stk. 1, vil medføre, at afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til straksbetalingsforordningen, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.
Straksbetalingsforordningen har til formål at udbrede muligheden for straksbetalinger i euro mellem EU-landene, herunder også for EU-lande med en anden national valuta end euro, bl.a. Danmark. Udbredelsen af straksbetalinger skal særligt medvirke til at frigøre midler hurtigt til betalingsmodtager.
Straksbetalingsforordningen gør det bl.a. obligatorisk for pengeinstitutter i alle EU-lande at udbyde straksbetalinger i euro, hvis de tilbyder almindelige kreditoverførsler i euro, uanset om landene har euroen som valuta eller ej. Derudover begrænses gebyrer for straksbetalinger i euro.
Til nr. 11 (§ 138, stk. 1 og 3, i lov om betalinger)
Det fremgår af det gældende § 138, stk. 1, 1. pkt., i lov om betalinger, at reaktioner givet efter en række bestemmelser i loven eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse, skal offentliggøres af Finanstilsynet på Finanstilsynets hjemmeside.
Af § 138, stk. 1, 2. pkt., fremgår det, at virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1 på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Af § 138, stk. 3, 1. pkt. fremgår det, at hvis Finanstilsynet har overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og der er afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Finanstilsynet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 4. Hvis dommen ikke er endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen, jf. § 138, stk. 3, 2. pkt.
Af § 138, stk. 3, 3. pkt. fremgår det, at virksomhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter at der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018 ved ikrafttrædelse af lov om kapitalmarkeder, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2017.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 138, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., og henvisningen til lov om værdipapirhandel m.v. Der skal således ikke henvises til lov om værdipapirhandel m.v., da loven er ophævet, hvorimod der skal henvises til lov om kapitalmarkeder, som har erstattet lov om værdipapirhandel m.v.
Det foreslås i § 138, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., at ændre »lov om værdipapirhandel m.v.« til »lov om kapitalmarkeder.«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder.
Ændringen medfører, at § 138, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., rettelig henviser til lov om kapitalmarkeder i stedet for lov om værdipapirhandel m.v., som betyder, at ved offentliggørelsen skal lov om kapitalmarkeder iagttages, hvilket kan have betydning for, hvor hurtigt der skal ske offentliggørelse.
Formålet med ændringen er således at rette henvisningen i § 138, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., i lov om betalinger, fra lov om værdipapirhandel m.v. til lov om kapitalmarkeder. Ændringen vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 12 (§ 145, stk. 1, i lov om betalinger)
Det følger af det gældende § 145, stk. 1, i lov om betalinger, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af kapitel 4 og §§ 120-123 og artikler i en række oplistede forordninger.
Kapitel 4 i lov om betalinger regulerer adgangen til betalingssystemer og konti, der føres i kreditinstitutter, og omfatter §§ 63 og 64 i lov om betalinger.
Det fremgår af det gældende § 64, stk. 2, nr. 1, at § 64, stk. 1, ikke finder anvendelse på betalingssystemer, der er registreret i henhold til finalitydirektivet. Idet disse registrerede betalingssystemer således ikke er omfattet af den gældende bestemmelse i § 64, stk. 1, i lov om betalinger, fører Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af den grund ikke tilsyn med disse betalingssystemer efter § 64 i lov om betalinger.
Det foreslås i lovforslagets § 5, nr. 6, af nyaffatte § 64, stk. 2, i lov om betalinger, således at § 64, stk. 2, nr. 1, ophæves. Ændringen medfører, at de betalingssystemer, der er registreret i henhold til finalitydirektivet, fremover skal være omfattet af § 64, stk. 1, i lov om betalinger. Det er dog ikke tilsigtet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal have ændret sin tilsynskompetence.
Det foreslås derfor, at der i § 145, stk. 1, indsættes efter »kapitel 4« », dog ikke med registrerede betalingssystemer, jf. kapitel 32 i lov om kapitalmarkeder,«.
Hensigten med ændringen er at fastholde omfanget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nuværende tilsyn efter § 64 i lov om betalinger. Der er derfor tale om en ændring, som er nødvendig, fordi § 64, stk. 2, i lov om betalinger, foreslås ændret.
Den foreslåede ændring vil medføre, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn efter lov om betalinger fortsat ikke omfatter tilsyn med § 64, stk. 1, i lov om betalinger, i relation til betalingssystemer, der er registreret i henhold til finalitydirektivet.
Med ændringen af § 145, stk. 1, i lov om betalinger, vil rækkevidden af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn fastholdes. Dermed vil den nuværende retstilstand blive bibeholdt, således at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke fører tilsyn med betalingssystemer, der er registreret i henhold til finalitydirektivet.
Kapitel 32 i lov om kapitalmarkeder vedrører registrerede betalingssystemer. Heri findes bl.a. regler om, hvilke aktører der kan være deltagere i et registreret betalingssystem, hvad retsvirkningen er af registrering af betalingssystemer, og hvad kravene er til registrerede betalingssystemer.
Til nr. 13 og 14 (§ 145, stk. 1, nr. 1, og § 145, stk. 3, i lov om betalinger)
Det følger af § 145, stk. 1, nr. 1, i lov om betalinger, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001.
Artikel 6 i denne forordning vedrører interbankgebyrer for grænseoverskridende direkte debiteringstransaktioner. Artikel 7 i forordningen vedrører interbankgebyrer for indenlandske direkte debiteringstransaktioner.
Det følger af § 145, stk. 1, nr. 1, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som en del af deres tilsyn kan kræve alle oplysninger, herunder bl.a. regnskaber, regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed, herunder bl.a. til afgørelse af, om et forhold er omfattet af artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen.
Artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 er ikke videreført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen.
Det følger således bl.a. af artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen, at ”Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II”. I den nævnte sammenligningstabel i bilag II fremgår det, at artikel 6 og 7 ikke er videreført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen.
Det foreslås, at § 145, stk. 1, nr. 1, ophæves.
Det foreslås, at i § 145, stk. 3, udgår »samt artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001«.
Med forslaget om at ophæve § 145, stk. 1, nr. 1, og med forslaget til § 145, stk. 3, vil det ikke længere fremgå af lov om betalinger, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001.
Forslaget vil medføre, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn efter lov om betalinger ikke omfatter tilsyn med ophævede bestemmelser.
Forslaget er en konsekvens af, at artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 925/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 ikke længere er gældende.
Til nr. 15 (§ 145, stk. 8, i lov om betalinger)
Det følger af det gældende § 145, stk. 8, i lov om betalinger, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan offentliggøres, jf. dog stk. 9.
Det foreslås at affatte § 145, stk. 8 , i lov om betalinger, således, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør afgørelser efter stk. 1, samt kendelser fra Konkurrenceankenævnet, jf. dog stk. 10.
Den foreslåede nyaffattelse indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forpligtes til at offentliggøre styrelsens og Konkurrencerådets afgørelser efter § 145, stk. 1, i lov om betalinger, samt kendelser fra Konkurrenceankenævnet.
Forslaget vil medføre, at der ikke er forskel på reglerne om offentliggørelse af afgørelser i henholdsvis konkurrenceloven og lov om betalinger.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i udgangspunktet alle afgørelser truffet af Konkurrencerådet og styrelsen efter § 145, stk. 1, i lov om betalinger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør endvidere i udgangspunktet alle kendelser fra Konkurrenceankenævnet efter sin myndighedspraksis. Lovændringen vil dermed i realiteten udgøre en kodificering af en allerede eksisterende myndighedspraksis, men som med den foreslåede ændring vil kunne læses direkte af loven.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står for offentliggørelsen. Offentliggørelsen vil ske på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.
Er der tale om enkeltmandsvirksomheder, vil der som udgangspunkt ske offentliggørelse af det navn, hvorunder virksomheden er drevet og således er kendt i offentligheden. Dette uanset om virksomhedsnavnet indeholder et personnavn.
Ved offentliggørelse, videregivelse eller indhentelse af personoplysninger vil de gældende regler vedrørende databeskyttelse også finde anvendelse, hvorfor behandlingen af personoplysninger altid skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Til nr. 16 (§ 145, stk. 9, i lov om betalinger)
Det følger af det gældende § 145, stk. 9, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved offentliggørelse efter stk. 8, ikke kan offentliggøre oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter og drifts- og forretningshemmeligheder, for så vidt offentliggørelsen er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningen angår. Endvidere kan oplysninger om enkelte kunders forhold i virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, ikke offentliggøres.
Det foreslås at indsætte § 145, stk. 9¸ hvorefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør beslutninger om at overgive sager, hvor styrelsen har truffet afgørelse efter denne lov, til politimæssig efterforskning med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 10. Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og er der faldet dom eller vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen eller bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 10. Er dommen ikke endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen efter 2. pkt.
Virkningen af den foreslåede bestemmelse vil være, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør, at sager, hvor styrelsen har truffet afgørelse efter lov om betalinger, er overgivet til politimæssig efterforskning. Er der faldet dom eller vedtaget bøde, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også offentliggøre dommen eller bødevedtagelsen eller et resumé heraf.
Praksis vedrørende offentliggørelse efter konkurrenceloven skal være vejledende for fortolkningen af § 145, stk. 9, i lov om betalinger.
Med forslaget vil det derfor blive slået fast, at der i de sager, hvor der med henvisning til § 145 i lov om betalinger idømmes eller vedtages en bøde, vil skulle ske offentliggørelse af dommen eller bødevedtagelsen eller et resumé heraf. Navnene på de involverede virksomheder i sagerne vil blive offentliggjort. Er der tale om enkeltmandsvirksomheder, vil der som udgangspunkt ske offentliggørelse af det navn, hvorunder virksomheden er drevet - og således er kendt i offentligheden. Dette er uanset, om virksomhedsnavnet indeholder et personnavn.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står for offentliggørelsen. Offentliggørelsen vil ske på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.
For så vidt angår offentliggørelse af domme og bødevedtagelser, der angår enkeltmandsvirksomheder, tilsigtes der med forslaget en fravigelse af databeskyttelsesloven §§ 8 og 9 samt de standardvilkår, som Datatilsynet har fastsat efter § 9, stk. 3. Efter databeskyttelseslovens § 9, stk. 1, kan følsomme personoplysninger behandles, hvis det sker med henblik på at føre retsinformationssystemer af væsentlig samfundsmæssig betydning. Det kan bl.a. være en myndigheds offentliggørelse af afgørelser på myndighedens hjemmeside. Datatilsynet kan efter § 9, stk. 3, stille nærmere vilkår for offentliggørelsen. Ifølge Datatilsynets standardvilkår for offentliggørelse af afgørelser forudsættes det, at der sker anonymisering af bl.a. personnavne.
Formålet med offentliggørelsen er at sikre, at forbrugere og virksomheder vil få en reel mulighed for at rejse et eventuelt erstatningskrav eller vælge at undlade at handle med en virksomhed, herunder også enkeltmandsvirksomheder, der har deltaget i ulovlige aktiviteter. Denne mulighed afskæres, hvis det ikke er muligt ud fra offentliggørelsen at identificere den enkeltmandsvirksomhed, der idømmes eller vedtager en bøde efter § 145, og en anonymisering ville derfor være ensbetydende med, at selve formålet med offentliggørelsen forspildes.
Til nr. 17 (§ 145, stk. 10, i lov om betalinger)
Det følger af det gældende § 145, stk. 8, i lov om betalinger, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan offentliggøres, jf. dog stk. 9.
Det følger af § 145, stk. 9, i lov om betalinger, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved offentliggørelse efter § 145, stk. 8, i lov om betalinger, ikke kan offentliggøre oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter og drifts- og forretningshemmeligheder, for så vidt offentliggørelsen er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningen angår. Endvidere kan oplysninger om enkelte kunders forhold i virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, ikke offentliggøres.
I nærværende lovforslag foreslås det at indsætte en ny bestemmelse i § 145, stk. 9, i lov om betalinger, jf. lovforslagets § 5, nr. 16, hvorefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bl.a. vil få direkte hjemmel til at offentliggøre kendelser fra Konkurrenceankenævnet og eventuelle bødevedtagelser m.v. i de sager, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oversendt en sag til politimæssig efterforskning, jf. dog stk. 10.
Det foreslås i § 145, stk. 9, der bliver stk. 10, efter »stk. 8« at indsætte »og 9«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede bestemmelse i § 145, stk. 9, i lov om betalinger.
Den forslåede henvisning til stk. 9 vil indebære, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved offentliggørelse både i henhold til § 145, stk. 8 og 9, i lov om betalinger, ikke kan offentliggøre oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter og drifts- og forretningshemmeligheder, for så vidt offentliggørelsen er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningen angår. Endvidere vil oplysninger om enkelte kunders forhold i virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, ikke kunne offentliggøres.
Til nr. 18 (§ 152, stk. 1, i lov om betalinger)
Det gældende § 152, stk. 1, i lov om betalinger fastlægger, hvilke regler i loven, som er strafbelagt. Det følger bl.a. af bestemmelsen, at overtrædelse af § 35 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
Det foreslås i § 152, stk. 1, at ændre »jf. stk. 1, nr. 3 og 4, §§ 35,« til »jf. stk. 1, nr. 3 og 4, § 35, stk. 1-6 og 8, §§«.
Det foreslåede vil medføre, at overtrædelse af § 35, stk. 1-6 og 8, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det betyder samtidig, at § 35, stk. 7, der er en videreførelse af det gældende § 35, stk. 3, 2. pkt., fremover ikke vil være strafbelagt, som den ellers er i dag.
For beskrivelse af ansvarssubjekter og den strafbare handling vedrørende de strafbelagte bestemmelser henvises der til bemærkningerne til de strafbelagte bestemmelser, jf. lovforslagets § 5, nr. 2.
Ved udmålingen af bøder bør der, ud over de almindelige strafudmålingsprincipper i straffelovens kapitel 10, indgå betragtninger om sammenhæng mellem virksomhedernes finansielle styrke, grovheden af overtrædelsen og bødestørrelsen. Målet er at sikre, at sanktionsniveauet for overtrædelser er mærkbart for alle aktører, så bøder vil have en pønal og præventiv effekt. Vurderingen af overtrædelsens grovhed bør ikke tage højde for overtræderens økonomiske forhold.
Anvendelse af fængselsstraf vil især være relevant men ikke begrænset til tilfælde af særligt grove, gentagne, systematiske eller forsætlige overtrædelser af lovens krav. Der henvises i øvrigt til straffelovens § 80.
Det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at den pågældende ikke kan straffes for handlingen eller undladelsen efter bestemmelser i anden lovgivning, der medfører en højere straf.
Til nr. 19 (§ 152, stk. 2, i lov om betalinger)
Det følger af § 152, stk. 2, at overtrædelse af artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 kan straffes med bøde.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen.
Artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 er ikke videreført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen.
Det følger således bl.a. af artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen, at ”Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II”. I den nævnte sammenligningstabel i bilag II fremgår det, at artikel 6 og 7 ikke er videreført med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230 af 14. juli 2021 om grænseoverskridende betalinger i Unionen.
Det foreslås, at i § 152, stk. 2, at ændre »artikel 4, stk. 1, 3 og 4, og artikel 6 og 7« til »og artikel 4, stk. 1,3 og 4,«.
Med forslaget til § 152, stk. 2, vil det ikke længere fremgå, at overtrædelse af artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 kan straffes med bøde.
Forslaget er en konsekvens af, at artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 925/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 ikke længere er gældende, samt af forslaget om, at lade Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsynsforpligtelser efter disse artikler udgå af lov om betalinger, jf. lovforslagets § 5, nr. 13 og 14.
Til nr. 1 (§ 3, nr. 23, i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af det gældende § 3, nr. 23, i lov om kapitalmarkeder, at der ved en deltager forstås et institut, en central modpart (CCP), et afregningsfirma, et clearinginstitut, en systemoperatør eller et clearingmedlem af en central modpart (CCP), der er meddelt tilladelse i medfør af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.
Det fremgår af artikel 2, litra f, i finalitydirektivet, som ændret ved artikel 4, nr. 2, i straksbetalingsforordningen, at deltager defineres som et institut, en CCP, et afregningsfirma, et clearinginstitut, en systemoperatør eller et clearingmedlem af en CCP, der er meddelt tilladelse i medfør af artikel 17 i forordning (EU) nr. 648/2012. I henhold til systemets regler kan den samme deltager handle som CCP, afregningsfirma eller clearinginstitut eller udføre en del af eller alle disse opgaver.
Det foreslås i § 3, nr. 23, at indsætte som 3. pkt., at den samme deltager i henhold til systemets regler kan handle som central modpart (CCP), afregningsfirma eller clearinginstitut eller udføre en del af eller alle disse opgaver.
Forslaget er en konsekvens af, at finalitydirektivets definition af deltager er ændret med artikel 4, stk. 2, i straksbetalingsforordningen. Ændringen i finalitydirektivet retter op på en fejl, hvor en del af definitionen af ”deltager” i artikel 2, litra f, i finalitydirektivet blev slettet med artikel 2, nr. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2).
Formålet med den foreslåede ændring er at implementere tilføjelsen til artikel 2, litra f, i finalitydirektivet.
Forslaget vil indebære, at der ikke er tvivl om, at et system kan fastsætte regler om, at den samme deltager kan være tilsluttet på baggrund af en status som en central modpart (CCP), et afregningsfirma eller clearinginstitut uanset om deltageren udfører en del af eller alle funktioner som henholdsvis central modpart (CCP), afregningsfirma eller clearinginstitut.
Til nr. 2 (§ 3, nr. 39, i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af det gældende § 3, nr. 23, i lov om kapitalmarkeder, at der ved en deltager forstås et institut, en central modpart (CCP), et afregningsfirma, et clearinginstitut, en systemoperatør eller et clearingmedlem af en central modpart (CCP), der er meddelt tilladelse i medfør af artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre. Definitionen i det gældende § 3, nr. 23, svarer til definitionen i artikel 2, litra f, i finalitydirektivet.
Efter § 3, nr. 24, i lov om kapitalmarkeder forstås ved en indirekte deltager et institut, en CCP, et afregningsfirma, et clearinginstitut eller en systemoperatør, som har indgået en aftale med en deltager i et system, der udfører overførselsordrer, hvorved den indirekte deltager bliver i stand til at sende overførselsordrer gennem systemet, forudsat at den indirekte deltager er kendt af systemoperatøren.
Det foreslås i § 3, nr. 39, i lov om kapitalmarkeder at indsætte en definition af institut. Forslaget vil udgøre en tekstnær implementering af artikel 2, litra b, i finalitydirektivet, inklusiv den tilføjelse af betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter til definitionen af institut, som er indsat i finalitydirektivet ved artikel 4, stk. 2, i straksbetalingsforordningen.
Efter den foreslåede bestemmelse vil institut skulle forstås som:
a) Et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter, herunder de enheder, der er opført i artikel 2, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.
b) Et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter, undtagen de institutter, der er omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 1.
c) Offentlige myndigheder og offentligt garanterede foretagender.
d) Ethvert foretagende, der har sit hovedkontor uden for Unionen, og som varetager samme opgaver som EU-kreditinstitutter eller EU-investeringsselskaber som defineret i litra a og b, når disse deltager i et system og har ansvar for at indfri de finansielle forpligtelser, der følger af overførselsordrer inden for det pågældende system.
e) Et betalingsinstitut som defineret i artikel 4, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked med undtagelse af en fysisk eller juridisk person, der er omfattet af en undtagelse i medfør af artikel 32 eller 33 i nævnte direktiv, når betalingsinstituttet deltager i et system, hvis virksomhed består i at udføre overførselsordrer, jf. nr. 26, litra a og b og har ansvar for at indfri de finansielle forpligtelser, der følger af sådanne overførselsordrer inden for det pågældende system.
f) Et e-pengeinstitut som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed med undtagelse af en juridisk person, der er omfattet af en undtagelse i medfør af artikel 9 i nævnte direktiv, når e-pengeinstituttet deltager i et system, hvis virksomhed består i at udføre overførselsordrer, jf. nr. 26, litra a og b, og har ansvar for at indfri de finansielle forpligtelser, der følger af sådanne overførselsordrer inden for det pågældende system.
Ændringen vil medføre en direktivnær definition af begrebet institut, som ikke hidtil har været defineret i lov om kapitalmarkeder. Definitionen hænger sammen med definitionen af deltager og indirekte deltager, der er implementeret i § 3, nr. 23 og 24, i lov om kapitalmarkeder. Ifølge disse definitioner kan en deltager og indirekte deltager være et institut, og det vil med implementeringen af definitionen af institut fremgå klart af lov om kapitalmarkeder, hvad der forstås herved, dvs. hvilke finansielle institutioner, der har mulighed for at fungere som deltager eller indirekte deltager.
Der er i alle tilfælde tale om finansielle institutioner med tilladelse i henhold til forskellige dele af den finansielle regulering samt offentlige myndigheder. For betalingsinstitutter betyder det, at definitionen er afgrænset til et betalingsinstitut som defineret i artikel 4, nr. 4, i PSD2, mens det ikke omfatter agenter af et betalingsinstitut, jf. artikel 4, nr. 38, i PSD2.
Til nr. 3 (§ 52, stk. 4, nr. 2, i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af det gældende § 51, stk. 1, 1. pkt., i lov om kapitalmarkeder, at enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, og som påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalificeret andel, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, i en operatør af en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), på forhånd skal ansøge Finanstilsynet om godkendelse af den påtænkte erhvervelse.
Det fremgår af § 52, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, at Finanstilsynet bekræfter modtagelsen af en ansøgning efter § 51 senest 2 hverdage efter modtagelsen.
Af § 52, stk. 3, fremgår det, at Finanstilsynet indtil den 50. hverdag i vurderingsperioden kan anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for vurderingen. Anmodningen skal ske skriftligt. Fremsættes en sådan anmodning, afbrydes vurderingsperioden mellem tidspunktet for anmodningen og modtagelsen af svar herpå. Afbrydelsen kan dog ikke overstige 20 hverdage, jf. dog stk. 4. Senest 2 hverdage efter modtagelsen af oplysningerne bekræfter Finanstilsynet skriftligt modtagelsen.
Af § 52, stk. 4, fremgår det, at Finanstilsynet kan forlænge afbrydelsen af vurderingsperioden som nævnt i stk. 3 med op til 10 hverdage, hvis den påtænkte erhverver er 1) hjemmehørende eller omfattet af lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, eller 2) en fysisk eller juridisk person, som ikke er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed, jf. §§ 7-11 i lov om finansiel virksomhed eller § 13 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, virksomhed med udstedelse af elektroniske penge, jf. § 2 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, eller virksomhed som reguleret marked, jf. § 59 i denne lov, i Danmark eller i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.
Lov om betalingstjenester og elektroniske penge blev ophævet den 1. januar 2018 ved ikrafttrædelse af lov om betalinger, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2017.
Ifølge bemærkningerne til § 2 i lov om betalinger, jf. Folketingstidende 2016-17 (1. samling), tillæg A, L 157 som fremsat, side 87, ses § 2 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge videreført i § 2 i lov om betalinger.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 52, stk. 4, nr. 2, og henvisningen til lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Der skal således ikke henvises til § 2 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, da loven er ophævet, hvorimod der skal henvises til § 2 i lov om betalinger, som har erstattet lov om betalingstjenester og elektroniske penge.
Det foreslås i § 52, stk. 4, nr. 2, at ændre »§ 2 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge« til »§ 2 i lov om betalinger«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om betalingstjenester og elektroniske penge blev ophævet ved § 154, stk. 4, i lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger.
Ændringen medfører, at § 52, stk. 4, nr. 2, rettelig henviser til lov om betalinger i stedet for lov om betalingstjenester og elektroniske penge.
Formålet med ændringen er således at rette henvisningen i § 52, stk. 4, nr. 2, i lov om kapitalmarkeder, fra § 2 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge til § 2 i lov om betalinger. Ændringen vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 4 (§ 86, stk. 2, nr. 2, i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af det gældende § 86, stk. 2, at tilladelse efter stk. 1 meddeles, når de tre kumulative betingelser nævnt i bestemmelsen er opfyldt. I § 86, stk. 2, nr. 2, fremgår en betingelse om, at operatøren af et reguleret marked skal opfylde kravene i § 14 i lov om finansiel virksomhed.
Det fremgår af bemærkningerne til § 86, stk. 2, nr. 2, at operatøren skal opfylde de organisatoriske krav, som fondsmæglerselskaber er pålagt i medfør af § 14 i lov om finansiel virksomhed, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 155 som fremsat, side 200.
Med lov nr. 1155 af 8. juni 2021 om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, blev betingelserne for, at Finanstilsynet kan meddele tilladelse som fondsmæglerselskab flyttet fra § 14, stk. 1, 6 og 7, i lov om finansiel virksomhed til § 20 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Det foreslås i § 86, stk. 2, nr. 2, at ændre »§ 14 i lov om finansiel virksomhed« til »§ 20 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af § 297, nr. 50, 52 og 53, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Den foreslåede ændring har til formål at sikre, at henvisningen til kravene i bestemmelsen er korrekt, og forslaget vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 5 (§ 176 i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af den gældende § 176 i lov om kapitalmarkeder, at deltagere i et registreret betalingssystem skal være et kreditinstitut, et investeringsselskab, en offentlig myndighed, indirekte deltagere eller juridiske personer, der efter Finanstilsynets vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen.
Ifølge bemærkningerne til den gældende § 176, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 155 som fremsat, side 273, gennemfører bestemmelsen artikel 2, litra b, f og g, i finalitydirektivet.
Det foreslås at affatte § 176 således, at deltagere og indirekte deltagere i et registreret betalingssystem skal være enheder som defineret i § 3 nr. 39, jf. nr. 23 og 24.
Forslaget vil indebære, at betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter også bliver omfattet af § 176. Tilsvarende vil det også gælde fremtidige ændringer af finalitydirektivets definitioner af deltagere, indirekte deltagere og institutter, som henholdsvis er eller bliver implementeret i § 3 nr. 23, 24 og 39.
Til nr. 6 (§ 211, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder)
Finanstilsynet påser i henhold til § 211, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder overholdelse af en række regler i øvrig lovgivning og forordninger.
Det følger af artikel 44, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2023/2631/EU af 22. november 2023 om europæiske grønne obligationer og valgfrie oplysninger om obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige, og bæredygtighedsrelaterede obligationer (forordningen om europæiske grønne obligationer), at hjemlandets kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked (prospektforordningen) har visse tilsynsforpligtelser efter forordningen om europæiske grønne obligationer.
Det følger tilsvarende af artikel 44, stk. 2, i forordningen om europæiske grønne obligationer, at hjemlandets kompetente myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 29, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-forordningen) har visse tilsynsforpligtelser efter forordningen om europæiske grønne obligationer.
Finanstilsynet er udpeget som national kompetent myndighed i forhold til både prospektforordningen og STS-forordningen ved lov nr. 1520 af 18. december 2018 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (gennemførsel af prospektforordningen og STS-forordningen).
Som konsekvens af, at Finanstilsynet er udpeget som national kompetent myndighed i forhold til prospektforordningen og STS-forordningen, er det Finanstilsynet, der skal føre tilsyn med og påse overholdelsen af de forhold, som fremgår af artikel 44 i forordningen om europæiske grønne obligationer. Af forordningens artikel 44 fremgår det, at tilsynet vedrører udstedere af europæiske grønne obligationer, for så vidt angår overholdelse af deres forpligtelser i henhold til forordningens afsnit II, kapitel 2, artikel 18 og 19, udstedere, der anvender de fælles modeller, der er omhandlet i artikel 21, for så vidt angår overholdelse af disse modeller, samt at eksponeringsleverende institutter overholder deres forpligtelser i henhold til forordningens afsnit II, kapitel 2, artikel 18 og 19. Det følger dog af forordningens artikel 44, stk. 3, at tilsynet ikke omfatter udstedere af europæiske grønne obligationer, som er omfattet af artikel 1, stk. 2, litra b og d, i prospektforordningen.
Det foreslås, at indsætte § 211, stk. 2, nr. 17, hvorefter Finanstilsynet skal påse overholdelsen af de forhold, som fremgår af artikel 44 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer og valgfrie oplysninger om obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige, og bæredygtighedsrelaterede obligationer.
Forslaget vil indebære, at Finanstilsynet påser overholdelsen af de forhold, som fremgår af artikel 44 i forordningen om europæiske grønne obligationer.
Forslaget vil også indebære, at Finanstilsynet vil kunne indhente oplysninger og gennemføre inspektioner samt gribe ind over for overtrædelse af forordningen om europæiske grønne obligationer med eksempelvis påtale eller påbud som led i sit tilsyn.
Den foreslåede bestemmelse vil desuden indebære, at Finanstilsynet til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation kan foretage tilsyns- og kontrolundersøgelser på forretningsstedet hos virksomheder under tilsyn efter forordningen om europæiske grønne obligationer og virksomheder, der har pligter i medfør af denne forordning, jf. § 215, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder. På samme måde vil forslaget medføre, at Finanstilsynet til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation kan få adgang til forretningsstedet hos leverandører og underleverandører til virksomheder under tilsyn og virksomheder, der har pligter i henhold til forordningen om grønne europæiske obligationer, jf. § 215, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.12 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 7 (§ 213, stk. 5, i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af det gældende § 213, stk. 5, 1. pkt., at kontrollen efter stk. 1-4 også omfatter kontrol af reglerne om finansielle oplysninger i årsrapporter og delårsrapporter fra udstedere, der har Danmark som hjemland efter § 21, som disse regler er fastlagt i den regnskabslovgivning, de pågældende udstedere er omfattet af, jf. §§ 27 og 28.
I lov om kapitalmarkeder fastlægger den gældende § 26 udstederes pligt til at offentliggøre deres årsrapporter. Den gældende § 27 fastlægger en pligt til offentliggørelse af halvårsrapporter for udstedere af aktier og gældsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked. Den gældende § 28 undtager visse udstedere fra kravet i §§ 26 og 27 om offentliggørelse af års- og halvårsrapporter.
Henvisningen til § 28 er således en fejl. Der burde i stedet henvises til §§ 26 og 27, da de to bestemmelser fastlægger udstederes pligt til at offentliggøre henholdsvis årsrapporter og halvårsrapporter, mens § 28 undtager visse udstedere fra kravet i §§ 26 og 27 om offentliggørelse af års- og halvårsrapporter.
Det foreslås i § 213, stk. 5, 1. pkt., at ændre »§§ 27 og 28« til »§§ 26 og 27«. Den foreslåede ændring er en rettelse af en forkert henvisning, som har eksisteret, siden loven blev vedtaget. Det foreslåede vil medføre rettelse af den forkerte henvisning og vil sikre, at bestemmelsen indeholder en korrekt henvisning. Der er alene tale om en teknisk ændring, som ikke har haft betydning, og som ikke vil medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 8 (§ 214, stk. 7, i lov om kapitalmarkeder)
Finanstilsynet har i henhold til § 214 i lov om kapitalmarkeder beføjelser til at kræve alle oplysninger, dokumenter og andre data i enhver form, som Finanstilsynet skønner nødvendige for Finanstilsynets virksomhed eller til afgørelse af, om der er sket en overtrædelse af de regler, som Finanstilsynet påser overholdelse af. Efter § 214, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder kan Finanstilsynet bl.a. indhente oplysninger fra udstedere, udbydere eller personer, der anmoder om optagelse til handel, og fra revisorer for disse. Det følger endvidere af § 215, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, at Finanstilsynet til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation kan foretage tilsyns- og kontrolundersøgelser på forretningsstedet hos virksomheder under tilsyn og virksomheder, der har pligter i henhold til de regler, der fremgår af § 211, stk. 1-3, og § 213, stk. 1-3 og 5.
Det foreslås, at der indsættes et § 214, stk. 7, i lov om kapitalmarkeder, hvorefter Finanstilsynet til brug for tilsyn med overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer og valgfrie oplysninger om obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige, og bæredygtighedsrelaterede obligationer kan udøve de beføjelser, der følger af forordningens artikel 45, stk. 1.
Artikel 45, stk. 1 og 2, indeholder en række tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser som i overensstemmelse med national ret er nødvendige for, at Finanstilsynet kan varetage deres opgaver som kompetent myndighed i henhold til forordningen.
Finanstilsynet vil således med lovforslaget have følgende tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser i henhold til forordningens artikel 45, stk. 1:
a) At kræve, at udstedere offentliggør faktablade om europæiske grønne obligationer, jf. forordningens artikel 10, eller medtager de oplysninger, der er omhandlet i forordningens bilag I, i disse faktablade.
b) At kræve, at udstedere offentliggør anmeldelser og vurderinger.
c) At kræve, at udstedere offentliggør årlige allokeringsrapporter eller i årlige allokeringsrapporter medtager de oplysninger, der er omhandlet i forordningens bilag II.
d) At kræve, at udstedere offentliggør en miljøredegørelse eller i miljøredegørelsen medtager de oplysninger, der er omhandlet i forordningens bilag III.
e) At kræve, at udstedere underretter den kompetente myndighed om offentliggørelsen i overensstemmelse med forordningens artikel 15, stk. 4.
f) Hvis udstedere anvender de fælles modeller, der er omhandlet i forordningens artikel 21, at kræve, at disse udstedere medtager alle de elementer, der er omhandlet deri, i deres periodiske oplysninger efter udstedelsen.
g) At kræve, at udsteders revisorer og øverste ledelse fremlægger relevante oplysninger og dokumenter.
h) At suspendere et udbud eller optagelse til handel på et reguleret marked af europæiske grønne obligationer i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage, i enkeltstående tilfælde, hvis der er begrundet mistanke om, at udstederen ikke har opfyldt en forpligtelse i henhold til forordningens afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18 eller 19.
i) At forbyde udbud eller optagelse til handel på et reguleret marked af europæiske grønne obligationer, hvis der er rimelig grund til at antage, at udstederen fortsat ikke opfylder en forpligtelse i henhold til forordningens afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18 eller 19.
j) At suspendere annoncering i højst 10 på hinanden følgende arbejdsdage eller kræve, at udstedere af europæiske grønne obligationer eller berørte finansielle formidlere suspenderer annoncering i højst 10 på hinanden følgende arbejdsdage i enkeltstående tilfælde, hvis der er rimelig grund til at antage, at udstederen ikke har opfyldt en forpligtelse i henhold til forordningens afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18 eller 19.
k) At forbyde annoncering eller kræve, at udstedere af europæiske grønne obligationer eller finansielle formidlere indstiller annoncering, hvis der er rimelig grund til at antage, at udstederen fortsat ikke overholder en forpligtelse i henhold til forordningens afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18 eller 19.
l) At offentliggøre det forhold, at en udsteder af europæiske grønne obligationer ikke overholder forordningen og kræve, at udstederen offentliggør disse oplysninger på sit websted.
m) At forbyde en udsteder at udstede europæiske grønne obligationer i en periode på højst et år i tilfælde af, at en udsteder gentagne gange og alvorligt har overtrådt forordningens afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18 eller 19.
n) At offentliggøre efter en periode på tre måneder efter kravet i litra l det forhold, at udstederen af europæiske grønne obligationer ikke længere opfylder forordningens artikel 3, for så vidt angår anvendelsen af betegnelsen »europæisk grøn obligation« eller »EuGB«, og kræve, at udstederen offentliggør disse oplysninger på sit websted.
o) At gennemføre kontrolbesøg på stedet eller undersøgelser på andre steder end i fysiske personers private boliger og med henblik herpå skaffe sig adgang til lokaler for at få adgang til dokumenter og andre oplysninger i enhver form, når der er begrundet mistanke om, at dokumenter og andre oplysninger vedrørende genstanden for kontrolbesøget eller undersøgelsen kan være af relevans som bevis for en overtrædelse af forordningen.
Det foreslåede stk. 7 vil sikre, at Finanstilsynet får de kompetencer, som forordningen om europæiske grønne obligationer foreskriver i artikel 45, stk. 1, hvor det fremgår, at de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national ret som minimum skal have de oplistede tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser for at kunne varetage deres opgaver i henhold til forordningen.
Det foreslåede stk. 7 vil medføre, at det er Finanstilsynet, som vurderer, hvilke oplysninger eller beføjelser der er brug for til udførelsen af tilsyn med forordningen om europæiske grønne obligationer eller til at afgøre, om der er sket en overtrædelse af forordningen. Som offentlig myndighed er Finanstilsynet underlagt et proportionalitetsprincip, hvorefter den mindst indgribende egnede beføjelse altid skal anvendes. Det betyder, at Finanstilsynet skal vurdere, om der kan benyttes mindre indgribende beføjelser, før Finanstilsynet anvender de beføjelser, der er oplistet i artikel 45. Proportionalitetsprincippet indebærer også, at en beføjelse eller et indgreb skal stå i rimeligt forhold til målet. Finanstilsynet må f.eks. kun skaffe sig adgang til en virksomhed, hvis det er nødvendigt for, at Finanstilsynet kan udøve sin tilsynsvirksomhed.
Muligheden for at Finanstilsynet kan gennemføre kontrolbesøg på stedet eller undersøgelser på andre steder end i fysiske personers private boliger og med henblik herpå skaffe sig adgang til lokaler for at få adgang til dokumenter og andre oplysninger i enhver form, når der er begrundet mistanke om, at dokumenter og andre oplysninger vedrørende genstanden for kontrolbesøget eller undersøgelsen kan være af relevans som bevis for en overtrædelse af forordningen, som påkrævet i medfør af artikel 45, stk. 1, litra o, vil blive sikret gennem den gældende § 215 i lov om kapitalmarkeder, som konsekvens af forslaget til § 211, stk. 2, nr. 15, jf. lovforslagets § 6, nr. 6.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.12 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 9 (§ 241, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af det gældende § 241, stk. 1, at er en reaktion m.v. rettet mod en virksomhed under tilsyn offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller § 234, stk. 2, eller er en dom eller bødevedtagelse rettet mod eller vedtaget af en virksomhed under tilsyn offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, skal virksomheden offentliggøre den pågældende reaktion m.v., dom eller bødevedtagelse på sin hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme.
Den gældende bestemmelse medfører en forskel i virksomhedernes pligt til at offentliggøre reaktioner m.v., der er givet for ikke-tilladelseskrævende virksomhed, alt efter om virksomheden er under tilsyn eller ikke er under tilsyn.
Det foreslås i § 241, stk. 1, at indsætte et 2. pkt., hvoraf det følger, at 1. pkt. kun gælder, hvis reaktionen m.v., dommen eller bødevedtagelsen vedrører overtrædelse af én eller flere bestemmelser, der relaterer sig til udøvelsen af den tilladelseskrævende virksomhed.
Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at virksomheder under tilsyn ikke skal offentliggøre reaktioner m.v. eller domme rettet mod virksomheden eller bødevedtagelser vedtaget af virksomheden, når der er tale om overtrædelser af bestemmelser, der ikke vedrører udøvelsen af den tilladelseskrævende aktivitet.
Bestemmelsen vil indebære, at der kun vil være en offentliggørelsespligt, hvis reaktionen m.v., dommen eller bødevedtagelsen vedrører overtrædelse af en eller flere bestemmelser, der relaterer sig til udøvelse af den tilladelseskrævende aktivitet.
Virksomheder under tilsyn, f.eks. banker og andre pengeinstitutter, værdipapirhandlere og fondsmæglerselskaber er underlagt en række regler, der vedrører udøvelsen af deres respektive tilladelseskrævende aktivitet. Samtidig er virksomheder under tilsyn underlagt de regler, der gælder for enhver, når de i øvrigt agerer som aktører på kapitalmarkederne. F.eks. skal en bank, når den agerer som værdipapirhandler og har tilladelse til værdipapirhandel efter § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 13, stk. 1, 1. pkt., i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktivitet, overholde kravet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen) om at indføre og opretholde effektive ordninger, systemer og procedurer med henblik på at kunne afsløre og indberette handelsordrer og transaktioner til Finanstilsynet, hvor der er mistanke om insiderhandel eller markedsmanipulation eller forsøg herpå. Dette krav vedrører den tilladelseskrævende aktivitet (værdipapirhandel). Samtidig skal banken, hvis den er børsnoteret, overholde en række regler, der vedrører dens rolle som udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, f.eks. pligten til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, jf. artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen. Sådanne alment gældende regler for aktører på kapitalmarkedet vedrører ikke tilladelseskrævende aktivitet.
Offentliggørelsespligten for virksomheder under tilsyn i § 241, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder indebærer, at virksomheder under tilsyn både skal offentliggøre reaktioner for overtrædelse af bestemmelser, der relaterer sig til deres tilladelseskrævende aktivitet, såvel som overtrædelse af bestemmelser, der indeholder alment gældende regler for aktører på kapitalmarkederne.
Efter gældende ret skal juridiske personer, der ikke er virksomheder under tilsyn ikke offentliggøre reaktioner m.v., domme rettet mod dem eller bødevedtagelser vedtaget af dem. Dette medfører en uhensigtsmæssig ulighed i behandlingen af virksomheder under tilsyn og virksomheder, der ikke er under tilsyn, hvad angår offentliggørelsespligt for reaktioner m.v., der ikke vedrører en tilladelseskrævende aktivitet.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.9 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 10 (§ 253 i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af § 253 i lov om kapitalmarkeder, hvilke bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CSDR), der er strafbelagte. Der er tale om krav til en værdipapircentral (CSD)’s udøvelse af virksomhed i henhold til en tilladelse efter CSDR.
CSDR fastsætter fælles EU-regler for afviklingen af værdipapirhandler med henblik på at øge afviklingsdisciplinen. Samtidig fastsætter CSDR også et fælles europæisk regelsæt for værdipapircentraler (CSD’er), som er de virksomheder, der driver de systemer, hvor værdipapirafviklingen finder sted.
En CSD er i artikel 2, nr. 1, i CSDR defineret som en juridisk person, der driver et værdipapirafviklingssystem og i tilknytning hertil varetager udstedelse af værdipapirer og udbyder og fører værdipapirkonti.
CSDR fastsætter krav om tilladelse til udøvelse af CSD-aktiviteter, organisatoriske krav til en CSD, krav om god forretningsskik og krav til de tjenesteydelser, der ydes af en CSD. Endvidere fastsætter CSDR krav til en CSD’s håndtering af risiko, et kapitalkrav for CSD’er og krav om udstedere af værdipapirers adgang til CSD’en. CSDR indeholder også et forbud mod, at en CSD tilbyder visse bankmæssige ydelser, førend CSD’en har opnået en udvidet tilladelse til at udføre visse bankmæssige aktiviteter, som CSDR giver mulighed for.
Når der er opnået tilladelse til at udøve visse bankmæssige ydelser, er der særskilte krav til håndtering af kreditmæssige og likviditetsmæssige risici, der er forbundet med disse tjenesteydelser.
CSDR Refit foretager med artikel 1, nr. 13-15, ændringer i artikel 25-27 i CSDR. Overtrædelse af disse artikler er i medfør af den gældende § 253 i lov om kapitalmarkeder strafbelagt.
CSDR Refit indsætter med artikel 1, nr. 9, en ny artikel 22 a om planer for genopretning og velordnet afvikling. Kravene i denne artikel har hidtil fremgået af artikel 47, stk. 2, i CSDR, men er med CSDR Refit flyttet til en ny artikel 22 a om en CSD’s planer for genopretning og velordnet afvikling.
Med artikel 1, nr. 16, i CSDR Refit indsættes en ny artikel 27 a, hvorefter en CSD bl.a. skal oplyse den kompetente myndighed om ændringer i ledelsen samt om erhvervelse og afhændelse af kvalificerede andele.
Det foreslås i § 253, at ændre »artikel 25, stk. 1, artikel 26-30« til »artikel 22 a, artikel 25, stk. 1, artikel 26 og 27, artikel 27 a, stk. 1 og 2, artikel 28-30«, og at »(EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2024« udgår.
Med forslaget udvides § 253 i overensstemmelse med de bestemmelser, der er tilføjet CSDR, jf. forordning (EU) nr. 2023/2845 af 13. december 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår afviklingsdisciplin, grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, tilsynssamarbejde, levering af bankmæssige accessoriske tjenesteydelser og krav til tredjelandes værdipapircentraler (CSDR Refit).
Henvisningen til forordningen foreslås ændret, så bestemmelsen fremadrettet vil henvise til CSDR uden angivelse af forordningens nr. og dato, hvilket vil medføre at henvisningen gælder til forordningen med senere ændringer.
Forslaget vil sikre, at der i lov om kapitalmarkeder fastsættes straf for overtrædelse af de artikler i CSDR, som i medfør af artikel 63 skal strafbelægges, jf. artikel 61, stk. 1. Forslaget vil tage højde for og indarbejde ændringerne til CSDR, jf. CSDR Refit, og sikre overensstemmelse med EU-retlige forpligtelser.
Det følger af bemærkningerne til § 253 i lov om kapitalmarkeder, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 155 som fremsat, side 377, at i de tilfælde, hvor de strafbelagte bestemmelser omhandler pligter eller forbud for virksomheden, er de mulige ansvarssubjekter virksomheden og/eller en eller flere personer med tilknytning til virksomheden, hvilket oftest er medlemmer af ledelsen. Ved valg af ansvarssubjekt er det udgangspunktet, at tiltalen rejses mod den juridiske person. Der kan i en række tilfælde være anledning til - udover tiltalen mod den juridiske person - tillige at rejse tiltale mod en eller flere fysiske personer, såfremt den eller de pågældende har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed.
Artikel 22 a i CSDR indeholder krav til en CSD’s planer for fremskaffelse af kapital. Kravene har hidtil fremgået af artikel 47, stk. 2, i CSDR, men er med CSDR Refit flyttet til en ny artikel 22 a om en CSD’s planer for genopretning og velordnet afvikling. Med forslaget om at tilføje artikel 22 a til § 253 i lov om kapitalmarkeder vil de krav, som hidtil er fremgået af artikel 47, stk. 2, i CSDR, fortsat være strafbelagte.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af bestemmelsen er CSD’en, der skal overholde kravene til en plan for genopretning og velordnet afvikling.
Artikel 27 a, stk. 1, i CSDR indeholder krav til en CSD om at underrette sin kompetente myndighed om ændringer i ledelsen og samtidig give alle de oplysninger, der er nødvendige for overholdelse af de krav til ledelsen, som følger af artikel 27.
Ansvarssubjektet for overtrædelse af bestemmelsen er CSD’en, der skal overholde kravet om at underrette sin kompetente myndighed om ændringer i ledelsen og give alle nødvendige oplysninger herom.
Artikel 27 a, stk. 2, i CSDR indeholder krav til kvalificerede ejere af CSD’en om at underrette CSD’ens kompetente myndighed om erhvervelse eller afhændelse af kvalificerede andele i CSD’en. Kravet underbygger eksisterende krav i artikel 27 i CSDR om, at aktionærer i CSD’er og personer, som er i stand til at udøve kontrol med CSD’ens ledelse, direkte eller indirekte, skal være egnede til at sikre en sund og forsvarlig ledelse af CSD’en.
Ansvarssubjektet er ejere af en CSD, som skal overholde pligten til at underrette CSD’ens kompetente myndighed om erhvervelse eller afhændelse af kvalificerede andele.
Ændringerne i § 253 i lov om kapitalmarkeder medfører ikke, at artikel 27 b og artikel 27 c, der er tilføjet CSDR, jf. CSDR Refit, strafbelægges. Artikel 27 b er en myndighedsrettet bestemmelse, som fastsætter rammerne for CSD’ens kompetente myndigheds vurdering af de kvalificerede ejere.
Artikel 27 c fastsætter, at artikel 27 a og b, ikke finder anvendelse for en CSD, der også har en banktilladelse og derfor er underlagt tilsvarende krav, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 253 i lov om kapitalmarkeder, jf. Folketingstidende 2016-17, tillæg A, L 155 som fremsat, side 37, for nærmere om de øvrige bestemmelser i CSDR, der fortsat er strafbelagte.
Til nr. 11 (§ 253 e i lov om kapitalmarkeder)
Kapitel 42 i lov om kapitalmarkeder indeholder en række bestemmelser om straf, herunder en række bestemmelser om strafbelagte bestemmelser i forordninger, som Finanstilsynet påser overholdelse af.
Det følger af artikel 49, stk. 1, i forordningen om europæiske grønne obligationer, at de kompetente myndigheder skal have beføjelse til at pålægge administrative sanktioner og træffe andre passende administrative foranstaltninger i forbindelse med de overtrædelser, der fremgår af forordningens artikel 49, stk. 1, litra a og b.
Det følger af artikel 49, stk. 2, i forordningen om europæiske grønne obligationer, at medlemsstaterne kan beslutte ikke at fastlægge bestemmelser om administrative sanktioner, jf. forordningens artikel 49, stk. 1, hvis overtrædelserne, omhandlet i forordningens artikel 49, stk. 1, er genstand for strafferetlige sanktioner i national ret.
Det foreslås derfor at fastsætte en hjemmel til straf for overtrædelse af afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18, 19 eller 21 i forordningen om europæiske grønne obligationer, eller for manglende samarbejde eller samtykke i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg eller overholdelse af et krav i henhold til forordningens artikel 45, stk. 1.
Det foreslås at indsætte § 253 e i lov om kapitalmarkeder, hvoraf det vil fremgå, at medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde overtrædelse af afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18, 19 eller 21, eller manglende samarbejde i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg eller manglende overholdelse af et krav i henhold til artikel 45, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer og valgfrie oplysninger om obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige, og bæredygtighedsrelaterede obligationer.
Bestemmelsen er ny og vil fastsætte straf for overtrædelse af de bestemmelser i forordningen om europæiske grønne obligationer, som i medfør af artikel 49, stk. 1, i forordningen om europæiske grønne obligationer skal kunne sanktioneres af de nationale kompetente myndigheder.
Overtrædelser af forordningen om europæiske grønne obligationer kan foretages af fysiske såvel som juridiske personer. I de situationer, hvor ansvarssubjektet er en virksomhed, er de mulige ansvarssubjekter virksomheden og/eller en eller flere personer med tilknytning til virksomheden oftest medlemmer af ledelsen. I de fleste tilfælde vil det være udgangspunktet, at tiltalen rejses mod den juridiske person. Der kan i en række tilfælde være anledning til tillige at rejse tiltale mod en eller flere fysiske personer, hvis den eller de pågældende har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Der bør som udgangspunkt ikke rejses tiltale mod underordnede ansatte. For virksomheder under stiftelse vil ansvarssubjektet være de personer, der stifter virksomheden, da en virksomhed under stiftelse ikke kan være ansvarssubjekt.
Bødeniveauet vil blive fastsat i overensstemmelse med de generelle regler om straf i § 255, stk. 5, i lov om kapitalmarkeder. Det fremgår heraf, at der ved udmålingen af bøder udover de almindelige strafudmålingsprincipper i straffelovens kapitel 10 skal lægges vægt på grovheden af overtrædelsen samt gerningsmandens økonomiske forhold. For overtrædelser begået af juridiske personer skal der ved vurderingen af gerningsmandens økonomiske forhold lægges vægt på virksomhedens nettoårsomsætning på gerningstidspunktet. For overtrædelser begået af fysiske personer skal der lægges vægt på den pågældendes indtægtsforhold på gerningstidspunktet. Det er afgørende, at der ved strafudmålingen lægges vægt på de nævnte faktorer, så muligheden for straf medfører en pønal og præventiv effekt på alle aktører på markedet, og så det økonomiske incitament til at overtræde bestemmelserne reduceres. Vurderingen af overtrædelsens grovhed er uafhængig af gerningsmandens økonomiske forhold.
I de tilfælde, hvor de strafbelagte bestemmelser omhandler pligter og forbud for virksomheden, er de mulige ansvarssubjekter ved overtrædelse af bestemmelserne virksomheden og/eller en eller flere personer med tilknytning til virksomheden - oftest ledelsen. Der vil kunne rejses tiltale mod virksomheden alene eller mod både virksomheden og en eller flere personer med tilknytning til virksomheden. Ved valg af ansvarssubjekt er det udgangspunktet, at tiltalen rejses mod den juridiske person. Der kan i en række tilfælde være anledning til - udover tiltalen mod den juridiske person - tillige at rejse tiltale mod en eller flere fysiske personer, såfremt den eller de pågældende har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Der bør som udgangspunkt ikke rejses tiltale mod underordnede ansatte.
Nedenfor anføres forpligtelserne vedrørende de enkelte artikler, der kan overtrædes:
Afsnit II, Kapitel 2, i forordningen om europæiske grønne obligationer stiller krav vedrørende gennemsigtighed og ekstern kontrol i forbindelse med anvendelse af betegnelsen ”europæisk grøn obligation” eller ”EuGB”.
Ansvarssubjektet for straf for manglende overholdelse af bestemmelserne i forordningens afsnit II, kapitel 2, er udstedere af obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige eller bæredygtighedsrelaterede obligationer.
Artikel 18 i forordningen om europæiske grønne obligationer stiller forbud mod visse securitiserede eksponeringer. Ifølge bestemmelsen må securitiserede eksponeringer ikke omfatte eksponeringer, der finansierer efterforskning, minedrift, udvinding, produktion, forarbejdning, oplagring, raffinering eller distribution, herunder transport, eller handel med fossile brændstoffer. Securitiserede eksponeringer, der finansierer elproduktion fra fossile brændstoffer, kraftvarmeproduktion af varme/køling og elektricitet fra fossile brændstoffer eller produktion af varme/køling fra fossile brændstoffer, kan dog medtages i puljen af securitiserede eksponeringer med henblik på nærværende forordning, såfremt aktiviteten opfylder kriterierne for ”ikke at gøre væsentlig skade” i Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 for så vidt angår fastsættelse af de tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål.
Ansvarssubjektet for straf for manglende overholdelse af artikel 18 er det eksponeringsleverende institut som defineret i artikel 2, nr. 3, i forordning om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-forordningen).
Artikel 19 i forordningen om europæiske grønne obligationer stiller krav om supplerende oplysninger i forbindelse med securitisering. Ifølge bestemmelsen skal det prospekt, der offentliggøres i henhold til forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår en securitiseringsobligation, der betegnes som "europæisk grøn obligation" eller ”EuGB”, indeholde en erklæring om, at obligationen er en securitiseringsobligation, og at det eksponeringsleverende institut er ansvarligt for at opfylde forpligtelserne i prospektet vedrørende anvendelsen af provenuet. Bestemmelsen oplister en række oplysninger, der på bedst mulig måde og efter bedste evne skal indføres i prospektet, herunder bl.a. den andel af puljen af securitiserede eksponeringer, der finansierer økonomiske aktiviteter, der er omfattet af klassificeringssystemet som defineret i artikel 1, nr. 5, i Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, som præciserer indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, der skal offentliggøres af virksomheder, som er omfattet af artikel 19 a eller 29 a i direktiv 2013/34/EU, vedrørende miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og som præciserer metodologien til sikring af overholdelse af denne oplysningsforpligtelse. Oplysningerne i prospektet skal også indgå i faktabladet om europæiske grønne obligationer, jf. artikel 10, og på grundlag af årlige ajourføringer, der skal foretages af det eksponeringsleverende institut, i den i artikel 11 omhandlede allokeringsrapport.
Ansvarssubjektet for straf for manglende overholdelse af artikel 19 er det eksponeringsleverende institut som defineret i artikel 2, nr. 3, i forordning om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-forordningen).
Artikel 21 i forordningen om europæiske grønne obligationer giver udstedere af obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige og udstedere af bæredygtighedsrelaterede obligationer mulighed for at offentliggøre periodiske oplysninger efter udstedelsen ved hjælp af fælles modeller. Bestemmelsen fastlægger krav til indholdet af disse modeller for så vidt angår udstedere af obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige henholdsvis udstedere af bæredygtighedsrelaterede obligationer.
Ansvarssubjektet for straf for manglende overholdelse af artikel 21 i forordningen om europæiske grønne obligationer er udstedere af obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige eller udstedere af bæredygtighedsrelaterede obligationer.
Artikel 45 i forordningen om europæiske grønne obligationer indeholder en række tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, som de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national ret som minimum skal have for at kunne varetage deres opgaver i henhold til forordningen. I henhold til forordningens artikel 49, stk. 1, litra b, sammenholdt med artikel 49, stk. 2, skal straf også omfatte manglende samarbejde eller imødekommenhed i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg eller overholdelse af et krav i henhold til forordningens artikel 45, stk. 1.
Ansvarssubjektet for straf i forbindelse hermed er udstedere, udsteders revisorer og øverste ledelse – altså både fysiske og juridiske personer.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.12 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 12 (§ 255, stk. 4, i lov om kapitalmarkeder)
Det fremgår af § 93, stk. 1, nr. 1-3, i straffeloven, at forældelsesfristen er 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år, 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 4 år for overtrædelsen og 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 10 år.
Det fremgår af det gældende § 255, stk. 4, i lov om kapitalmarkeder, at forældelsesfristen for overtrædelse af denne lovs bestemmelser og regler fastsat i medfør heraf er 5 år.
Det gældende § 255, stk. 4, omfatter ikke forordninger eller regler udstedt i medfør af forordninger, hvilket indebærer, at der gælder en kortere forældelsesfrist for strafansvar for overtrædelse af forordninger og regler udstedt i medfør af forordninger.
Det foreslås at affatte § 255, stk. 4, således, at forældelsesfristen for strafansvar for overtrædelse lovens bestemmelser, bestemmelser i forordninger eller regler udstedt i medfør af forordninger, hvor der i denne lov er fastsat regler om strafansvar, eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år, medmindre en længere forældelsesfrist følger af den øvrige lovgivning.
Med forslaget vil den almindelige forældelsesfrist på 2 år efter § 93, stk. 1, nr. 1, i straffeloven blive fraveget for overtrædelse af forordninger og regler udstedt i medfør af forordninger. For overtrædelse af lovens bestemmelser og regler fastsat i medfør af loven videreføres den gældende forældelsesfrist på 5 år.
Det følger f.eks. af § 253 c i lov om kapitalmarkeder, at overtrædelse af nærmere angivne artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1129/EU af 14. juni om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked (prospektforordningen) straffes med bøde.
Forældelsesfristen for overtrædelse af de angivne artikler i prospektforordningen, jf. § 253 c i lov om kapitalmarkeder, er således 2 år, jf. § 93, stk. 1, nr. 1, i straffeloven, hvorefter forældelsesfristen er 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.
Forældelsesfristen på 2 år indebærer en høj risiko for, at der når at indtræde forældelse, da sagerne ofte er komplekse med lang sagsbehandling og efterforskning. For at sikre en effektiv håndhævelse foreslås det derfor, at forældelsesfristen på 5 år i § 255, stk. 4, i lov om kapitalmarkeder, også skal gælde for overtrædelse af bestemmelse i forordninger eller regler udstedt i medfør af forordninger, hvor der i denne lov er fastsat regler om strafansvar.
I § 299 d, stk. 1, i straffeloven er der fastsat en forhøjet strafferamme på fængsel indtil 6 år for den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af nærmere angivne bestemmelser. Dette gælder for eksempel overtrædelse af artikel 14, litra a og b, eller artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen, jf. § 299 d, stk. 1, nr. 1, i straffeloven. Det indebærer, at forældelsesfristen er 10 år, jf. § 93, stk. 1, nr. 3, hvorefter forældelsesfristen er 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 10 år.
For at sikre, at forældelsesfristen i § 93, stk. 1, nr. 3, fortsat finder anvendelse på sådanne tilfælde er det i den foreslåede bestemmelse præciseret, at forældelsesfristen er 5 år medmindre andet følger af den øvrige lovgivning.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.11 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 1 (§ 28 a, stk. 5, 1. pkt. i lov om investeringsforeninger m.v.)
§ 28 a i lov om investeringsforeninger m.v., indeholder regler om ophør af danske UCITS’ grænseoverskridende markedsføring som meddelt i overensstemmelse med § 28 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v.
Det fremgår af det gældende § 28 a, stk. 5, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v., at den danske UCITS skal give investorer, der vedbliver med at investere i den danske UCITS, og Finanstilsynet de oplysninger, som er nævnt i afsnit VI og VII eller er nævnt i regler udstedt i medfør af bestemmelser i afsnit VI og VII.
Det foreslås i § 28 a, stk. 5, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v. at efter »bestemmelser i afsnit VII« indsættes »og de oplysninger den danske UCITS skal udlevere i henhold til regler fastsat af værtslandets myndigheder i medfør af artikel 94 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer«.
Med den foreslåede ændring vil der blive indsat en reference til artikel 94 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet) og de krav, som danske UCITS skal overholde på baggrund af regler fastsat i det enkelte værtsland.
Ændringen vil medføre, at der i § 28 a, stk. 5, 1. pkt., foretages en direktivnær implementering af artikel 93 a, i UCITS-direktivet, som er indsat med artikel 1, nr. 6, i cross border-direktivet.
Artikel 94 i UCITS-direktivets fastsætter krav til, hvilke oplysninger der skal meddeles til investorerne i et værtsland ved grænseoverskridende markedsføring, og hvordan disse oplysninger skal tilgå investorerne i værtslandet. En række af de krav, der følger af bestemmelsen, fastsættes nærmere af værtslandet. Det omfatter bl.a. en række krav til, hvilke sprog oplysninger kan udleveres på. Tilsynet med overholdelsen af artikel 94 er henlagt til investeringsinstituttets værtsland, jf. artikel 97, stk. 3, 2. pkt., i UCITS-direktivet. Hjemlandsmyndigheden er derimod kompetent myndighed i relation til artikel 93 a i UCITS-direktivet, jf. artikel 93 a, stk. 6, og artikel 97.
Artikel 94 i UCITS-direktivet er implementeret i § 7 i bekendtgørelse om udenlandske UCITS’ markedsføring i Danmark, som gælder for udenlandske UCITS og bl.a. fastlægger de nærmere krav for udenlandske UCITS, som fremgår af artikel 94, eksempelvis offentliggørelsesforpligtelser for udenlandske UCITS.
Til nr. 1 (Fodnoten i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Den gældende fodnote til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter indeholder en oplistning af de direktiver og forordninger, som loven gennemfører.
Med dette lovforslag gennemføres dele af Daisy Chains-direktivet. Fodnoten til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter skal som følge heraf opdateres.
Fodnoten til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter blev ændret såvel ved § 10, nr. 1, i lov nr. 480 af 22. maj 2024 og ved § 4, nr. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024. For at sikre en korrekt affattet fodnote foreslås det af nyaffatte 1. pkt. i fodnoten, hvorefter »Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/2034/EU af 27. november 2019 (IFD), EU-Tidende 2019, nr. L 314, side 64, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 (MiFID II), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 349, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/44/EF af 5. september 2007 (kapitalandelsdirektivet), EU-Tidende 2007, nr. L 247, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/828/EU af 17. maj 2017 (aktionærrettighedsdirektivet), EU-Tidende 2017, nr. L 132, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 (konglomeratdirektivet), EU-Tidende 2003, nr. L 35, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 (regnskabsdirektivet), EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 42, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 (DGSD), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 149, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/1148/EU af 6. juli 2016 (NIS-direktivet), EU-Tidende 2016, nr. L 194, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 (BRRD), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 190, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/879/EU af 20. maj 2019 (BRRD II), EU-Tidende 2019, nr. L 150, side 296, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/878/EU af 20. maj 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 150, side 253-293, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering, EU-Tidende 2022, nr. L 322, side 15, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2022/2556/EU af 14. december 2022, EU-Tidende 2022, nr. L 333, side 153-163 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1174 af 11. april 2024 om ændring af direktiv 2014/59/EU og forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår visse aspekter af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, EU-Tidende, L af 22. april 2024.«
Med den foreslåede ændring vil det fremgå af fodnoten til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, at loven gennemfører dele af Daisy Chains-direktivet ligesom de to omtalte ændringer i henholdsvis lov nr. 480 og lov nr. 481 begge af 22. maj 2024 vil komme til at stå korrekt i fodnoten.
Til nr. 2 (§ 10, nr. 64, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
§ 10 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter indeholder den centrale begrebsterminologi, der anvendes i loven.
Likvidationsenheder er ikke i dag defineret i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Det foreslås i § 10, nr. 64, at indsætte en definition af en likvidationsenhed som a) en virksomhed, som ifølge en afviklingsplan udarbejdet i henhold til § 184 skal tages under konkursbehandling, b) en virksomhed, som ifølge en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 186 skal tages under konkursbehandling, og c) en virksomhed i en afviklingskoncern, som ikke er en afviklingsenhed, og som er omfattet af en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 186, for hvilken der ikke fastsættes udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser, jf. § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Den foreslåede bestemmelse er ny og vil definere likvidationsenheder i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen vil implementere artikel 1, nr. 1, i Daisy Chain direktivet, som indsætter artikel 2, stk. 1, nr. 83aa, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
For så vidt angår kriterierne i litra a og b i den foreslåede bestemmelse, skal Finanstilsynet udarbejde, vedtage og vedligeholde afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, jf. §§ 184 og 186 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Vedtagelsen sker efter indstilling fra Finansiel Stabilitet. I planerne skal Finanstilsynet blandt andet fastlægge en afviklingsstrategi for de enkelte virksomheder, der kan undergives afviklingsforanstaltninger. Dette indebærer en angivelse af de afviklingstiltag, som vurderes anvendelige til brug for en given virksomheds afvikling, jf. § 12 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Vurderes virksomheden ikke at ville opfylde afviklingsbetingelserne, jf. § 4, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, må afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen forventes at indeholde en beskrivelse af, at virksomheden vil blive afviklet ved konkursbehandling. Hvis dette er tilfældet, vil virksomheden opfylde kriterierne i litra a eller b i den foreslåede bestemmelse, alt efter, om virksomheden er omfattet af en afviklingsplan eller af en koncernafviklingsplan.
For så vidt angår kriteriet i litra c i den foreslåede bestemmelse, kan en afviklingsstrategi indebære udøvelsen af Finansiel Stabilitets nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser ved brug af bail-in-værktøjet, dvs. Finansiel Stabilitets nedskrivning eller konvertering til ejerskabsinstrumenter af krav mod en virksomhed, som er taget under afvikling, jf. § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Hvis afviklingsplanen ikke fastsætter udøvelse af denne nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse for en virksomhed, som indgår i en afviklingskoncern, og som ikke selv er en afviklingsenhed, vil virksomheden opfylde kriteriet i litra c i den foreslåede bestemmelse.
Baggrunden for at definere likvidationsenheder er også, at afviklingsmyndighederne skal have fokus på at identificere likvidationsenheder i forbindelse med afviklingsplanlægningen. Afviklingsmyndighederne bør foretage en passende vurdering af de enkelte virksomheder, som kan undergives afviklingsforanstaltninger, når de udarbejder afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner. Det er i den forbindelse centralt at fastslå, om en virksomhed udøver kritiske funktioner. Uden at det berører vurderingen af virksomhedens betydning på nationalt eller regionalt plan, forventes det også, at der foretages en grundig analyse af den potentielle likvidationsenheds relevans i en afviklingskoncern. Et institut eller en enhed, der udgør en væsentlig del af en afviklingskoncerns samlede risikoeksponering, eksponeringsmål bag gearingsgraden eller driftsindtægter, bør som udgangspunkt ikke identificeres som en likvidationsenhed. Omvendt vil afviklingsmyndighederne kunne betragte en virksomhed som en likvidationsenhed, hvis det i henhold til afviklingsplanen er muligt og troværdigt, at virksomheden vil blive undergivet konkursbehandling, eller hvis afviklingsplanen ikke fastsætter udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser for virksomheden ved brug af bail-in-værktøjet.
Til nr. 3 (§ 182, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Efter det gældende § 182, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter skal et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, og en fondsmæglerholdingvirksomhed med mindst én dattervirksomhed, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at fondsmæglerselskabet eller fondsmæglerholdingvirksomheden inden for 24 timer kan tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger umiddelbart forud for eller i forbindelse med en vurdering af, hvorvidt fondsmæglerselskabet eller fondsmæglerholdingvirksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 165, eller når betingelserne i § 214 er opfyldt.
I bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, som er udstedt i medfør af § 182, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, er der i § 7, stk. 3, fastsat pligt til indsendelse af oplysninger om balancer og opgørelser inden for 12 timer. En egentlig pligt til at indsende oplysninger inden for bestemte frister følger imidlertid ikke af det gældende § 182, stk. 1, idet bestemmelsen alene stiller krav om, at virksomhedernes sagsgange og systemer skal understøtte tilvejebringelsen af oplysninger i de foreskrevne situationer, inden for en frist på 24 timer. Derudover giver bemyndigelsesbestemmelsen i det gældende § 182, stk. 3, alene ret til at fastsætte bestemmelser om karakteren af oplysningerne samt tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre, at indsendelsen kan ske, og det er således usikkert, om bemyndigelsen omfatter fastsættelsen af en indsendelsespligt i en bekendtgørelse. Det vurderes dog, at denne usikkerhed ikke har haft konsekvenser i praksis i forbindelse med krisehåndtering af nødlidende finansielle virksomheder.
Det foreslås at nyaffatte § 182, stk. 1 . Efter den foreslåede bestemmelse skal et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, og en fondsmæglerholdingvirksomhed med mindst én dattervirksomhed, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, samt dattervirksomheder heraf, på anmodning fra Finanstilsynet eller Finansiel Stabilitet, indsende de nødvendige oversigter og oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet: 1) Til brug for en vurdering af, hvorvidt fondsmæglerselskabet eller fondsmæglerholdingvirksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 165. 2) Til brug for udøvelse af beføjelserne i § 177-181. 3) Til brug for udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelsen, jf. § 214.
Det foreslåede vil medføre en egentlig pligt for fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder, samt dattervirksomheder heraf, til at indsende de nødvendige oversigter og oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. En modervirksomhed vil kunne indsende oplysningerne på vegne af dens dattervirksomheder.
Den foreslåede § 182, stk. 1, har til formål at sikre det hjemmelsmæssige grundlag for indsendelsespligten. De gældende krav i § 182, stk. 1, til selve indretningen af virksomhedernes sagsgange og systemer foreslås videreført i § 182, stk. 3, jf. lovforslagets § 8, nr. 4.
De oplysninger og oversigter, der som minimum vil skulle tilvejebringes, omfatter bl.a. en ajourført balance, en redegørelse for virksomhedens finansielle stilling, en oversigt over aktivernes bogførte værdi og en oversigt over balanceførte og ikke-balanceførte forpligtelser, således som de fremgår af virksomhedens regnskaber og optegnelser med angivelse af deres status i konkursordenen. Derudover vil der som minimum skulle tilvejebringes en oversigt over passiver, som er undtaget fra bail-in, dvs. Finansiel Stabilitets nedskrivning eller konvertering til ejerskabsinstrumenter af krav mod en virksomhed, som er taget under afvikling, jf. § 25, stk. 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, oplysninger om hvilke passiver, der har modregningsret ifølge lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og oplysninger om hvilke passiver der har modregningsret under den gældende konkurslov. Der vil i bekendtgørelsesform kunne fastsættes nærmere regler herom, jf. § 182, stk. 4, der bliver stk. 6. Disse regler er i dag fastsat i §§ 4-7 samt bilag 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab.
Til nr. 4 (§ 182, stk. 2 og 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Efter det gældende § 182, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og -aktiviteter skal et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, og en fondsmæglerholdingvirksomhed med mindst én dattervirksomhed, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at fondsmæglerselskabet eller fondsmæglerholdingvirksomheden inden for 24 timer kan tilvejebringe de nødvendige oversigter og oplysninger umiddelbart forud for eller i forbindelse med en vurdering af, hvorvidt fondsmæglerselskabet eller fondsmæglerholdingvirksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 165, eller når betingelserne i § 214 er opfyldt.
I bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, som er udstedt i medfør af § 182, stk. 4, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, er der fastsat regler, som skal understøtte en effektiv afvikling. Dette omfatter krav om et system til generel og individuel orientering om anvendelse af afviklingsforanstaltninger, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1 og 2, krav der skal understøtte tilvejebringelse af nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, og krav om, at virksomheden skal have overblik over vigtige og kritiske gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for instituttets umiddelbare videreførelse, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1.
En egentlig pligt til at have systemer, som sikrer en effektiv afvikling, følger ikke af det gældende § 182, stk. 1, idet bestemmelsen alene stiller krav om, at virksomhedernes sagsgange og systemer skal understøtte tilvejebringelsen af oplysninger i de foreskrevne situationer, inden for en frist på 24 timer. Derudover giver bemyndigelsesbestemmelsen i det gældende § 182, stk. 4, alene ret til at fastsætte bestemmelser om karakteren af oplysningerne samt tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre, at indsendelsen af disse oplysninger kan ske, og det er således usikkert, om bemyndigelsen omfatter fastsættelsen af en pligt til at have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kan gennemføres effektivt. Det vurderes dog, at denne usikkerhed ikke har haft konsekvenser i praksis i forbindelse med krisehåndtering af nødlidende finansielle virksomheder.
Det foreslås at indsætte et nyt stk. 2, hvorefter oversigterne og oplysningerne nævnt i stk. 1, skal indsendes senest 12 timer efter dagsafslutning.
Det foreslås endvidere at indsætte et nyt stk. 3, hvorefter et fondsmæglerselskab og en fondsmæglerholdingvirksomhed skal have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at indsendelsen af oplysninger efter stk. 1 kan ske inden for den fastsatte frist i stk. 2, og at restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kan gennemføres effektivt. De nuværende stk. 2-4 bliver herefter til stk. 4-6.
Det foreslåede stk. 2 vil medføre, at indsendelsen af oversigter og oplysninger, jf. § 182, stk. 1, skal ske senest 12 timer efter dagsafslutning. Der vil være tale om en skærpelse af det tidsmæssige krav, sammenlignet med den gældende forudsætning om indsendelse af oplysninger inden for 24 timer i det gældende § 182, stk. 1. De foreslåede tidsfrister er dog allerede fastsat i bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab, og er derfor kendt i den finansielle sektor. Fristerne er ikke til hinder for, at Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet kan fastsætte en længere frist for indsendelse af oplysninger.
Ved dagsafslutning forstås det tidspunkt på døgnet, hvor bogføringen af virksomhedens transaktioner finder sted i virksomhedens systemer. Fristen på 12 timer regnes fra afslutningen af bogføringen.
Det foreslåede stk. 3 vil videreføre det gældende § 182, stk. 1 for så vidt angår kravene til indretningen af virksomhedernes sagsgange og systemer. Samtidig indfører bestemmelsen krav om, at virksomhedernes sagsgange og systemer også skal kunne understøtte gennemførelse af en effektiv restrukturering eller afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Endelig tilpasses bestemmelsen sprogligt i overensstemmelse med den forslåede nyaffattelse af § 182, stk. 1 og den foreslåede § 182, stk. 2, jf. lovforslagets § 8, nr. 3 og 4.
Bestemmelsen har til formål at sikre, at virksomhederne er i stand til at indsende de nødvendige oplysninger til brug for Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets vurdering af, hvorvidt virksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 165, når Finanstilsynet kan anvende beføjelserne i §§ 177-181, eller til brug for udøvelse af Finanstilsynets nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. § 214. Dertil er formålet at sikre, at virksomhedernes systemer understøtter gennemførelsen af en effektiv restrukturering eller afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Virksomhederne vil således skulle have effektive former for systemer, der sikrer, at virksomhederne kan indsende de relevante oplysninger til Finanstilsynet inden for 12 timer efter dagsafslutning, jf. den foreslåede § 182, stk. 1 og 2, og som i øvrigt muliggør en effektiv restrukturering eller afvikling.
Finanstilsynet vil i medfør af kapitel 22 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter løbende kunne føre tilsyn med, at virksomhederne har effektive sagsgange og systemer. Dette vil blandt andet kunne ske ved at gennemføre en beredskabstest, hvor virksomhederne bliver anmodet om at indsende oplysningerne, som fremgår af den foreslåede § 182, stk. 1, og af regler udstedt i medfør af § 182, stk. 6, inden for de frister, som er nævnt i den foreslåede § 182, stk. 2.
Til nr. 5 (§ 182, stk. 5, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Det følger af det gældende § 182, stk. 3, der bliver stk. 5, at § 182, stk. 1, med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på finansieringsinstitutter, som er dattervirksomheder af fondsmæglerselskaber.
Det foreslås i § 182, stk. 3, der bliver stk. 5, efter »Stk. 1« at indsætte »-3«, og efter »fondsmæglerselskaber« at indsætte »eller af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område«.
Den foreslåede indsætning af »-3« er en konsekvens af lovforslagets § 8, nr. 4, og vil indebære, at finansieringsinstitutter, som er dattervirksomheder af fondsmæglerselskaber eller af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, vil blive omfattet både af den foreslåede særskilte pligt til at indsende relevante oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet inden for 12 timer, jf. den foreslåede § 182, stk. 1 og 2, jf. lovforslagets § 8, nr. 3 og 4, og kravene om effektive sagsgange og systemer, der skal kunne understøtte rettidig indsendelse af oplysningerne, som foreslås videreført i § 182, stk. 3, jf. lovforslagets § 8, nr. 4. Dette vil også gælde regler, som udstedes i medfør af § 182, stk. 4, der bliver stk. 6.
Det er nyt, at også dattervirksomheder af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, vil blive omfattet af bestemmelsen. Baggrunden for dette er, at disse dattervirksomheder er omfattet af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, hvorfor de også bør være omfattet af pligten til at indsende oplysninger, m.v.
Til nr. 6 (§ 182, stk. 6, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Det fremgår af det gældende § 182, stk. 4, der bliver stk. 6, at Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oversigter og oplysninger fondsmæglerselskabet skal tilvejebringe, herunder om kravene til registeret over finansielle kontrakter, og hvilke tiltag og systemer der er nødvendige for at sikre dette.
Det foreslås i § 182, stk. 4, der bliver stk. 6, efter »dette« at indsætte », regler om tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre effektiv gennemførelse af restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og fravigelser af stk. 1-3«.
Det foreslåede vil for det første medføre, at Finanstilsynet vil kunne fastsætte regler om tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre effektiv gennemførelse af restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Der vil eksempelvis kunne fastsættes krav til, at virksomhedernes systemer skal kunne muliggøre en generel orientering af kunder og kreditorer m.v., i forbindelse med gennemførelse af afviklingsforanstaltninger, jf. kapitel 4-8 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og en individuel orientering af kunder og kreditorer m.v. i forbindelse med afviklingsforanstaltninger, herunder overdragelse af hele eller dele af virksomhedens aktiviteter. Endvidere vil der kunne fastsættes krav til, at en virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, der sikrer, at nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og i øvrigt til brug for restrukturering og afvikling af en virksomhed i medfør af samme lov, er opdaterede. Der vil også kunne fastsættes krav om virksomhedens administrative praksis med henblik på at sikre overblik over omfanget, betydningen og lokaliseringen af kritiske eller vigtige gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for virksomhedens umiddelbare videreførelse.
For det andet, vil det foreslåede medføre, at Finanstilsynet vil kunne fastsætte fravigelser til kravene i de foreslåede § 182, stk. 1-3, jf. lovforslagets § 8, nr. 3 og 4. Muligheden for at fastsætte fravigelser er navnlig tiltænkt datterselskaber af Finansiel Stabilitet, fondsmæglerselskaber og finansieringsinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed, hvis finansieringsinstituttet er en dattervirksomhed af et pengeinstitut, et realkreditinstitut, en finansiel holdingvirksomhed, en blandet holdingvirksomhed, eller af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og finansieringsinstituttet indgår i tilsynet med modervirksomheden på konsolideret grundlag. Finanstilsynet vil dog konkret kunne træffe afgørelse om, at virksomheder, som er omfattet af fastsatte fravigelser, herunder de nævnte fondsmæglerselskaber, ikke omfattes af disse fravigelser, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 184 og 186 foreskriver brug af afviklingsforanstaltninger i modsætning til konkursbehandling.
Til nr. 7 (§ 198, stk. 4, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og aktiviteter)
Det følger af § 198, stk. 1, 1. pkt., at et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, til enhver tid skal opfylde et minimumskrav til nedskrivningsegnede passiver, som Finanstilsynet fastsætter efter høring af Finansiel Stabilitet.
Der findes ikke i dag undtagelser fra kravet om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder, som heller ikke i dag er defineret i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Efter gældende ret skal Finanstilsynet dog efter høring af Finansiel Stabilitet vurdere, om kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 198, bør begrænses for en virksomhed, der ifølge dens afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, til et beløb, der er tilstrækkeligt til, at de tab, som afviklingsenheden forventes at lide, absorberes fuldt ud. Finanstilsynet skal i sin vurdering lægge vægt på begrænsningens indvirkning på den finansielle stabilitet og risikoen for afsmitning på det finansielle system. Dette følger af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. bekendtgørelse nr. 2028 af 9. november 2021.
Det foreslås at indsætte et nyt § 198, stk. 4, hvorefter likvidationsenheder ikke skal opfylde et minimumskrav til nedskrivningsegnede passiver, medmindre Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet træffer afgørelse herom. Finanstilsynet kan træffe afgørelse efter den foreslåede bestemmelses 1. pkt., hvis Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet finder det berettiget, navnlig under hensyntagen til, om det forhold, at virksomheden bliver nødlidende, kan forventes at få negativ indvirkning på den finansielle stabilitet, og på risikoen for afsmitning på det finansielle system, herunder med hensyn til Garantiformuens finansieringskapacitet. Finanstilsynet fastsætter minimumskravet til nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder, jf. den foreslåede bestemmelses 1. pkt., til et beløb, der overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb. De nuværende § 198, stk. 4 og 5, bliver herefter stk. 5 og 6.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere dele af artikel 1, nr. 2, litra b, i Daisy Chains-direktivet, som indsætter artikel 45 c, stk. 2 a, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
Det foreslåede § 198, stk. 4, 1. pkt. vil medføre, at likvidationsenheder, som defineret i den foreslåede § 10, nr. 64, jf. lovforslagets § 8, nr. 2, som udgangspunkt vil blive fritaget fra kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 198, stk. 1. Finanstilsynet vil derfor som udgangspunkt ikke længere skulle fastsætte et krav om nedskrivningsegnede passiver for disse virksomheder, som det hidtil har været tilfældet.
Forslaget er begrundet i, at virksomheder, der ifølge deres afviklingsplan eller koncernafviklingsplan skal tages under konkursbehandling, i praksis får fastsat deres tabsabsorberingsbehov, så det svarer til virksomhedens solvensbehov. Virksomheder, der ifølge deres afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, kan derfor fuldt ud opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver ved at opfylde kravet til solvensbehov. Et særskilt krav om nedskrivningsegnede passiver bidrager derfor ikke i realiteten til den pågældende virksomheds afviklingsmuligheder. Hvis virksomheden, som skal tages under konkursbehandling, indgår som et dattervirksomhed i en koncern, vil der i øvrigt heller ikke være nogen afviklingsmæssig sammenhæng med andre virksomheder, idet virksomheden ikke vil skulle rekapitaliseres. Det vil derfor være hensigtsmæssigt som udgangspunkt at undtage likvidationsenheder fra kravet om nedskrivningsegnede passiver.
Efter andet led i det forslåede § 198, stk. 4, 1. pkt., vil Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet dog kunne træffe afgørelse om, at en likvidationsenhed skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 198, stk. 1. Dette skyldes risikoen for, at en konkurs i en likvidationsenhed efter omstændighederne vil kunne få videregående økonomiske og finansielle konsekvenser, jf. nedenfor.
Ifølge det foreslåede § 198, stk. 4, 2. pkt., vil Finanstilsynet kunne træffe afgørelse om, at en likvidationsenhed skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 198, stk. 1, hvis Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet finder det berettiget. Den nævnte afgørelse vil navnlig kunne træffes, hvis det vurderes nødvendigt for at beskytte den finansielle stabilitet eller imødegå risikoen for afsmitning på det finansielle system, herunder med hensyn til Garantifondens finansieringskapacitet. Der vil være tale om en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvor bl.a. virksomhedens størrelse og forbundethed til det øvrige finansielle system kan tages i betragtning. Kravet vil skulle opfyldes med kapitalgrundlag eller visse gældsinstrumenter, jf. den foreslåede § 205 a, jf. lovforslagets § 8, nr. 8. Beføjelsen vil tilkomme Finanstilsynet som afviklingsmyndighed.
Det foreslåede § 198, stk. 4, 3. pkt., fastsætter, at Finanstilsynet, hvis der træffes afgørelse efter bestemmelsens 1. pkt., vil være forpligtet til at fastsætte minimumskravet til nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder til et beløb, der overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb. Beløbet bør bestå af to elementer: 1) Et tabsabsorberingsbeløb, som svarer til likvidationsenhedens kapitalgrundlagskrav, og 2) et beløb, der er egnet til at imødegå de potentielle risici, som Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet har identificeret under vurderingen, der skal foretages i medfør af det foreslåede § 198, stk. 4, 2. pkt. Sidstnævnte beløb skal fastsættes proportionalt og må alene afspejle omfanget af identificerede potentielle risici.
Til nr. 8 (§ 205 a i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Der findes ikke i dag krav til, hvordan likvidationsenheder skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, idet likvidationsenheder heller ikke er defineret under gældende ret.
Det foreslås at indsætte overskriften »Krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder«.
Det foreslås at indsætte § 205 a, hvorefter en likvidationsenhed på individuelt niveau skal opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, som er fastsat i medfør af § 198, stk. 4, med kapitalgrundlag, eller følgende forpligtelser i nr. 1 og 2, eller begge dele i kombination: 1) Forpligtelser, der opfylder betingelserne i artikel 72 a, og artikel 72 b, stk. 1, stk. 2, litra a, c, e-n, og stk. 3-5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter. 2) Forpligtelser fra gældsinstrumenter, der har derivatkomponenter, jf. § 202, nr. 3 eller 4.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere dele af artikel 1, nr. 2, litra b, i Daisy Chains-direktivet, som indsætter artikel 45 c, stk. 2 a, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
I den foreslåede bestemmelse angives de typer af nedskrivningsegnede forpligtelser, som likvidationsenheder vil kunne anvende til opfyldelse af kravet om nedskrivningsegnede passiver.
Kravet om nedskrivningsegnede passiver kan enten opfyldes fuldt ud med kapitalgrundlag, eller forpligtelserne omfattet af nr. 1 eller 2, eller begge dele i kombination. Med begge dele i kombination forstås, at kravet om nedskrivningsegnede passiver kan opfyldes med en kombination af kapitalgrundlag og en eller flere forpligtelser omfattet af nr. 1 eller 2. Der er ikke krav om en særlig fordeling mellem kapitalgrundlag og forpligtelserne omfattet af nr. 1 og 2, når kravet om nedskrivningsegnede passiver opfyldes med en kombination heraf.
Det foreslåede § 205 a, nr. 1, giver mulighed for, at likvidationsenheder kan opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver med forpligtelser, der opfylder betingelserne i artikel 72 a, og artikel 72 b, stk. 1, stk. 2, litra a, c, e-n, og stk. 3-5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter.
Artikel 72 a i CRR beskriver, hvad nedskrivningsegnede passivposter består af. I medfør af artikel 72 a består nedskrivningsegnede passivposter af nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, når betingelserne i artikel 72 b i CRR er opfyldt, når de ikke kan betragtes som egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter eller supplerende kapitalposter, og supplerende kapitalinstrumenter med en restløbetid på mindst ét år, når de ikke kan betragtes som supplerende kapitalposter i henhold til artikel 64 i samme forordning.
Artikel 72 b i CRR beskriver de betingelser, som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter skal opfylde. Disse omfatter bl.a. krav om, at forpligtelser ikke må kunne indfries før tid, ikke må indeholde klausuler, der giver mulighed for at fremskynde betalingerne, at passiverne ikke må indeholde mulighed for netting m.v. Henvisningen i det foreslåede til artikel 72 b gælder dog ikke kravene i artikel 72 b, stk. 2, litra b og d. De nedskrivningsegnede passiver, som kan anvendes til at opfylde kravet i den foreslåede § 205 a, nr. 1, vil således kunne ejes af instituttet selv eller en enhed i samme afviklingskoncern, eller en virksomhed hvori instituttet har direkte eller indirekte kapitalinteresser i form af besiddelse af mindst 20 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i virksomheden, enten direkte eller gennem kontrol, jf. artikel 72 b, stk. 2, litra b, modsætningsvist. Der vil heller ikke være krav om, at fordringen på passivernes hovedstol i henhold til de bestemmelser, som regulerer instrumenterne, er efterstillet alle fordringer, der følger af de udelukkede passiver omhandlet i artikel 72 a, stk. 2, jf. artikel 72 b, stk. 2, litra d, modsætningsvist.
Artikel 72 c i CRR omhandler amortisering af nedskrivningsegnede passivinstrumenter. Artikel 72 c indebærer bl.a., at nedskrivningsegnede passivinstrumenter med en restløbetid på mindre end et år ikke betragtes som nedskrivningsegnede passivposter.
Det foreslåede § 205 a, nr. 2, giver mulighed for, at likvidationsenheder kan opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver med forpligtelser fra gældsinstrumenter, der har derivatkomponenter, jf. § 202, nr. 3 eller 4. Der henvises til bemærkningerne i Folketingstidende 2020-21, tillæg A, L 207 som fremsat, side 476-477, for en nærmere redegørelse for kravene i disse bestemmelser.
Til nr. 9 (§ 210, stk. 4, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Det følger af det gældende § 210, stk. 4, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, at en virksomhed, der ifølge dens afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, ikke er omfattet af stk. 1. § 210, stk. 1, stiller krav om indberetning af en række oplysninger for virksomheder, der er underlagt et krav om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 198, herunder oplysninger om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede forpligtelser.
Det foreslås at nyaffatte § 210, stk. 4, således, at en likvidationsenhed ikke er omfattet af § 210, stk. 1, medmindre Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. det foreslåede § 198, stk. 4, jf. lovforslagets § 8, nr. 7. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere artikel 1, nr. 4, i Daisy Chains-direktivet, som nyaffatter artikel 45 i, stk. 4, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
Den foreslåede bestemmelses 1. pkt. vil medføre, at likvidationsenheder, som defineret i den foreslåede § 10, nr. 64, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, jf. lovforslagets § 8, nr. 2, ikke vil være omfattet af oplysningskravene i § 210, stk. 1. Som en konsekvens af indførelsen af definitionen på en likvidationsenhed, vil forslaget udvide anvendelsesområdet for undtagelsen fra indberetningsforpligtelserne, i forhold til den nuværende bestemmelse. Mens undtagelsen i dag kun omfatter virksomheder, som ifølge deres afviklingsplaner skal tages under konkursbehandling, vil undtagelsen pga. henvisningen til definitionen af en likvidationsenhed også omfatte virksomheder, som ifølge en koncernafviklingsplan skal tages under konkursbehandling, og virksomheder i afviklingskoncerner, der ikke er afviklingsenheder, hvor koncernafviklingsplanen ikke giver mulighed for udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser over virksomheden, jf. § 24, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Den foreslåede bestemmelses 2. pkt. vil medføre, at Finanstilsynet skal fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom, hvis Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. den foreslåede 198, stk. 4, jf. lovforslagets § 8, nr. 7. Beføjelsen vil tilkomme Finanstilsynet som afviklingsmyndighed.
Den foreslåede bestemmelse har til formål at undtage likvidationsenheder fra pligten til at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver, da likvidationsenheder som udgangspunkt vil være undtaget fra kravet herom, jf. den foreslåede § 198, stk. 4. Samtidig skal den dog sikre gennemsigtighed i forbindelse med opfyldelsen af et eventuelt krav om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver, som Finanstilsynet måtte fastsætte, jf. den foreslåede § 198, stk. 4. Kravene til indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen skal fastsættes proportionalt, så forpligtelserne ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at overvåge opfyldelsen af kravene om kapitalgrundlag og nedskrivningsegnede passiver.
Til nr. 10 (§ 212, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Det følger af § 212, at fondsmæglerselskab, der er underlagt et krav om nedskrivningsegnede passiver, mindst én gang om året skal offentliggøre følgende oplysninger: 1) Størrelsen af virksomhedens nedskrivningsegnede passiver. 2) Sammensætningen af poster omfattet af nr. 1, deres løbetidsprofil og prioritet ved konkursbehandling af virksomheden. (3) Kravet om nedskrivningsegnede passiver angivet som anført i § 198, stk. 5.
Det foreslås i § 212, stk. 1, nr. 3, at ændre »stk. 5« til »stk. 6«.
Ændringen foreslås som følge af forslaget om at indsætte et nyt stk. 4 i § 198, hvorefter det nuværende stk. 4 og 5, bliver stk. 5 og 6, jf. lovforslagets § 8, nr. 7.
Ændringen har det formål fortsat at henvise til det rette stykke i § 198.
Det foreslåede vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 11 (§ 212, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Det følger af det gældende § 212, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, at et fondsmæglerselskab, der ifølge dets afviklingsplan skal tages under konkursbehandling, ikke er omfattet af stk. 1. § 212, stk. 1, stiller krav om offentliggørelse af en række oplysninger om virksomhedens nedskrivningsegnede passiver, jf. § 198.
Det foreslås at nyaffatte § 212, stk. 3, således at en likvidationsenhed ikke er omfattet af stk. 1, medmindre Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. § 198, stk. 4. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af pligten til offentliggørelse og underrette likvidationsenheden herom.
Den foreslåede bestemmelse vil implementere artikel 1, nr. 4, i Daisy Chains-direktivet, som nyaffatter artikel 45 i, stk. 4, i BRRD I. Der er tale om en direktivnær implementering.
Den foreslåede bestemmelses 1. pkt. vil medføre, at likvidationsenheder, som defineret i den foreslåede § 10, nr. 64, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, jf. lovforslagets § 8, nr. 2, ikke vil være omfattet af pligten til offentliggørelse i § 212, stk. 1. Som en konsekvens af indførelsen af definitionen på en likvidationsenhed, vil forslaget udvide anvendelsesområdet for undtagelsen fra pligterne til offentliggørelse i forhold til den nuværende bestemmelse. Mens undtagelsen i dag kun omfatter virksomheder, som ifølge deres afviklingsplaner skal tages under konkursbehandling, vil undtagelsen pga. henvisningen til definitionen af en likvidationsenhed også omfatte virksomheder, som ifølge en koncernafviklingsplan skal tages under konkursbehandling, og virksomheder i afviklingskoncerner, der ikke er afviklingsenheder, hvor koncernafviklingsplanen ikke giver mulighed for udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser over virksomheden, jf. § 24, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
Det foreslåede bestemmelses 2. pkt. vil medføre, at Finanstilsynet skal fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom, hvis Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. den foreslåede § 198, stk. 4 jf. lovforslagets § 8, nr. 7. Beføjelsen vil tilkomme Finanstilsynet som afviklingsmyndighed.
Den foreslåede bestemmelse har til formål at undtage likvidationsenheder fra pligten til offentliggørelse af oplysninger om nedskrivningsegnede passiver, da likvidationsenheder som udgangspunkt vil være undtaget fra kravet herom, jf. det foreslåede § 198, stk. 4. Samtidig skal den dog sikre gennemsigtighed i forbindelse med opfyldelsen af et eventuelt krav om nedskrivningsegnede passiver, som Finanstilsynet måtte fastsætte for en likvidationsenhed, jf. den foreslåede § 198, stk. 4. Kravene til indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen skal fastsættes proportionalt, så forpligtelserne ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at overvåge opfyldelsen af kravet om nedskrivningsegnede passiver.
Til nr. 12 (§ 266, stk. 1, nr. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Det gældende § 266, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter fastslår de bestemmelser i loven, hvor overtrædelse er strafbelagt med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
Det foreslås i § 266, stk. 1, nr. 1, at ændre »§ 182, stk. 1 og 3« til »§ 182, stk. 3 og 5«.
Forslaget er en konsekvens af de foreslåede ændringer af § 182, hvorefter pligten til at have effektive systemer, der sikrer, at indsendelse af de påkrævede oversigter og oplysninger kan ske inden for de fastsatte frister, fremover vil fremgå af § 182, stk. 3. Derudover vil der efter stk. 1 blive indsat to nye stykker, der vil medføre, at stk. 2-4 bliver stk. 4-6. Den foreslåede ændring af § 266, stk. 1, nr. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, er alene en konsekvensændring, som vil videreføre gældende ret.
Til nr. 13 (§ 267, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter)
Det følger af det gældende § 267, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, at et fondsmæglerselskab eller en fondsmæglerholdingvirksomhed straffes med bøde, hvis de ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af en række bestemmelser, herunder § 182, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Det foreslås i § 267, stk. 1, at ændre »§ 182, stk. 2« til: »§ 182, stk. 4«.
Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 245 a, hvor der efter stk. 1 indsættes to nye stykker, der vil medføre, at stk. 2-4 bliver stk. 4-6. Den foreslåede ændring af § 267, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, er alene en konsekvensændring, som vil videreføre gældende ret.
Til nr. 1 (§ 7, stk. 2, i lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere)
Det fremgår af § 7, stk. 1, i lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen hos en kreditservicevirksomhed eller indehaveren, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige, såfremt virksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion, skal opfylde en række krav til egnethed og hæderlighed. Kravene fremgår af § 7, stk. 1, nr. 1-5.
Det fremgår af det gældende § 7, stk. 2, 1. pkt., at når en person tiltræder et hverv som bestyrelsesmedlem eller en stilling som direktør i en kreditservicevirksomhed, påser Finanstilsynet, at personen opfylder egnetheds- og hæderlighedskravene i stk. 1.
Det fremgår af § 7, stk. 2, 2. pkt., at Finanstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt personen kan bestride hvervet eller stillingen i den pågældende virksomhed.
Det foreslås, at der i § 7, stk. 2, 1. pkt., efter »i en kreditservicevirksomhed« indsættes »eller indtræder som indehaver, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller som ledelsesansvarlig, såfremt virksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion,«.
Formålet med ændringen er at sikre, at Finanstilsynet påser opfyldelse af egnetheds- og hæderlighedskravene i forbindelse med, at en indehaver eller en ledelsesansvarlig indtræder i kreditservicevirksomheden, på samme måde som Finanstilsynet påser overholdelsen af kravene for medlemmer af bestyrelsen og direktionen.
Den foreslåede bestemmelse, vil medføre, at når en indehaver af en kreditservicevirksomhed, der drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige i en kreditservicevirksomhed, der drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion, indtræder i virksomheden, påser Finanstilsynet, at den pågældende person opfylder egnetheds- og hæderlighedskravene i stk. 1. Den foreslåede bestemmelse vil også medføre, at Finanstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt personen kan bestride hvervet eller stillingen i den pågældende virksomhed.
Til nr. 2 (§ 7, stk. 5, 1. pkt., i lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere)
Det fremgår af § 7, stk. 1, i lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen hos en kreditservicevirksomhed eller indehaveren, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige, såfremt virksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion, skal opfylde en række krav til egnethed og hæderlighed. Kravene fremgår af § 7, stk. 1, nr. 1-5.
Det fremgår af det gældende § 7, stk. 5, 1. pkt., at medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen i en kreditservicevirksomhed skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 1 i forbindelse med deres indtræden i kreditservicevirksomhedens ledelse og om forhold nævnt i stk. 1, nr. 2-5, hvis forholdene efterfølgende ændres.
Det foreslås, at der i § 7, stk. 5, 1. pkt., efter »i en kreditservicevirksomhed« indsættes »eller indehaveren, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige, såfremt virksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion,«.
Formålet med ændringen er at sikre, at Finanstilsynet effektivt kan påse opfyldelse af egnetheds- og hæderlighedskravene ved, at indehavere og ledelsesansvarlige forpligtes til at meddele Finanstilsynet om sådanne forhold og meddele Finanstilsynet, hvis forholdene efterfølgende ændrer sig.
Det foreslåede vil medføre, at indehaveren, hvis kreditservicevirksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige, såfremt kreditservicevirksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion, skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold nævnt i stk. 1 i forbindelse med deres indtræden i kreditservicevirksomheden og om forhold nævnt i stk. 1, nr. 2-5, hvis forholdene efterfølgende ændres.
Til nr. 1 (§ 2, stk. 4, i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af den gældende § 2 i lov om forsikringsvirksomhed i hvilket omfang, loven finder anvendelse for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsvirksomheder.
Finansielle holdingvirksomheder er defineret i lovens § 9, stk. 1, nr. 9, som en modervirksomhed, der ikke er et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et investeringsforvaltningsselskab, i en koncern, hvor mindst én af dattervirksomhederne i koncernen er en finansiel virksomhed, og hvor mindst 40 pct. af den samlede balancesum for koncernen og modervirksomhedens associerede virksomheder vedrører den finansielle sektor, jf. dog 2. pkt. og § 9, stk. 5. En modervirksomhed er ikke en finansiel holdingvirksomhed, hvis de finansielle dattervirksomheder i koncernen udelukkende er forsikringsvirksomheder. Modervirksomheden vil i stedet være en forsikringsholdingvirksomhed, jf. § 9, stk. 1, nr. 10, eller en blandet forsikringsholdingvirksomhed, jf. § 9, stk. 1, nr. 11.
Forsikringsholdingvirksomheder er defineret i § 9, stk. 1, nr. 10, som en modervirksomhed, hvis hovedvirksomhed er at erhverve og besidde kapitalandele i dattervirksomheder, når disse dattervirksomheder udelukkende eller hovedsagelig er forsikrings- eller genforsikringsvirksomheder eller tredjelandsforsikrings- eller genforsikringsvirksomheder og mindst én af disse dattervirksomheder er en forsikrings- eller genforsikringsvirksomhed. En forsikringsholdingvirksomhed er ikke en finansiel holdingvirksomhed, jf. § 9, stk. 1, nr. 9.
Det foreslås at indsætte § 2, stk. 4, hvorefter §§ 126-130, i lov om forsikringsvirksomhed, finder anvendelse for finansielle holdingvirksomheder, jf. § 9, stk. 1, nr. 9, der er den øverste modervirksomhed i en koncern og for forsikringsholdingvirksomheder, jf. § 9, stk. 1, nr. 10, der er den øverste modervirksomhed i en koncern, hvor mindst en af dattervirksomhederne er et gruppe 1-forsikringsselskab.
Det foreslåede vil medføre, at §§ 126-130, der fastsætter regler om indretning og styring af gruppe 1-forsikringsselskaber, herunder krav om nøglepersoner og -funktioner, risikostyringsfunktion, compliancefunktion og aktuarfunktion, finder anvendelse for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder.
Det foreslåede vil dermed videreføre den retsstilling, der gælder i henhold til §§ 17-20 i bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015, der finder anvendelse på forsikringsholdingvirksomheder og finansielle holdingvirksomheder.
En tilsvarende ændring er foretaget for forsikringsvirksomheder med §§ 126-130 i lov om forsikringsvirksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23, Tillæg A, L 88 som fremsat, side 305-321.
Ved en fejl omfattede ændringen ikke også finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder, hvilket der rettes op på med nærværende lovforslag. Fejlen har ikke haft konsekvenser i praksis, da finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder er omfattet af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber, hvor reglerne fortsat finder anvendelse.
Det er forventningen, at bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber justeres, så der ikke sker dobbeltregulering af finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder pr. 1. januar 2025.
Det foreslåede stk. 4 vil medføre, at §§ 126-130 også finder anvendelse for finansielle holdingvirksomheder, jf. § 9, stk. 1, nr. 9, der er den øverste modervirksomhed i en koncern og for forsikringsholdingvirksomheder, jf. § 9, stk. 1, nr. 10, der er den øverste modervirksomhed i en koncern, hvor mindst en af dattervirksomhederne er et gruppe 1-forsikringsselskab.
Til nr. 2 (§ 9, stk. 1, nr. 44, i lov om forsikringsvirksomhed)
§ 9 i lov om forsikringsvirksomhed definerer en lang række begreber til brug for forståelsen af lovens bestemmelser.
En arbejdsulykkesforsikringsbestand er ikke nærmere defineret som et selvstændigt begreb i lov om forsikringsvirksomhed. Begrebet fremgår flere steder i kapitel 19 i lov om forsikringsvirksomhed, herunder i § 204, stk. 1, hvoraf det følger, at når et forsikringsselskab overdrager en arbejdsulykkeforsikringsbestand til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, jf. § 200, stk. 3, 3. pkt., § 205 eller § 264, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed, skal forsikringsselskabet samtidig overdrage de forsikringsmæssige hensættelser til regnskab, der knytter sig til bestanden.
Det foreslås i § 9, stk. 1, nr. 44, at definere en arbejdsulykkesforsikringsbestand som en bestand af lovpligtige ulykkesforsikringer tegnet i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Voldsskadeforsikringer efter § 49 a i lov om arbejdsskadesikring er omfattet af et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand, uanset om voldsskadeforsikringen er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, eller om den er tegnet selvstændigt.
Det foreslåede vil medføre, at en arbejdsulykkesforsikringsbestand, når der henvises til en sådan i øvrige bestemmelser i lov om forsikringsvirksomhed, både omfatter lovpligtige ulykkesforsikringer tegnet i henhold til lov om arbejdsskadesikring og voldsskadeforsikringer, uagtet om disse er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, eller om de er tegnet som en selvstændig forsikring.
Formålet med bestemmelsen er at fastslå, at en arbejdsulykkesforsikringsbestand, hvis denne tages under administration af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, skal indeholde både arbejdsulykkesforsikringer, der giver ret til erstatning og godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven og voldsskadeforsikringer, der giver ret til erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven.
Der henvises i øvrigt til punkt 2.16 i lovforslagets almindelige bemærkninger.
Til nr. 3 (§ 161 i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af den gældende § 161 i lov om forsikringsvirksomhed, at Finanstilsynet kan fastlægge regler om finansielle virksomheders udstedelse af gældsbreve med vilkår om konvertering til aktie-, garanti- eller andelskapital, herunder i hvilket omfang selskabslovens kapitel 10 finder anvendelse.
Det foreslås i § 161 at ændre »finansielle virksomheders« til »forsikringsvirksomheders«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reguleringen af forsikringsvirksomheder, ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, blev udskilt fra lov om finansiel virksomhed.
Lov om forsikringsvirksomhed regulerer forsikringsvirksomheder, hvorfor det findes hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at bestemmelsen alene regulerer forsikringsvirksomheder.
Til nr. 4 (§ 188, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af det gældende § 188, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, at den bestyrelsesgodkendte årsrapport skal indsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endelig godkendt.
Det følger af det gældende § 188, stk. 2, at ekstern revisors revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten og for virksomheder med intern revisor tillige intern revisionschefs revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten, skal indsendes til Finanstilsynet samtidig med indsendelsen af årsrapporten efter stk. 1. Anden tilsvarende dokumentation skal indsendes, hvis den eksterne revisor ikke fører en revisionsprotokol vedrørende årsrapporten.
Det foreslås i § 188, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., at indsætte »ved digital kommunikation« efter »indsendes til Finanstilsynet«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at § 188 er en videreførelse af § 194 i lov om finansiel virksomhed. Formålet var at videreføre bestemmelsen uden ændringer. Ved en fejl blev det ikke videreført, at den bestyrelsesgodkendte årsrapport samt revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet ved digital kommunikation.
Den foreslåede ændring vil medføre en korrekt formulering af bestemmelsen, så det er tydeliggjort, at årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet ved digital kommunikation.
Til nr. 5 (§ 192, stk. 1, 2. pkt., i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af det gældende § 192, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, at forsikringsselskaber skal foretage regelmæssige indberetninger af regnskabsdata i skemaer, der er udarbejdet af Finanstilsynet, og at disse indberetninger kan kræves indsendt elektronisk.
Det foreslås at nyaffatte § 192, stk. 1, 2. pkt., hvorefter indberetningerne skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.
Den foreslåede ændring vil indebære, at forsikringsselskaberne skal indsende indberetningerne i henhold til § 192, stk. 1, i elektronisk form.
Baggrunden for den foreslåede ændring er, at det vurderes, at det ikke længere er nødvendigt at give forsikringsselskaberne mulighed for at indsende indberetningerne i anden form end elektronisk, fordi de omfattede virksomheder alle er udstyret med det fornødne it-apparatur til at kunne foretage indsendelsen elektronisk.
Til nr. 6 (§ 219, stk. 5, 1. pkt., i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af den gældende § 219 i lov om forsikringsvirksomhed, at et forsikringsselskab, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 2, skal have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser til regnskab.
Af § 219, stk. 5, 1. pkt., følger det, at Finanstilsynet kan kræve aktiverne i registeret deponeret og pantsat til fordel for Finanstilsynet, hvis tilsynet efter § 223 beslutter at begrænse eller forbyde selskabets rådighed over dets aktiver.
Af § 223 følger det, at et gruppe 1-forsikringsselskab, som ikke opfylder solvenskapitalkravet, jf. § 154, skal udarbejde en plan for genoprettelse, der beskriver de foranstaltninger, der er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan opfylde solvenskapitalkravet.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 219, stk. 5, 1. pkt., og henvisningen til § 223 i lov om forsikringsvirksomhed.
Det følger af § 222, at Finanstilsynet som led i de foranstaltninger, der er nævnt i § 220, stk. 1, § 221, stk. 1, § 223, stk. 2, § 224, stk. 2 og § 225, stk. 1, kan forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover. § 219 finder tilsvarende anvendelse.
Det er således § 222, der indeholder kompetencen for Finanstilsynet, hvorefter Finanstilsynet kan forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover.
Den forkerte henvisning i § 219, stk. 5, 1. pkt., har ikke medført konsekvenser, da bestemmelsen ikke har fundet anvendelse siden lovens ikrafttræden den 1. januar 2024.
Det foreslås i § 219, stk. 5, 1. pkt., at ændre »§ 223« til »§ 222«.
Den foreslåede ændring vil medføre, at § 219, stk. 5, 1. pkt., vil indeholde en korrekt henvisning til Finanstilsynets kompetence, der medfører, at Finanstilsynet kan forbyde et selskab at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover.
Til nr. 7 (§ 235, stk. 1, 1. pkt., i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af det gældende § 235, stk. 1, 1. pkt., i lov om forsikringsvirksomhed, at kan forsikringsbestanden ikke overdrages i henhold til § 234, skal administrator foretage den endelige fastsættelse af forsikringsbeløbene i henhold til den foretagne opgørelse samt eventuelle ændringer af forsikringsvilkårene, herunder af bonusreglerne, og sammenkalde en generalforsamling af forsikringstagerne til stiftelse af et gensidigt selskab med administrationsboet som stifter, jf. §§ 23-25 i selskabsloven.
Ifølge bemærkningerne til § 235 i lov om forsikringsvirksomhed, jf. Folketingstidende 2022-23 (2. samling), tillæg A, L 88 som fremsat, side 476, videreføres § 258 i lov om finansiel virksomhed med redaktionelle ændringer. § 258, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, henviste til § 23 i lov om finansiel virksomhed og §§ 24 og 25 i selskabsloven.
Selskabslovens § 23 fastsætter regler om frister. Selskabslovens § 24 bestemmer, hvem der kan stifte et kapitalselskab. Endelig indeholder selskabslovens § 25 en generel regel om, at et kapitalselskabs stiftelsesdokument skal indeholde selskabets vedtægter.
Det foreslås i § 235, stk. 1, 1. pkt., at ændre »§§ 23-25 i selskabsloven« til: »§§ 31-35 i denne lov og §§ 24 og 25 i selskabsloven«.
Formålet med ændringen er at rette op på en fejl i § 235, stk. 1, 1. pkt., i lov om forsikringsvirksomhed, der medfører, at bestemmelsen henviser til §§ 23-25 i selskabsloven fremfor §§ 24 og 25 i selskabsloven.
Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at der henvises til §§ 24 og 25 i selskabsloven, og vil dermed videreføre den retsstilling, der fulgte af § 258 i lov om finansiel virksomhed.
Den foreslåede bestemmelse vil endvidere medføre, at der henvises til lovens §§ 31-35, hvilket er de bestemmelser i lov om forsikringsvirksomhed, der viderefører § 23 i lov om finansiel virksomhed, som henvises til i § 258 i lov om finansiel virksomhed.
Til nr. 8 (§ 259, stk. 2, nr. 3, i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af § 259, stk. 2, nr. 3, i lov om forsikringsvirksomhed, at Finanstilsynet påser overholdelsen af Rådets forordning 2017/1509/EU af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
Det foreslås at ophæve § 259, stk. 2, nr. 3 .
Det foreslåede er en konsekvens af, at Finanstilsynets tilsyn med, at skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder i relation til overholdelse af Rådets forordning 2017/1509/EU af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea, udskilles fra lov om forsikringsvirksomhed ved nærværende lovforslag. Det foreslås samtidig, at det i hvidvaskloven fastsættes, at Finanstilsynet påser, at skadesforsikringsselskaber og filialer her i landet overholder forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Der henvises til punkt 2.19 i lovforslagets almindelige bemærkninger, og lovforslagets § 3, nr. 2, 3 og 7, og bemærkningerne hertil.
Til nr. 9 (§ 278, stk. 1, nr. 2, i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af det gældende § 278, stk. 1, at Finanstilsynet fastsætter et krav om et kapitaltillæg til solvenskapitalkravet for et gruppe 1-forsikringsselskab, hvis Finanstilsynet vurderer, at 1) selskabets risikoprofil afviger væsentligt fra forudsætningerne i standardformlen eller en anvendt godkendt intern model til opgørelse af solvenskapitalkravet, jf. § 154, stk. 2, 2) selskabets virksomhedsstyring afviger væsentligt fra § 133 eller 3) selskabets risikoprofil afviger væsentligt fra forudsætningerne for anvendelsen af en matchtilpasning, jf. § 158, stk. 2, eller en volatilitetsjustering, jf. § 158, stk. 3.
Regler om virksomhedsstyring fremgår af § 132 i lov om forsikringsvirksomhed.
Henvisningen i § 278, stk. 1, nr. 2, til regler om virksomhedsstyring i § 133 i lov om forsikringsvirksomhed, er således ikke korrekt.
Det foreslås i § 278, stk. 1, nr. 2, at ændre »§ 133« til: »§ 132«.
Forslaget vil rette op på den fejlagtige henvisning i bestemmelsen, således at der fremadrettet henvises til den rigtige bestemmelse i § 278, stk. 1, nr. 2.
Til nr. 10 (§ 319, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed)
Det følger af det gældende § 319, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed, at forældelsesfristen er 10 år for overtrædelse af en række bestemmelser i loven, bl.a. § 219, stk. 1, 3 og 5, samt en række artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1286/2014 EU af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er).
Det fremgår af § 219, stk. 1, at forsikringsselskaber, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 2, skal have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser til regnskab. For at sikre tilstedeværelsen af tilstrækkelige aktiver skal forsikringsselskaberne føre et register, der indeholder en optegnelse over aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser til regnskab og værdien af finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne efter nr. 1 ikke kan dække de forsikringsmæssige forpligtelser.
Af § 219, stk. 2, fremgår det, at lån mod sikkerhed i egne livsforsikringspolicer inden for disses genkøbsværdi ikke må registreres.
Af § 219, stk. 3, fremgår det, at aktiverne i registeret alene skal tjene til fyldestgørelse af forsikringstagerne og de begunstigede.
Af § 219, stk. 4, fremgår det, at forsikringsselskabet kvartalsvis skal indberette til Finanstilsynet, hvilke aktiver der er registreret.
Af § 219, stk. 5, fremgår det, at Finanstilsynet kan kræve aktiverne i registeret deponeret og pantsat til fordel for Finanstilsynet, hvis tilsynet efter § 223 beslutter at begrænse eller forbyde selskabets rådighed over dets aktiver. Finanstilsynet skal registreres som panthaver, og enhver efterfølgende ændring i den deponerede aktivmasse skal godkendes af Finanstilsynet og noteres i registeret.
Det foreslås i § 319, stk. 3, at ændre »§ 219, stk. 1, 3 og 5« til: »§ 219, stk. 1, 2 og 4«.
Formålet med ændringen er at få indsat den rette henvisning til § 219, stk. 1, 2 og 4, i § 319, stk. 3.
Den foreslåede ændring vil medføre, at det ikke længere er § 219, stk. 1, 3 og 5, der er omfattet af den udvidede forældelsesfrist, men derimod § 219, stk. 1, 2 og 4, hvilket vil videreføre den retsstilling, der var gældende efter § 373, stk. 5, lov om finansiel virksomhed før udskillelse af bestemmelser om forsikringsvirksomhed ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed.
Til nr. 1 (§ 38, stk. 3, og § 42, stk. 3, 1. pkt., i lov om Det Centrale Personregister)
Det følger af § 38, stk. 3, og § 42, stk. 3, 1. pkt., i lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), at forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed i henhold til lov om finansiel virksomhed har ret til at få en række nærmere angivne oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), som blandt andet skal bruges i forbindelse med udbetalinger af forsikringssummer eller pensioner til de berettigede.
Det foreslås i § 38, stk. 3, og § 42, stk. 3, 1. pkt., i lov om Det Centrale Personregister efter »omfattet af lov om forsikringsvirksomhed« at indsætte »og firmapensionskasser omfattet af lov om firmapensionskasser«.
Den foreslåede ændring vil medføre, at firmapensionskasser omfattet af lov om firmapensionskasser vil få ret til at få leveret de samme oplysninger fra CPR, som forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed i henhold til lov om finansiel virksomhed.
Herved vil firmapensionskasser ligestilles i relation til levering af oplysninger fra CPR i forbindelse med udbetalinger af forsikringssummer eller pensioner med de nævnte forsikringsselskaber og pensionskasser.
Til nr. 2 (§ 42, stk. 3, 2. pkt., i lov om Det Centrale Personregister)
Det følger af § 42, stk. 3, 2. pkt., i CPR-loven, at de i § 42, stk. 3, 1. pkt., nævnte forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter til samme formål – dvs. udbetalinger af forsikringssummer eller pensioner til de berettigede – har ret til at få oplyst navn og adresse på afdødes ægtefælle eller registrerede partner og navn og adresse på en person, der på tidspunktet for den registreredes død var registreret med bopæl i CPR på samme adresse som afdøde, såfremt afdøde og vedkommende person har eller har haft fælles børn, der er registreret i CPR som børn af de pågældende. Navn og adresse kan udleveres, uanset om der er registreret beskyttelse efter § 28.
Det foreslås i § 42, stk. 3, 2. pkt., i CPR-loven efter »pensionskasser« at indsætte », firmapensionskasser«.
Den foreslåede ændring vil medføre, at firmapensionskasser også i relation til videregivelse af oplysninger efter CPR-lovens § 42, stk. 3, 2. og 3. pkt., sidestilles med de i bestemmelsen nævnte forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter.
Til nr. 1 (§ 154 b, stk. 2, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.)
Det følger af det gældende § 154 b, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., at en investorfradragsfond højst må placere 15 pct. af sin indskudte kapital i ét målselskab ved den første investering i målselskabet. En investorfradragsfond kan dog foretage opfølgende investeringer i målselskabet. En opfølgende investering kan tidligst foretages 6 måneder efter den første investering i målselskabet. Investorfradragsfonden skal på tidspunktet for den opfølgende investering i målselskabet have investeret minimum 30 pct. af sin indskudte kapital i minimum fire andre målselskaber.
Investeringer via investorfradragsfonde udgør investeringer med høj risiko, som er omfattet af de gældende regler for markedsføring af alternative investeringsfonde. En forvalter af en alternativ investorfradragsfond skal enten have tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde eller tilladelse til at være selvforvaltende, jf. § 3, stk. 1, nr. 51, litra c, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Dette sikrer, at Finanstilsynet har de muligheder for at føre tilsyn med forvalteren, der følger af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., herunder tilsyn med likviditet- og risikostyring. Derudover skal en forvalter med tilladelse, eller forvalter med tilladelse til at være selvforvaltende, have en depositar.
En forvalter, der har tilladelse til at forvalte investorfradragsfonde eller tilladelse til at være selvforvaltende kan markedsføre investorfradragsfonden til professionelle investorer og til investorer, som investerer mere end 100.000 euro og erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering (semi-professionelle investorer), jf. § 5, stk. 5, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og efter særskilt tilladelse tillige til detailinvestorer, jf. bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer.
Forud for investering i en investorfradragsfond skal semiprofessionelle og detailinvestorer have stillet et investorinformationsdokument til rådighed i henhold til PRIIP-forordningen, som indeholder oplysninger om fondens karakteristika, risici, omkostninger og forventede afkast. Alle investorer skal desuden have udleveret et såkaldt § 62-dokument, som blandt andet indeholder beskrivelser af forvalterens procedurer m.v. Dette gælder tillige, hvis investorfradragsfonden distribueres til investorer i en værdipapirhandler, typisk et pengeinstitut eller et fondsmæglerselskab, hvor værdipapirhandleren desuden er forpligtet til at overholde de investorbeskyttende regler, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) som bl.a. implementeret i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Derudover er der i den gældende investorfradragslov en begrænsning på de samlede investeringer, der kan foretages i ét målselskab, jf. § 4 i investorfradragsloven.
Det foreslås i § 154 b, stk. 2, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. at ændre procentsatsen fra 15 pct. til 25 pct.
Forslaget følger en anbefaling fra Erhvervslivets EU- og Regelforum og har til hensigt at øge interessen for at forvalte investorfradragsfonde og dermed øge udbuddet af risikovillig kapital for opstarts- og iværksættervirksomheder i de tidlige faser.
Den foreslåede ændring vil medføre, at den første investering, som en investorfradragsfond foretager i ét målselskab, kan udgøre højst 25 pct. af den samlede kapital, der på tidspunktet for en investering er indskudt i en investorfradragsfond.
Den foreslåede ændring indebærer, at en investorfradragsfond kan sprede sin risiko ud på færre målselskaber, når en højere procentsats kan placeres i ét målselskab.
En opjustering af procentsatsen i bestemmelsen som det foreslåede skal søge at øge interessen for at forvalte investorfradragsfonde og dermed øge udbuddet af risikovillig kapital til nye virksomheder. Modsat vil det også øge risikoen for de investorer, som investerer i fonden, når kapitalen i fonden fordeles på færre selskaber og risikoen herved spredes mindre ud. En forøgelse af procenten fra 15 til 25 pct. medfører, at antallet af selskaber, der som minimum skal investeres i, reduceres fra 7 til 4.
Imidlertid vil der, uanset en justering af procentsatsen, være tale om investeringer med høj risiko, der fortsat kræver rådgivning og overvejelser om investeringen er passende til den enkeltes økonomi og risikoappetit – særligt hvis produktet markedsføres til detailkunder.
Der henvises til de almindelige bemærkninger punkt 2.24.
Til nr. 1 (§ 12, stk. 7, i lov om ejendomskreditselskaber)
Den følger af det gældende § 12, stk. 7, i lov om ejendomskreditselskaber, at Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med denne lov, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, § 8 a og § 11, stk. 1.
Stk. 4 giver Finanstilsynet hjemmel til at udstede påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med loven og regler udstedt i medfør af denne, eksempelvis hvis selskabet tilsidesætter de informationskrav, som fremgår af en bekendtgørelse udstedt i medfør af loven. Følger et selskab ikke Finanstilsynets påbud, kan den straffes med bøde jf. § 22, stk. 3, i lov om ejendomskreditselskaber.
Henvisningerne til § 3, stk. 1, nr. 5, og § 3, stk. 6, tilpasses, da der rettelig skulle have stået § 3, stk. 6, i stedet for § 3, stk. 5. Tilpasningen blev forsøgt ændret ved § 9, nr. 8, i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, hvor der i § 12, stk. 7, blev ændret fra »§ 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 5« til »§ 3, stk. 2 og 7«. Denne fejl i gengivelse af gældende ret forhindrede ændringen i at kunne træde i kraft, hvilket i øvrigt fremgår af note 2 til lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2023. Det fremgår endvidere af noten, at der vil blive rettet op på fejlen ved en lovændring.
Det foreslås derfor i § 12, stk. 7, at ændre »§ 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 6« til »§ 3, stk. 2 og 7«.
Det foreslåede vil medføre, at henvisninger til lovens § 3 opdateres på baggrund af bl.a. de ændringer af stykker som blev indført ved § 9 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021.
Der er en note i bekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2023 af lov om ejendomskreditselskaber, som lyder: 2) Lovændringen der vedrører § 9, nr. 8, i lov nr. 1163 af 8. juni 2021 kan ikke indarbejdes i denne lovbekendtgørelse. Indarbejdningen vil ændre formuleringen ”§ 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 6” til ”§ 3, stk. 2 og 7”, men i ændringsloven er formuleringen fejlagtigt indskrevet som ”§ 3, stk. 5”. Der vil blive rettet op på fejlen ved en lovændring.
Til nr. 2 (§ 15, stk. 2 og 4, i lov om ejendomskreditselskaber)
Det fremgår af det gældende § 15, stk. 2, 1. pkt., i lov om ejendomskreditselskaber, at reaktioner givet efter § 12, stk. 6, jf. lov om finansiel virksomhed § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse, skal offentliggøres af Finanstilsynet på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af ejendomskreditselskabets navn. Der kan dog forekomme undtagelser til dette, jf. § 15, stk. 5.
Af § 15, stk. 2, 2. pkt., fremgår det, at virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1 på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Af § 15, stk. 4, 1. pkt. fremgår det, at hvis Finanstilsynet har overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og der er afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Finanstilsynet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 5. Hvis dommen ikke er endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen, jf. § 15, stk. 4, 2. pkt.
Af § 15, stk. 4, 3. pkt., fremgår det, at virksomhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter at der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018 ved ikrafttrædelse af lov om kapitalmarkeder, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2017.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 15, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt., og henvisningen til lov om værdipapirhandel m.v. Der skal således ikke henvises til lov om værdipapirhandel m.v., da loven er ophævet, hvorimod der skal henvises til lov om kapitalmarkeder, som har erstattet lov om værdipapirhandel m.v.
Det foreslås i § 15, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt., at ændre »lov om værdipapirhandel m.v.« til »lov om kapitalmarkeder.«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder.
Ændringen medfører, at § 15, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt., rettelig henviser til lov om kapitalmarkeder i stedet for lov om værdipapirhandel m.v., som betyder, at ved offentliggørelsen skal lov om kapitalmarkeder iagttages, hvilket kan have betydning for, hvor hurtigt der skal ske offentliggørelse.
Formålet med ændringen er således at rette henvisningen i § 15, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt., i lov om ejendomskreditselskaber fra lov om værdipapirhandel m.v. til lov om kapitalmarkeder. Ændringen vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 1 (§ 18, stk. 1 og 3, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere)
Det fremgår af det gældende § 18, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, at reaktioner givet efter en række bestemmelser i loven eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse, skal offentliggøres af Finanstilsynet på Finanstilsynets hjemmeside. Der kan dog forekomme undtagelser til dette, jf. § 18, stk. 4.
Af § 18, stk. 1, 2. pkt., fremgår det, at virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1, 1. pkt., på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Af § 18, stk. 3, 1. pkt., fremgår det, at hvis Finanstilsynet har overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og der er afsagt fældende dom eller vedtaget bøde, skal Finanstilsynet offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog § 18, stk. 4. Hvis dommen ikke er endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelse, jf. § 18, stk. 3, 2. pkt. Det følger af § 18, stk. 3, 3. pkt., at virksomhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter at der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.
Lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet den 3. januar 2018 ved ikrafttrædelse af lov om kapitalmarkeder, jf. lov nr. 650 af 8. juni 2017.
Der er dermed uoverensstemmelse mellem § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., og henvisningen til lov om værdipapirhandel m.v. Der skal således ikke henvises til lov om værdipapirhandel m.v., da loven er ophævet, hvorimod der skal henvises til lov om kapitalmarkeder, som har erstattet lov om værdipapirhandel m.v.
Det foreslås i § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., at ændre »lov om værdipapirhandel m.v.« til »lov om kapitalmarkeder.«.
Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at lov om værdipapirhandel m.v. blev ophævet ved § 258, stk. 2, i lov nr. 650 af 8. juni 2017 om kapitalmarkeder.
Ændringen medfører, at § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., rettelig henviser til lov om kapitalmarkeder i stedet for lov om værdipapirhandel m.v., som betyder, at ved offentliggørelsen skal lov om kapitalmarkeder iagttages, hvilket kan have betydning for, hvor hurtigt der skal ske offentliggørelse.
Formålet med ændringen er at sikre, at der i § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, henvises til lov om kapitalmarkeder i stedet for til lov om værdipapirhandel m.v. Ændringen vil ikke medføre materielle ændringer af bestemmelsen.
Til nr. 1 (§ 6, stk. 2, i lov om Danmarks Nationalbank)
Det følger af § 6 i nationalbankloven, at direktionen består af tre medlemmer. En af direktørerne udnævnes af kongen, medens de øvrige direktører vælges af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling. Den førstnævnte direktør er formand for direktionen. Direktørerne skal have bopæl i København eller på steder, der står i nær forbindelse med København. De må ikke have sæde i ledelsen af erhvervsorganisationer eller erhvervsselskaber, ej heller drive eller være deltagere i driften af privat erhvervsvirksomhed. Direktørerne er pligtige at søge deres afsked inden udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.
Efter den gældende § 6 er der ikke fastsat en tidsbegrænsning på udpegning af medlemmer af direktionen, hvilket medfører, at udpegning sker for en tidsubegrænset periode. At direktionens medlemmer ansættes på ubegrænset tid, fremgår desuden af § 9, stk. 1, i cirkulære nr. 313 af 1. april 1942 om Reglement for Danmarks Nationalbank. Den tidsubegrænsede udpegning suppleres af et krav i § 6, stk. 2, 3. pkt., i nationalbankloven om, at direktørerne er pligtige at søge deres afsked inden udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.
Det foreslås, at nyaffatte § 6, stk. 2, 3. pkt., således at, direktørerne udnævnes for et tidsrum på 6 år med mulighed for én forlængelse på 6 år.
Nyaffattelsen vil medføre, at medlemmer af direktionen udpeges for en periode på 6 år med mulighed for genudpegning én gang for en periode på 6 år. Ændringen vil endvidere medføre, at en af repræsentantskabet valgt direktør kan udnævnes af kongen i henhold til § 6, stk. 1, for en periode på 6 år med mulighed for genudpegning én gang for en periode på 6 år.
Til nr. 1 (§ 806, stk. 7, i retsplejeloven)
Det følger af det gældende § 806, stk. 7, 1. pkt., i retsplejeloven, at politiet kan træffe afgørelser om pålæg om edition af oplysninger om transaktioner, konti, depoter, bokse el.lign. fra virksomheder eller personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-12 eller 18-26, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Bestemmelsen fastsætter politiets mulighed for at træffe afgørelser om edition med henblik på at indhente oplysninger om konti, transaktioner m.v. fra visse finansielle virksomheder.
Det foreslås i § 806, stk. 7, 1. pkt., at ændre »§ 1, stk. 1, nr. 1-12 eller 18-26« til »§ 1, stk. 1, nr. 1-12 eller 18-22«.
Den foreslåede ændring er næsten identisk med den bestemmelse, der blev indsat i retsplejeloven ved § 15, nr. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Tilsyn efter forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og forordning om markeder for kryptoaktiver, regler for udpegelse af administrationsselskab for Garantifonden og aflønningsregler for firmapensionskasser). Det er konstateret, at henvisningen til § 1, stk. 1, nr. 1-11, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er udgået af den foreslåede ændring i § 15, nr. 1, hvilket ikke var hensigten bag ændringen.
For at sikre, at politiet kan træffe afgørelser om pålæg om edition af oplysninger om transaktioner, konti, depoter, bokse el.lign. fra virksomheder eller personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-11 i hvidvaskloven, er det nødvendigt at medtage bestemmelsen i dette lovforslag. Samtidig foreslås det, at § 15, nr. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024 ophæves, jf. lovforslagets § 17, nr. 1.
Den foreslåede ændring er en konsekvensændring som følge af ændringen til hvidvasklovens § 1, stk. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024, hvorefter hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 22-26 blev ophævet, og et nyt nr. 22 blev indsat.
Forslaget indebærer ikke en ændring af, hvilke virksomheder eller personer politiet kan træffe afgørelse om pålæg af edition af oplysninger om transaktioner, konti, depoter, bokse el.lign. overfor.
For yderligere om politiets anvendelse af beføjelsen, herunder hvilke regler der skal tages højde for, henvises til bemærkningerne til § 806, stk. 7, jf. Folketingstidende 2020-21, tillæg A, L 132 som fremsat, side 17-19.
Det foreslåede skal træde i kraft samtidigt med ændringen af hvidvaskloven § 1, stk. 1, der træder i kraft 30. december 2024, jf. § 17, stk. 4, i lov nr. lov nr. 481 af 22. maj 2024.
Til nr. 1 (§ 15, nr. 1, i lov 481 af 22. maj 2024)
Det foreslås at ophæve § 15, nr. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024.
Ved § 15, nr. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024, blev § 806, stk. 1, 1. pkt., i retsplejeloven ændret. Ændringen er desværre sket fejlagtigt. Derfor foreslås bestemmelsen ændret på ny ved dette lovforslags § 16, nr. 1. Ophævelsen af § 15, nr. 1, er således en konsekvens heraf.
Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 16, nr. 1.
Det foreslås i stk. 1, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2025, jf. dog stk. 2-5.
Det foreslås i stk. 2, at § 2, nr. 1, 3 og 18-22, og § 8, nr. 1, 2 og 7-11, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
De oplistede ændringsnumre vedrører fodnoten til lov om finansiel virksomhed, § 5, stk. 1, nr. 57, § 266, stk. 4, § 267 h, § 267 i, § 269 b, stk. 4, og § 269 d, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, og fodnoten til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, § 10, nr. 64, § 198, stk. 4, § 205 a, § 210, stk. 4, og 212, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Den foreslåede bestemmelse udgør en fravigelse fra de fælles ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet regulering. Baggrunden herfor er, at Daisy Chains-direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 13. november 2024. Da direktivet først blev offentliggjort den 11. april 2024, er det ikke praktisk muligt at overholde implementeringsfrist for de direktivbestemmelser, som kræver lovændringer. Overskridelsen af implementeringsfristen forventes ikke at få betydning for virksomheder, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed eller lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.
Det foreslås i stk. 3, at lovforslagets § 6, nr. 6, 8 og 11, træder i kraft den 21. december 2024.
De oplistede ændringsnumre vedrører § 211, stk. 2, § 214, stk. 7, og § 253 e i lov om kapitalmarkeder.
Den foreslåede ikrafttrædelsesdato vil medføre, at bestemmelser, der supplerer forordningen om europæiske grønne obligationer, vil træde i kraft samtidig med forordningen, jf. forordningens artikel 72, stk. 2.
Den foreslåede ikrafttrædelsesdato vil være en fravigelse af de fælles ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet regulering. Denne fravigelse foreslås for at sikre rettidig supplering af forordningen om europæiske grønne obligationer.
Det foreslås i stk. 4, at lovforslagets § 3, nr. 1, 5, og 7, og §§ 16 og 17 træder i kraft den 30. december 2024.
De oplistede ændringsnumre vedrører ændringen, som vil medføre, at der overalt i hvidvaskloven henvises til 3. pengeoverførselsforordning i stedet for 2. pengeoverførselsforordning samt § 39, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 78, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven.
Den foreslåede bestemmelse vil være en fravigelse af de fælles ikrafttrædelsesbestemmelser, som vil medføre, at der vil være overensstemmelse mellem ikrafttrædelsesdatoen for 3. pengeoverførselsforordningen og ikrafttrædelsestidspunktet for lovforslagets bestemmelser, som strafbelægger bestemmelserne i 3. pengeoverførselsforordning vedrørende kryptoaktivtjenester.
Det foreslåede vil endvidere medføre, at ændringen af retsplejeloven i lovforslagets § 16, nr. 1, vil træde i kraft samtidigt med ændringen af hvidvaskloven § 1, stk. 1, jf. § 7, nr. 1, jf. § 17, stk. 4, i lov nr. lov nr. 481 af 22. maj 2024. Samtidig vil det medføre, at lovforslagets § 17, nr. 1, som ophæver § 15, nr. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024 sker samtidig, hvorefter der vil komme overensstemmelse mellem de pågældende ændringer, og der vil blive rettet op på en fejl foretaget i § 15, nr. 1, i lov nr. 481 af 22. maj 2024.
Det foreslås i stk. 5, at lovforslagets § 5, nr. 3, 6, 7, 10 og 12, og § 6 nr. 1, 2 og 5, træder i kraft den 9. april 2025, som er 12 måneder efter straksbetalingsforordningen træder i kraft.
De oplistede ændringsnumre vedrører §§ 41 a-41 g, § 64, stk. 2-4, § 130, stk. 1, 2. pkt., § 138, stk. 1, 7. pkt., § 139, stk. 1, 2. pkt., § 143, stk. 1, og § 145, stk. 1, i lov om betalinger, samt § 3, nr. 23, § 3, nr. 39, og § 176 i lov om kapitalmarkeder.
Det foreslåede er en fravigelse af de fælles ikrafttrædelsesbestemmelser, men skyldes, at der med den foreslåede bestemmelse vil være overensstemmelse mellem ikrafttrædelsesdatoen i artikel 5 i straksbetalingsforordningen, og tidspunktet for virkning af lovforslagets bestemmelser, der implementerer forordningens ændringer til finalitydirektivet og PSD2.
Det foreslås i stk. 6, at § 6, stk. 2, i lov om Danmarks Nationalbank, som affattet ved denne lovs § 15, ikke har virkning for direktører udnævnt før den
Den foreslåede bestemmelse om åremålsansættelse for direktører i Nationalbanken, jf. lovforslagets § 15, finder anvendelse på medlemmer af direktionen, som ansættes efter den foreslåede bestemmelse. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2025.
Efter stk. 6 gælder, at hvis en repræsentantskabsudpeget direktør er ansat efter den bestemmelse, som foreslås ophævet ved at nyaffatte bestemmelsen, og dermed for en tidsubegrænset periode, efterfølgende udnævnes af kongen som direktionsmedlem og formand for direktionen, finder bestemmelserne om åremål i § 6, stk. 2, anvendelse på den udnævnelse. En repræsentantskabsudpeget direktør, som er ansat før nærværende lovforslags ikrafttræden, vil i denne situation således overgå til tidsbegrænset ansættelse.
Den foreslåede bestemmelse medfører således alene ændringer for de nuværende direktionsmedlemmers ansættelsesperiode, hvis de pt. er ansat af repræsentantskabet og efter lovens i ikrafttrædelse udnævnes af kongen. Reglerne vil i øvrigt gælde alle nyansatte medlemmer af direktionen efter den 1. januar 2025. Dermed vil direktionsmedlemmer fortsat ikke være udpeget samlet og på samme tidspunkt, men hver især, når deres respektive embedsperioder udløber.
Det foreslås i stk. 7, at regler fastsat i medfør af § 56 a i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1731 af 5. december 2023, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 71 a i lov om forsikringsvirksomhed, som affattet ved § 9, nr. 1, i lov nr. 1546 af 12. december 2023.
Det foreslåede vil sikre, at bekendtgørelse om udstedelse og brug af attester om erstatningskrav for forsikringsselskaber der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed, forbliver i kraft, selvom bemyndigelsesbestemmelsen foreslås ophævet med nærværende lovforslags § 2, nr. 6.
Bestemmelsen foreslås af ordensmæssige hensyn for at undgå tvivl om, at det er hensigten, at bekendtgørelse om udstedelse og brug af attester om erstatningskrav for forsikringsselskaber der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed ikke skal bortfalde.
Det foreslås i stk. 8, at regler fastsat i medfør af § 245 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1731 af 5. december 2023, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 245 a, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 15.
Det foreslåede vil sikre, at bekendtgørelser udstedt i medfør af § 245 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, forbliver i kraft, selvom bestemmelsen rykkes til § 245 a, stk. 6, som følge af lovforslagets § 2, nr. 15. Det betyder, at bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab fortsat vil være gældende, indtil den ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 245 a, stk. 6.
Bestemmelsen foreslås af ordensmæssige hensyn for at undgå tvivl om, at det er hensigten, at bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab ikke skal bortfalde.
Det foreslås i stk. 9, at regler fastsat i medfør af § 267 h i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1731 af 5. december 2023, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 267 i i lov om finansiel virksomhed.
Det foreslåede vil sikre, at bekendtgørelser udstedt i medfør af § 267 h, i lov om finansiel virksomhed, forbliver i kraft, selvom bestemmelsen rykkes til § 267 i, som følge af denne lovs § 2, nr. 19. Det betyder, at bekendtgørelse nr. 2028 af 9. november 2021 om krav til nedskrivningsegnede passiver fortsat vil være gældende, indtil den ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 267 i.
Bestemmelsen foreslås af ordensmæssige hensyn for at undgå tvivl om, at det er hensigten, at bekendtgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver ikke skal bortfalde.
Det foreslås i stk. 10, at regler fastsat i medfør af § 35, stk. 6, i lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2023, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 35, stk. 9, i lov om betalinger, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2.
Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2017 om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler i medfør af § 35, stk. 6. Virkningen af overgangsbestemmelsen vil herefter være, at bekendtgørelsen vil forblive i kraft, indtil den ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 35, stk. 9, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2.
Bestemmelsen foreslås af ordensmæssige hensyn for at undgå tvivl om, at det er hensigten, at bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler ikke skal bortfalde.
Det foreslås i stk. 11, at regler fastsat i medfør af § 182, stk. 4, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 1. marts 2024, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 182, stk. 6, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, som affattet ved denne lovs § 8, nr. 4.
Det foreslåede vil sikre, at bekendtgørelser udstedt i medfør af § 182, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, forbliver i kraft, selvom bestemmelsen rykkes til § 182, stk. 4, som følge af lovforslagets § 8, nr. 4. Det betyder, at bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab fortsat vil være gældende, indtil den ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 182, stk. 6.
Bestemmelsen foreslås af ordensmæssige hensyn for at undgå tvivl om, at det er hensigten, at bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab ikke skal bortfalde.
Det foreslås i stk. 12, at regler udstedt i medfør af § 1, stk. 6 og 7, hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af § 1, stk. 7 og 8, i hvidvaskloven, jf. denne lovs § 3, nr. 3.
Det foreslåede vil sikre, at bekendtgørelser udstedt i medfør af § 1, stk. 6 og 7, i hvidvaskloven forbliver i kraft, selvom bestemmelserne rykkes til § 1, stk. 7 og 8 som følge lovforslagets § 3, nr. 3, som indsætter et nyt stk. 5 i hvidvasklovens § 1.
Bekendtgørelse nr. 2364 af 9. december 2021 om, hvilke virksomheder og personer der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 1, stk. 6.
Bekendtgørelse nr. 727 af 9. juni 2017 om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven er udstedt i medfør af hvidvasklovens § 1, stk. 5, som i dag er stk. 7. Det skyldes, at der ved § 1, nr. 7, i lov nr. 553 af 7. maj 2019 blev indsat to nye stykker i § 1 i hvidvaskloven, som medførte at de gældende stk. 4 og 5 blev stk. 6 og 7. Det følger af § 3, stk. 3, i lov nr. 553 af 7. maj 2019, at regler fastsat i medfør af § 1, stk. 4 og 5, og § 18, stk. 8, i hvidvaskloven, lov nr. 651 af 8. juni 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af hvidvasklovens § 1, stk. 6 og 7, og § 18, stk. 9.
Bestemmelsen foreslås af ordensmæssige hensyn for at undgå tvivl om, at det er hensigten, at bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven ikke skal bortfalde.
Det foreslås i stk. 1, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Det foreslås i stk. 2, at §§ 1-15 ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Det følger generelt af lovene på det finansielle område, at lovene ikke gælder for Grønland, men at lovene ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed er anordnet på Grønland ved kongelig anordning nr. 1252 af 15. december 2004.
Lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) er sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 812 af 12. august 2019.
Efter § 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000 om Det Centrale Personregister gælder loven ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. CPR-loven er med virkning fra den 1. januar 2007 sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 1198 af 29. november 2006 om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister.
Det foreslås i stk. 3, at §§ 1-3, 5-9 og 11-15 ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
Det følger af lovene på det finansielle område, at lovene ikke gælder for Færøerne, men at lovene ved kongelig anordning kan sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
Lovforslagets §§ 4 og 10 skal dog ikke kunne sættes i kraft for Færøerne, da forsikringsområdet på Færøerne er overtaget og dermed reguleres af færøske love. Lov om forsikringsvirksomhed og lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber gælder derfor ikke for Færøerne og indeholder ikke en anordningshjemmel.
Lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed er anordnet på Færøerne ved kongelig anordning nr. 86 af 10. februar 2006.
Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger er sat i kraft på Færøerne ved kongelig anordning nr. 1223 af 11. juni 2021.
Lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 813 af 16. august 2019.
I lov om betalingskonti, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 29. marts 2022, foretages følgende ændringer:
1. Lovens titel affattes således:
»Lov om betalingskonti og basale erhvervskonti«.
2. Efter § 1 indsættes:
»§ 1 a. Kapitel 4 a, kapitel 5 bortset fra §§ 15 og 16 samt kapitel 6 og 7 finder anvendelse på:
Pengeinstitutter, som individuelt er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) eller indgår i en koncern, som er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed.
Filialer af udenlandske kreditinstitutter, som er del af en koncern, hvor en virksomhed i koncernen er udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed.
Danske pengeinstitutter med en arbejdende kapital, der ligger over grænsen fastsat efter stk. 3, som er anført på den i stk. 4 nævnte liste.
Stk. 2. Et institut nævnt i stk. 1 er alene omfattet, hvis instituttet tilbyder betalingskonti, hvorpå en erhvervsdrivende eller en forening kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner, til og fra tredjemand.
Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter grænsen for arbejdende kapital, jf. stk. 1, nr. 3.
Stk. 4. Finanstilsynet offentliggør senest den 1. juli hvert år en liste med institutter med en arbejdende kapital, der ligger over grænsen fastsat efter stk. 3.«
3. I § 2 indsættes efter nr. 2 som nye numre:
»3) Erhvervsdrivende: En fysisk eller juridisk person, der som led i sin hoved- eller bibeskæftigelse handler inden for sit erhverv.
Nr. 3 bliver herefter nr. 5.
4. I § 2, nr. 3, 2. pkt., der bliver nr. 5, 2. pkt., indsættes efter »forbrugeres«: », erhvervsdrivendes eller foreningers«.
5. I § 2 indsættes efter nr. 3, der bliver nr. 5, som nyt nummer:
»6) Basal erhvervskonto: En betalingskonto oprettet i en erhvervsdrivendes eller en forenings navn, der omfatter tjenesteydelserne anført i § 13 a.«
Nr. 4-18 bliver herefter nr. 7-21.
6. I § 2, nr. 11, 2. pkt., der bliver nr. 14, 2. pkt., indsættes efter »forbruger«: », en erhvervsdrivende eller en forening«.
I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1013 af 21. august 2024, foretages følgende ændringer:
1. I 1. pkt. i fodnoten til lovens titel indsættes efter »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 128, side 1,«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD),«, og »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering, EU-Tidende 2022, nr. L 322, side 15« ændres til: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering, EU-Tidende 2022, nr. L 322, side 15, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1174 af 11. april 2024 om ændring af direktiv 2014/59/EU og forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår visse aspekter af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, EU-Tidende, L af 22. april 2024«.
2. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 245 a, stk. 3« til: »§ 245 a, stk. 5«.
3. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 56 som nyt nummer:
»57) Likvidationsenhed:
a) En virksomhed, som ifølge en afviklingsplan udarbejdet i henhold til § 259 skal tages under konkursbehandling.
b) En virksomhed, som ifølge en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 260 skal tages under konkursbehandling.
c) En virksomhed i en afviklingskoncern, som ikke er en afviklingsenhed, og som er omfattet af en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 260, for hvilken der ikke fastsættes udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser, jf. § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.«
Nr. 57-60 bliver herefter nr. 58-61.
4. I § 38, stk. 1, nr. 4, ændres »ledelse,« til: »ledelse og«.
5. I § 40, stk. 1, 1. pkt., ændres »(der er et kreditinstitut eller et investeringsselskab)« til: », der er et kreditinstitut, et investeringsselskab eller en forsikringsvirksomhed,«.
6. § 56 a ophæves.
7. I § 74, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »en ekstern revisor, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar« til: »en ekstern revisor og den interne revisionschef«, i stk. 2 ændres »Eksterne revisorer, den interne revisionschef og den ansvarshavende aktuar« til: »Eksterne revisorer og den interne revisionschef«, og i stk. 3, 2. pkt., ændres »en ekstern revisor, den interne revisionschef eller den ansvarshavende aktuar« til: »en ekstern revisor eller den interne revisionschef«.
I hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024, som ændret ved § 7 i lov nr. 481 af 22. maj 2024, foretages følgende ændringer:
1. Overalt i loven ændres: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver«.
2. I § 1, stk. 1, nr. 8 og 18, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«, og i nr. 19 ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.
3. I § 1 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
»Stk. 6. Kapitel 10 b finder anvendelse for skadesforsikringsselskaber som defineret i § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. og filialer her i landet af sådanne udenlandske virksomheder.«
Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.
4. I § 38 a, stk. 1, indsættes efter »§ 26«: »eller § 28«.
5. I § 39, stk. 1, nr. 2 og 3, ændres »betalingsformidler« til: »betalingstjenesteudbyder«.
6. Efter kapitel 10 a indsættes:
§ 46 f. Finanstilsynet påser, at virksomheder omfattet af § 1, stk. 6, overholder forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer, med den kompetence, som Finanstilsynet er tillagt i medfør af § 47, stk. 1 og 2.
Stk. 2. § 49, stk. 1-5, og §§ 51 og 55 finder tilsvarende anvendelse på skadesforsikringsselskabers overholdelse af forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.«
7. I § 78, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ændres: »artikel 4-8, 10-12 og 16« til: »artikel 4-8, 10-12, 14-17, 19-21 og 26«.
8. I § 85, stk. 2, indsættes efter »De dele af«: »§ 35, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1, 1. pkt., § 38, stk. 5,«, og efter »§ 57, stk. 1, 1. pkt.,« indsættes: »og § 64 a, stk. 3,«.
9. I § 85, stk. 3, indsættes efter »De dele af«: »§ 14, stk. 6, 2. pkt.,«, og efter »27, stk. 1« indsættes: »og 3, § 35, stk. 1, 1. pkt., § 36, stk. 1, 1. pkt., og § 38, stk. 5 og 6«.
I lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 2067 af 12. november 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 480 af 12. maj 2023, § 339 i lov nr. 718 af 13. juni 2023, § 3 i lov nr. 1546 af 12. december 2023 og § 10 i lov nr. 481 af 22. maj 2024, foretages følgende ændringer:
1. I § 3, stk. 3, nr. 2, indsættes efter »som tegner arbejdsulykkesforsikringer«: », herunder voldsskadeforsikringer tegnet som en udvidet del af arbejdsulykkesforsikringen, og selvstændigt tegnede voldsskadeforsikringer,«.
2. I § 3, stk. 5, 2. pkt., ændres »visse forbrugerforsikringer og« til: »visse forbrugerforsikringer,«, og efter »en arbejdsulykkesforsikringspolice« indsættes: »og et af Finanstilsynet fastsat årligt beløb pr. sikrede under en selvstændig voldsskadeforsikringspolice«.
3. I § 3, stk. 6, 1. pkt., ændres »visse forbrugerforsikringer og« til: »visse forbrugerforsikringer,«, og efter »en arbejdsulykkesforsikringspolice« indsættes: »og det beløb pr. sikrede under en selvstændig voldsskadeforsikringspolice«.
4. I § 5, stk. 1, nr. 5, ændres »sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer og« til: »sikrede i henhold til byggeskadeforsikringer,«.
5. I § 5, stk. 1, nr. 6, ændres »sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer.« til: »sikrede i henhold til arbejdsulykkesforsikringer, herunder voldsskadeforsikringer, der er tegnet som en udvidet del af arbejdsulykkesforsikringen, og«.
6. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 7:
»7) sikrede i henhold til voldsskadeforsikringer, der er tegnet som en selvstændig forsikring.«
7. § 5, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Fonden skal overtage de rettigheder og forpligtelser, som et forsikringsselskab har i henhold til lov om arbejdsskadesikring, herunder til voldsskadeforsikringer, når et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand tages under administration af Fonden.«
8. I § 5, stk. 9, ændres »og arbejdsulykkesforsikringer, jf. stk. 4« til: », arbejdsulykkesforsikringer og voldsskadeforsikringer, jf. stk. 4«.
9. I § 6, stk. 2, indsættes efter »anvendelse«: », jf. dog stk. 3«.
10. I § 6 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. For anmeldelse af erstatningskrav efter en hændelse omfattet af en voldsskadeforsikring, jf. § 49 a i lov om arbejdsskadesikring, finder regler udstedt i medfør af § 49 a, stk. 5, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring anvendelse.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
I lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2023, som ændret ved § 9 i lov nr. 409 af 25. april 2023, § 2 i lov nr. 481 af 22. maj 2024 og lov nr. 642 af 11. juni 2024, foretages følgende ændringer:
1. I § 21, stk. 5, nr. 2, ændres »§ 16 i lov om værdipapirhandel m.v.« til: »§ 61 i lov om kapitalmarkeder«.
2. § 35 affattes således:
»§ 35. E-pengeinstitutter skal sikre midler, der er modtaget som vederlag for de elektroniske penge, der er blevet udstedt, i overensstemmelse med stk. 6. Sikring af midlerne skal senest ske 5 arbejdsdage efter udstedelsen af elektroniske penge, hvis de er modtaget ved brug af et betalingsinstrument.
Stk. 2. E-pengeinstitutter, der udbyder betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 1-6, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, skal sikre midler modtaget fra brugerne af betalingstjenesterne eller modtaget gennem en anden udbyder af betalingstjenester som led i gennemførelsen af en betalingstransaktion i overensstemmelse med stk. 6.
Stk. 3. Betalingsinstitutter, der udbyder betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 1-6, skal sikre midler modtaget fra brugerne af betalingstjenesterne eller modtaget gennem en anden udbyder af betalingstjenester som led i gennemførelsen af en betalingstransaktion i overensstemmelse med stk. 6.
Stk. 4. Modtager betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet færre midler fra brugerne af betalingstjenester eller gennem en anden udbyder af betalingstjenester end det beløb, der som led i gennemførelsen af betalingstransaktioner skal sendes videre til betalingsmodtageren, jf. stk. 2 og 3, skal betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sikre, at indeståendet på sikringskontoen eller i sikkerhedsdepotet fra tidspunktet for indsættelsen af midlerne på sikringskontoen eller placeringen af midlerne i sikkerhedsdepotet, jf. stk. 6, nr. 1 og 2, svarer til det beløb, der som led i gennemførelsen af betalingstransaktioner skal sendes videre til betalingsmodtageren.
Stk. 5. Midlerne, der indestår på en sikringskonto eller er placeret i et sikkerhedsdepot, jf. stk. 6, nr. 1 og 2, skal til enhver tid svare til det beløb, der som led i gennemførelsen af betalingstransaktioner skal sendes videre til betalingsmodtageren.
Stk. 6. Sikring af midler i henhold til stk. 1-5 skal ske på én af følgende måder:
Midlerne indsættes på en særskilt konto, der betegnes sikringskonto, i et kreditinstitut eller en centralbank, hvis centralbanken tillader dette, senest ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger den dag, hvor midlerne er modtaget.
I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2024, som ændret ved § 6 i lov nr. 480 af 22. maj 2024 og § 3 i lov nr. 481 af 22. maj 2024, foretages følgende ændringer:
1. I § 3, nr. 23, indsættes som 3. pkt.:
»I henhold til systemets regler kan den samme deltager handle som central modpart (CCP), afregningsfirma eller clearinginstitut eller udføre en del af eller alle disse opgaver.«
2. I § 3 indsættes som nr. 39:
»39) Institut:
a) Et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter, herunder de enheder, der er opført i artikel 2, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.
b) Et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter undtagen de institutter, der er omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 1.
c) Offentlige myndigheder og offentligt garanterede foretagender.
d) Ethvert foretagende, der har sit hovedkontor uden for Unionen, og som varetager samme opgaver som EU-kreditinstitutter eller EU-investeringsselskaber som defineret i litra a og b, når disse deltager i et system og har ansvar for at indfri de finansielle forpligtelser, der følger af overførselsordrer inden for det pågældende system.
e) Et betalingsinstitut som defineret i artikel 4, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked med undtagelse af en fysisk eller juridisk person, der er omfattet af en undtagelse i medfør af artikel 32 eller 33 i nævnte direktiv, når betalingsinstituttet deltager i et system, hvis virksomhed består i at udføre overførselsordrer, jf. nr. 26, litra a og b, og har ansvar for at indfri de finansielle forpligtelser, der følger af sådanne overførselsordrer inden for det pågældende system.
f) Et e-pengeinstitut som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed med undtagelse af en juridisk person, der er omfattet af en undtagelse i medfør af artikel 9 i nævnte direktiv, når e-pengeinstituttet deltager i et system, hvis virksomhed består i at udføre overførselsordrer, jf. nr. 26, litra a og b, og har ansvar for at indfri de finansielle forpligtelser, der følger af sådanne overførselsordrer inden for det pågældende system.«
3. I § 52, stk. 4, nr. 2, ændres »§ 2 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge« til: »§ 2 i lov om betalinger«.
4. I § 86, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 14 i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 20 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter«.
I lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 13. november 2024, foretages følgende ændring:
1. I § 28 a, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »bestemmelser i afsnit VI og VII«: », og de oplysninger, den danske UCITS skal udlevere i henhold til regler fastsat af værtslandets myndigheder i medfør af artikel 94 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer«.
I lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 1. marts 2024, som ændret ved § 10 i lov nr. 480 af 22. maj 2024 og § 4 i lov nr. 481 af 22. maj 2024, foretages følgende ændringer:
1. 1. pkt. i fodnoten til lovens titel affattes således:
»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 (IFD), EU-Tidende 2019, nr. L 314, side 64, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 (MiFID II), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 349, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 (aktionærrettighedsdirektivet), EU-Tidende 2017, nr. L 132, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 (konglomeratdirektivet), EU-Tidende 2003, nr. L 35, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 (regnskabsdirektivet), EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 176, side 42, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 (DGSD), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 149, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73, EU-Tidende 2016, nr. L 194, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 (BRRD), EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 190, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879 af 20. maj 2019 (BRRD II), EU-Tidende 2019, nr. L 150, side 296, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 af 20. maj 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 150, side 253, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022, EU-Tidende 2022, nr. L 322, side 15, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2556 af 14. december 2022, EU-Tidende 2022, nr. L 333, side 153, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1174 af 11. april 2024, EU-Tidende, L af 22. april 2024.«
2. I § 10 indsættes efter nr. 63 som nyt nummer:
»64) Likvidationsenhed:
a) En virksomhed, som ifølge en afviklingsplan udarbejdet i henhold til § 184 skal tages under konkursbehandling.
b) En virksomhed, som ifølge en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 186 skal tages under konkursbehandling.
c) En virksomhed i en afviklingskoncern, som ikke er en afviklingsenhed, og som er omfattet af en koncernafviklingsplan udarbejdet i henhold til § 186, for hvilken der ikke fastsættes udøvelse af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelser, jf. § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.«
Nr. 64 og 65 bliver herefter nr. 65 og 66.
3. § 182, stk. 1, affattes således:
I lov nr. 1534 af 12. december 2023 om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere foretages følgende ændringer:
1. I § 7, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »i en kreditservicevirksomhed«: »eller indtræder som indehaver, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller som ledelsesansvarlig, såfremt virksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion«.
2. I § 7, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »i en kreditservicevirksomhed«: »eller indehaveren, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, eller den eller de ledelsesansvarlige, såfremt virksomheden drives som en juridisk person uden bestyrelse eller direktion,«.
I lov nr. 718 af 13. juni 2023 om forsikringsvirksomhed, som ændret ved § 9 i lov nr. 1546 af 12. december 2023, § 11 i lov nr. 480 af 22. maj 2024, § 8 i lov nr. 481 af 22. maj 2024 og § 4 i lov nr. 639 af 11. juni 2024, foretages følgende ændringer:
1. I § 2 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. For finansielle holdingvirksomheder, jf. § 9, stk. 1, nr. 9, der er den øverste modervirksomhed i en koncern, og for forsikringsholdingvirksomheder, jf. § 9, stk. 1, nr. 10, der er den øverste modervirksomhed i en koncern, hvor mindst en af dattervirksomhederne er et gruppe 1-forsikringsselskab, finder §§ 126-130 anvendelse.«
2. I § 9, stk. 1, indsættes som nr. 43:
»43) Arbejdsulykkesforsikringsbestand: Bestand af lovpligtige ulykkesforsikringer tegnet i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Voldsskadeforsikringer efter § 49 a i lov om arbejdsskadesikring er omfattet af et forsikringsselskabs arbejdsulykkesforsikringsbestand, uanset om voldsskadeforsikringen er tegnet som en udvidet del af en arbejdsulykkesforsikring, eller om den er tegnet selvstændigt.«
3. I § 161 ændres »finansielle virksomheders« til: »forsikringsvirksomheders«.
4. I § 188, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »indsendes til Finanstilsynet«: »ved digital kommunikation«.
5. § 192, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
»Indberetningerne skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.«
6. I § 219, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 223« til: »§ 222«.
7. I § 235, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 23-25 i selskabsloven« til: »§§ 31-35 i denne lov og §§ 24 og 25 i selskabsloven«.
8. § 259, stk. 2, nr. 3, ophæves.
Nr. 4-9 bliver nr. 3-8.
9. I § 278, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 133« til: »§ 132«.
10. I § 319, stk. 3, ændres »§ 219, stk. 1, 3 og 5« til: »§ 219, stk. 1, 2 og 4«.
I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 23. juni 2023, som ændret ved § 14 i lov nr. 1546 af 12. december 2023, § 3 i lov nr. 1572 af 12. december 2023 og § 2 i lov nr. 1784 af 28. december 2023, foretages følgende ændringer:
1. I § 38, stk. 3, og § 42, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »omfattet af lov om forsikringsvirksomhed«: »og firmapensionskasser omfattet af lov om firmapensionskasser«.
2. I § 42, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »pensionskasser«: », firmapensionskasser«.
I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 1. marts 2024, som ændret ved § 9 i lov nr. 480 af 22. maj 2024 og § 5 i lov nr. 481 af 22. maj 2024, foretages følgende ændring:
1. I § 154 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »15 pct.« til: »25 pct.«
I lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2023, som ændret ved § 8 i lov nr. 1546 af 12. december 2023, foretages følgende ændringer:
1. I § 12, stk. 7, ændres »§ 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 6« til: »§ 3, stk. 2 og 7«.
2. I § 15, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt., ændres »lov om værdipapirhandel m.v.« til: »lov om kapitalmarkeder.«
I lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 21. oktober 2024, foretages følgende ændring:
1. I § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., ændres »lov om værdipapirhandel m.v.« til: »lov om kapitalmarkeder.«
I lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, som ændret senest ved § 12 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, foretages følgende ændring:
1. § 6, stk. 2, 3. pkt., affattes således:
»Direktørerne udnævnes for et tidsrum på 6 år med mulighed for én forlængelse på 6 år.«
I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 5. november 2024, som ændret ved § 5 i lov nr. 1446 af 10. december 2024, § 1 i lov nr. 1464 af 10. december 2024 og lov nr. 1465 af 10. december 2024, foretages følgende ændring:
1. I § 806, stk. 7, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-12 eller 18-26« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-12 eller 18-22«.
I lov nr. 481 af 22. maj 2024 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Tilsyn efter forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og forordning om markeder for kryptoaktiver, regler for udpegelse af administrationsselskab for Garantifonden og aflønningsregler for firmapensionskasser) foretages følgende ændringer:
1. § 4, nr. 1, ophæves.
2. § 15, nr. 1, ophæves.
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2025, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 2, nr. 1, 3 og 18-22, og § 8, nr. 1, 2 og 7-11, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 3. § 5, nr. 3, 6, 7, 10 og 14, og § 6, nr. 1, 2 og 5, træder i kraft den 9. april 2025.
Stk. 4. § 6, stk. 2, 3. pkt., i lov om Danmarks Nationalbank som affattet ved denne lovs § 15 har ikke virkning for direktører udnævnt før den 1. januar 2025, medmindre en repræsentantskabsudnævnt direktør udpeges af kongen efter denne dato.
Stk. 5. Regler fastsat i medfør af § 56 a i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1731 af 5. december 2023, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 71 a i lov om forsikringsvirksomhed som affattet ved § 9, nr. 1, i lov nr. 1546 af 12. december 2023.
Stk. 6. Regler fastsat i medfør af § 245 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1013 af 21. august 2024, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 245 a, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 2, nr. 15.
Stk. 7. Regler fastsat i medfør af § 267 h i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1013 af 21. august 2024, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 267 i i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § 2, nr. 19.
Stk. 8. Regler fastsat i medfør af 35, stk. 6, i lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2023, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 35, stk. 9, i lov om betalinger som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2.
Stk. 9. Regler fastsat i medfør af § 182, stk. 4, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 1. marts 2024, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye regler udstedt i medfør af § 182, stk. 6, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter som affattet ved denne lovs § 8, nr. 4.
Stk. 10. Regler fastsat i medfør af § 1, stk. 6 og 7, i hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af § 1, stk. 7 og 8, i hvidvaskloven som affattet ved denne lovs § 3, nr. 3.
Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. §§ 1-15 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Stk. 3. §§ 1-3, 5-9 og 11-15 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.
/ Morten Bødskov
Officielle noter
7. I § 2, nr. 16, der bliver nr. 19, indsættes efter »forbrugeren«: », den erhvervsdrivende eller foreningen«.
8. I § 2 indsættes som nr. 22:
»22) Arbejdende kapital: Summen af egenkapital, efterstillede kapitalindskud, indlån og anden gæld, indlån i puljeordninger, udstedte obligationer til dagsværdi og udstedte obligationer til amortiseret kostpris.«
9. I § 11, stk. 4, 5. pkt., ændres »Pengeinstitutankenævnet« til: »Det finansielle ankenævn«.
10. I § 13, stk. 2, 4. pkt., ændres »Et afslag« til: »En opsigelse«.
11. Efter kapitel 4 indsættes:
§ 13 a. En basal erhvervskonto skal omfatte følgende tjenesteydelser, som en erhvervsdrivende eller en forening skal kunne gøre brug af i ubegrænset omfang, jf. dog stk. 2:
Muligheden for at åbne, anvende og lukke erhvervskontoen.
Muligheden for at indsætte midler bortset fra kontanter på erhvervskontoen.
Muligheden for at indsætte kontanter på erhvervskontoen svarende til i alt 20.000 kr. pr. måned.
Muligheden for at hæve kontanter fra erhvervskontoen i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, ved henvendelse i instituttets forretningslokale eller i pengeautomater både inden for og uden for instituttets åbningstider.
Muligheden for i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, at foretage
a) direkte debiteringer,
b) betalingstransaktioner med et betalingskort, herunder onlinebetalinger, og
c) kredittransaktioner, herunder stående ordrer, ved, hvis de forefindes, terminaler, henvendelse i instituttets forretningslokale og via onlinefaciliteter.
Stk. 2. Et institut skal alene tilbyde tjenesteydelserne nævnt i stk. 1 til erhvervsdrivende eller foreninger, i det omfang tjenesteydelserne i forvejen udbydes til erhvervsdrivende eller foreninger, som har andre betalingskonti end en basal erhvervskonto.
Stk. 3. En erhvervsdrivende eller en forening skal kunne styre og initiere betalingstransaktioner fra sin basale erhvervskonto i instituttets eventuelle forretningslokale og via onlinefaciliteter, hvis disse tjenesteydelser i forvejen udbydes til erhvervsdrivende eller foreninger, som har andre betalingskonti end en basal erhvervskonto.
§ 13 b. Et institut skal vederlagsfrit stille følgende oplysninger til rådighed for erhvervsdrivende og foreninger om den basale erhvervskonto, som instituttet udbyder:
De specifikke tjenesteydelser tilknyttet den basale erhvervskonto, jf. § 13 a, stk. 1.
Gebyrer og vilkår for anvendelsen af den basale erhvervskonto, jf. § 13 d.
At køb af yderligere tjenesteydelser eller aktier, andele eller garantbeviser ikke er en forudsætning for adgangen til en basal erhvervskonto, jf. § 13 c, stk. 8.
§ 13 c. Et institut skal tilbyde en erhvervsdrivende eller en forening en basal erhvervskonto, jf. § 2, nr. 6, i danske kroner.
Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse på følgende:
a) mindst ét medlem af direktionen har bopæl i Danmark,
b) mindst én af de reelle ejere, der ejer mindst 25 pct. af virksomheden, har bopæl i Danmark, hvis virksomheden drives uden en direktion, eller
c) mindst én af de ledelsesansvarlige har bopæl i Danmark, hvis virksomheden drives uden en direktion og virksomheden ikke har nogen reelle ejere, der ejer mindst 25 pct. af virksomheden.
Stk. 3. Et institut kan afslå at åbne en basal erhvervskonto til en erhvervsdrivende eller en forening, når
den erhvervsdrivende eller foreningen ikke leverer de oplysninger, som instituttet stiller krav om for at gennemføre kundekendskabsproceduren efter kapitel 3 i hvidvaskloven, eller
instituttet i øvrigt har en viden om, en mistanke om eller en rimelig grund til at formode, at den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har udført eller vil udføre transaktioner eller aktiviteter, som har medført eller vil medføre underretningspligt efter § 26, stk. 1, i hvidvaskloven.
Stk. 4. Et institut kan endvidere afslå at åbne en basal erhvervskonto til en erhvervsdrivende eller en forening i følgende tilfælde:
Den erhvervsdrivende eller foreningen har en betalingskonto i Danmark, som gør det muligt at anvende tjenesteydelserne anført i § 13 a, medmindre den erhvervsdrivende eller foreningen dokumenterer at have fået meddelelse om, at denne betalingskonto vil blive lukket.
Den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har udøvet strafbare handlinger mod instituttet, og instituttet vil derfor forhindre disse i at misbruge deres ret til at have adgang til en basal erhvervskonto.
Den erhvervsdrivende har ikke den fornødne tilladelse til at udøve virksomhed.
Den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har optrådt anstødeligt eller til gene for instituttets øvrige kunder eller ansatte.
Den erhvervsdrivende eller foreningen kan ikke påvise en reel interesse i at åbne en basal erhvervskonto.
Den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller ledelsen af den erhvervsdrivende eller foreningen har tidligere groft eller gentagne gange misligholdt sine forpligtelser over for instituttet.
Stk. 5. Et institut skal hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning om en basal erhvervskonto åbne en sådan konto eller give afslag herpå.
Stk. 6. Et institut skal vederlagsfrit give den erhvervsdrivende eller foreningen en begrundelse for et afslag på en ansøgning om en basal erhvervskonto, jf. dog stk. 7. Afslaget skal gives i papirform eller på andet varigt medium. Et afslag skal indeholde nærmere oplysninger om den erhvervsdrivendes eller foreningens mulighed for at påklage afgørelsen til et klagenævn, jf. § 13 f.
Stk. 7. Begrundelsen efter stk. 6, 1. pkt., kan udelades af hensyn til national sikkerhed eller offentlig orden, eller hvis det er nødvendigt for at sikre fortrolighed om underretninger i henhold til hvidvaskloven.
Stk. 8. Et institut må ikke betinge indgåelse af en aftale om en basal erhvervskonto af køb af yderligere tjenesteydelser, der ikke er tilknyttet en basal erhvervskonto, eller aktier, andele eller garantbeviser i instituttet. Dette gælder dog ikke aktier, andele eller garantbeviser, som det er en betingelse at besidde for at være kunde i instituttet.
§ 13 d. Et institut skal tilbyde de tjenesteydelser, der er nævnt i § 13 a, vederlagsfrit eller mod betaling af et rimeligt gebyr.
Stk. 2. Et institut kan pålægge en erhvervsdrivende eller en forening et rimeligt gebyr i tilfælde af den erhvervsdrivendes eller foreningens manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til en rammeaftale for en basal erhvervskonto.
Stk. 3. Ved fastlæggelsen af et rimeligt gebyr for erhvervsdrivende og foreninger, jf. stk. 1 og 2, må instituttet alene tage hensyn til instituttets omkostninger og en rimelig fortjeneste ved at tilbyde en basal erhvervskonto.
§ 13 e. Et institut kan uanset § 75 i lov om betalinger kun opsige en rammeaftale med en erhvervsdrivende eller en forening, der giver adgang til en basal erhvervskonto, såfremt én af følgende betingelser er opfyldt:
Den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har anvendt den basale erhvervskonto til strafbare formål.
Den erhvervsdrivende, foreningen eller tredjemand har ikke foretaget transaktioner på den basale erhvervskonto i over 24 på hinanden følgende måneder.
Den erhvervsdrivende eller foreningen har afgivet forkerte oplysninger for at få en basal erhvervskonto i tilfælde, hvor de rigtige oplysninger ville have medført et afslag.
Den erhvervsdrivende eller foreningen opfylder ikke længere kravene i § 13 c, stk. 2.
Den erhvervsdrivende eller foreningen har efterfølgende åbnet en anden betalingskonto i Danmark, som gør det muligt at anvende tjenesteydelserne anført i § 13 a.
Den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har begået strafbare handlinger mod instituttet, og instituttet vil derfor forhindre vedkommende i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal erhvervskonto.
Den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, har optrådt anstødeligt eller til gene for instituttets øvrige kunder eller ansatte.
Den erhvervsdrivende eller foreningen har i øvrigt groft eller gentagne gange misligholdt sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen over for instituttet.
Instituttet har underrettet Hvidvasksekretariatet om transaktioner eller aktiviteter, der involverer den erhvervsdrivende eller ejere heraf, foreningen eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne, efter § 26, stk. 1, i hvidvaskloven.
Der er forekommet grov eller gentagen sammenblanding af den erhvervsdrivendes eller foreningens midler og midler, der hidrører fra ejere af virksomheden eller personer, der optræder på den erhvervsdrivendes eller foreningens vegne.
Instituttet har pligt til at afbryde eller afvikle forretningsforbindelsen efter § 14, stk. 5, 1. pkt., eller § 15 i hvidvaskloven.
Stk. 2. Et institut, der opsiger en rammeaftale efter stk. 1, skal vederlagsfrit meddele den erhvervsdrivende eller foreningen begrundelsen for opsigelsen i papirform eller på andet varigt medium med mindst 2 måneders varsel, jf. dog stk. 4. Et institut kan opsige en rammeaftale om en basal erhvervskonto begrundet i en af betingelserne anført i stk. 1, nr. 7, 8 eller 10, med øjeblikkelig virkning, hvis det forhold, der har givet anledning til opsigelsen, fortsættes eller gentages i opsigelsesperioden, jf. 1. pkt. En opsigelse begrundet i en af betingelserne anført i stk. 1, nr. 1, 3, 6, 9 eller 11, har øjeblikkelig virkning.
Stk. 3. En opsigelse skal indeholde nærmere oplysninger om den erhvervsdrivendes eller foreningens mulighed for at påklage afgørelsen til et klagenævn, jf. § 13 f.
Stk. 4. Begrundelsen, jf. stk. 2, 1. pkt., kan udelades af hensyn til national sikkerhed eller offentlig orden, eller hvis det er nødvendigt for at sikre fortrolighed om underretninger i henhold til hvidvaskloven.
§ 13 f. Et institut skal etablere en klageordning og være tilsluttet et uafhængigt, landsdækkende klagenævn, som branchen skal oprette.«
12. I § 19, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., ændres »lov om værdipapirhandel m.v.« til: »lov om kapitalmarkeder.«
13. I § 25, stk. 1, ændres »§ 10« til: »§§ 10 og 13 b«.
8. I § 75, stk. 2, ændres »bestyrelsen, en direktør og den ansvarshavende aktuar« til: »bestyrelsen og en direktør«, og i stk. 3 ændres »direktion, den eksterne revision eller den ansvarshavende aktuar« til: »direktion eller den eksterne revision«.
9. I § 106 d, stk. 6, ændres »kapitel 18 i lov om værdipapirhandel m.v.« til: »kapitel 31 i lov om kapitalmarkeder«.
10. I § 117, stk. 1, 1. pkt., udgår », ansvarshavende aktuarer«.
11. I § 175 g, stk. 14, ændres »nr. 14« til: »nr. 12«.
12. I § 198, stk. 3, 1. pkt., ændres »Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder« til: »Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder«.
13. I § 243 d, stk. 1, ændres »§ 58 h, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.« til: »§ 5, nr. 7, i lov om kapitalmarkeder«.
14. § 245 a, stk. 1, affattes således:
»Et pengeinstitut og et realkreditinstitut samt dattervirksomheder heraf skal på anmodning fra Finanstilsynet eller Finansiel Stabilitet indsende de nødvendige oversigter og oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet
til brug for en vurdering af, hvorvidt virksomheden er nødlidende eller forventelig nødlidende, jf. § 224 a,
til brug for udøvelse af beføjelserne i §§ 243 a-243 c eller
til brug for udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelsen, jf. § 272.«
15. I § 245 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Oversigterne og oplysningerne nævnt i stk. 1 skal indsendes senest 12 timer efter dagsafslutning. Seriebalancer for realkreditinstitutter skal dog indsendes senest 24 timer efter dagsafslutning.
Stk. 3. Et pengeinstitut og et realkreditinstitut skal have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at indsendelse af oplysninger efter stk. 1 kan ske inden for de fastsatte frister i stk. 2, og at restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kan gennemføres effektivt.«
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.
16. I § 245 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »Stk. 1«: »-3«, og »pengeinstitut eller et realkreditinstitut« ændres til: »pengeinstitut, et realkreditinstitut, en finansiel holdingvirksomhed, en blandet holdingvirksomhed eller et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og finansieringsinstituttet indgår i tilsynet med modervirksomheden på konsolideret grundlag«.
17. I § 245 a, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »fastsætte efter høring af Finansiel Stabilitet« til: »efter høring af Finansiel Stabilitet fastsætte«, og efter »dette« indsættes: », regler om tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre effektiv gennemførelse af restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og fravigelser af stk. 1-3«.
18. I § 266 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Likvidationsenheder skal ikke opfylde et minimumskrav til nedskrivningsegnede passiver, medmindre Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet træffer afgørelse herom. Finanstilsynet kan træffe afgørelse efter 1. pkt., hvis Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet finder det berettiget, navnlig under hensyntagen til om det forhold, at virksomheden bliver nødlidende, kan forventes at få negativ indvirkning på den finansielle stabilitet og på risikoen for afsmitning på det finansielle system, herunder med hensyn til Garantiformuens finansieringskapacitet. Finanstilsynet fastsætter minimumskravet til nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder, jf. 1. pkt., til et beløb, der overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb.«
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.
19. § 267 h ophæves, og i stedet indsættes:
»Krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder
§ 267 h. En likvidationsenhed skal på individuelt niveau opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, som er fastsat i medfør af § 266, stk. 4, med kapitalgrundlag eller følgende forpligtelser i nr. 1 og 2 eller begge dele i kombination:
Forpligtelser, der opfylder betingelserne i artikel 72 a og artikel 72 b, stk. 1, stk. 2, litra a, c og e-n, og stk. 3-5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter.
Forpligtelser fra gældsinstrumenter, der har derivatkomponenter, jf. § 267 a, stk. 1, nr. 3 eller 4.
§ 267 i. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kravet om nedskrivningsegnede passiver. Erhvervsministeren kan også fastsætte regler, der fraviger §§ 267 c-267 e.«
20. § 269 b, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. En likvidationsenhed er ikke omfattet af stk. 1, medmindre Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. § 266, stk. 4. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom.«
21. I § 269 d, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
22. § 269 d, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. En likvidationsenhed er ikke omfattet af stk. 1, medmindre Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. § 266, stk. 4. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af pligten til offentliggørelse og underrette likvidationsenheden herom.«
23. I § 344 b ændres », realkreditinstituttet eller fondsmæglerselskabet I« til: »eller realkreditinstituttet«.
24. I § 345, stk. 10, 1. pkt., ændres »2 år« til: »3 år«.
25. I § 346, stk. 2, 1. pkt., udgår »den ansvarshavende aktuar,«.
26. I § 355, stk. 3, 1. pkt., udgår »en ansvarshavende aktuar,«.
27. Overskriften før § 358 ophæves.
28. §§ 358 og 359 ophæves.
29. I § 360, stk. 1, ændres »§§ 361-370« til: »§§ 361-368«.
30. I § 360, stk. 2, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.
31. I § 361, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »finansiel holdingvirksomhed«: », fondsmæglerholdingvirksomhed«.
32. I § 373, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 245 a, stk. 1 og 3« til: »§ 245 a, stk. 3 og 5«.
33. I § 373, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 245 a, stk. 2« til: »§ 245 a, stk. 4«.
34. I § 373, stk. 10, indsættes efter »§ 347, stk. 2,«: »og«.
35. I § 374, stk. 1, udgår »ansvarshavende aktuar,«.
11. I § 6 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 6, stk. 3« til: »§ 6, stk. 4«.
12. I § 7, stk. 2, indsættes efter »vedrørende arbejdsulykkesforsikringer«: »og voldsskadeforsikringer«.
Midlerne investeres i sikre, likvide aktiver med lav risiko og placeres i et særskilt værdipapirdepot, som betegnes sikkerhedsdepot, i et kreditinstitut senest ved afslutningen af den arbejdsdag, der følger efter den dag, hvor midlerne er modtaget.
Midlerne dækkes af en garanti fra et forsikringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke tilhører samme koncern som instituttet. Garantien skal til enhver tid mindst svare til det beløb, som ellers skulle være indsat på en sikringskonto eller placeret i et sikkerhedsdepot.
Stk. 7. Midler, der indsættes på en sikringskonto eller investeres i værdipapirer, der placeres i et sikkerhedsdepot, kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning fra instituttets øvrige kreditorer.
Stk. 8. Betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der er forpligtet til at sikre midler, jf. stk. 1-3, hvor en del af midlerne skal anvendes til fremtidige betalingstransaktioner, og hvor den resterende del skal anvendes til ikkebetalingsrelaterede tjenester, skal alene sikre den del af midlerne, som skal anvendes til fremtidige betalingstransaktioner.
Stk. 9. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om sikring af midler i henhold til stk. 1-8.«
3. Efter § 41 indsættes før overskriften før § 42:
»Betingelser for at anmode om at deltage i registrerede betalingssystemer
§ 41 a. Et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut, der deltager i eller anmoder om at deltage i registrerede betalingssystemer, jf. § 64, skal have følgende:
En beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte de midler, der tilhører betalingstjenestebrugerne, jf. § 10, stk. 1, nr. 9, og §§ 41 b-41 d.
En beskrivelse af forretningsgange og interne kontrolmekanismer for de aktiviteter, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har til hensigt at levere, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, samt en beskrivelse af ordninger for brug af betalingsinstituttets og e-pengeinstituttets informations- og kommunikationsteknologitjenester, der relaterer sig til artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital modstandsdygtighed i den finansielle sektor, jf. § 41 e.
En afviklingsplan i tilfælde af konkurs, jf. § 41 f.
§ 41 b. Sikrer betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet brugernes midler ved at indsætte dem på en sikringskonto, jf. § 35, stk. 6, nr. 1, skal beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, indeholde følgende:
Antallet af personer, der har adgang til sikringskontoen, og deres funktioner.
En beskrivelse af administrations- og afstemningsprocessen til sikring af, at betalingstjenestebrugernes midler i betalingstjenestebrugernes interesse er beskyttet mod krav fra betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets øvrige kreditorer, navnlig i tilfælde af insolvens.
En kopi af udkastet til kontrakt med kreditinstituttet.
En udtrykkelig erklæring fra betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet om overholdelsen af § 35.
§ 41 c. Sikrer betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet brugernes midler ved at placere dem i et sikkerhedsdepot, jf. § 35, stk. 6, nr. 2, skal beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, indeholde følgende:
En beskrivelse af investeringspolitikken for at sikre, at de aktiver, der vælges, er likvide og sikre og har lav risiko.
En beskrivelse af administrations- og afstemningsprocessen til sikring af, at betalingstjenestebrugernes midler i betalingstjenestebrugernes interesse er beskyttet mod krav fra betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets øvrige kreditorer, navnlig i tilfælde af insolvens.
En udtrykkelig erklæring fra betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet om overholdelsen af § 35.
§ 41 d. Sikrer betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet betalingstjenestebrugernes midler ved at stille en garanti fra et forsikringsselskab eller et kreditinstitut, jf. § 35, stk. 6, nr. 3, skal beskrivelsen efter § 41 a, nr. 1, indeholde følgende:
En bekræftelse af, at forsikringen eller den tilsvarende garanti er fra en enhed, der ikke er en del af samme koncern som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet.
Nærmere oplysninger om den proces, der er indført for at sikre, at forsikringen eller den tilsvarende garanti til enhver tid er tilstrækkelig til at dække de krav på tilbagebetaling, som brugerne af betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet måtte have mod instituttet.
Oplysninger om dækningens varighed og vilkårene for fornyelse.
En kopi af forsikringsaftalen eller den tilsvarende garanti eller et udkast hertil.
§ 41 e. Beskrivelsen efter § 41 a, nr. 2, skal dokumentere, at forretningsgangene, de interne kontrolmekanismer og ordningerne for brugen af informations- og kommunikationsteknologi er proportionale, passende, forsvarlige og tilstrækkelige.
Stk. 2. Forretningsgangene og de interne kontrolmekanismer efter § 41 a, nr. 2, skal omfatte følgende:
Kortlægning af de risici, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har identificeret, herunder typen af risici og de procedurer, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet har indført eller vil indføre for at vurdere og forhindre sådanne risici.
De forskellige procedurer for gennemførelse af regelmæssig og permanent kontrol, herunder hyppigheden og de afsatte menneskelige ressourcer.
De regnskabsmæssige procedurer for, hvordan betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet registrerer og rapporterer sine regnskabsmæssige oplysninger.
Identiteten af den eller de ansvarlige personer for de interne kontrolfunktioner, herunder for regelmæssig og permanent kontrol og kontrol af overholdelsen, og et opdateret cv for den eller de pågældende personer.
Identiteten af enhver revisor, der ikke er revisor som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.
Sammensætningen af bestyrelsen og direktionen.
En beskrivelse af den måde, hvorpå outsourcede funktioner overvåges og kontrolleres for at undgå, at kvaliteten af betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets interne kontrol forringes.
En beskrivelse af, hvordan eventuelle agenter og filialer overvåges og kontrolleres inden for rammerne af betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets interne kontrol.
En beskrivelse af koncernforvaltningen, når betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet er en dattervirksomhed af en reguleret enhed i en medlemsstat.
§ 41 f. Afviklingsplanen, jf. § 41 a, nr. 3, skal tilpasses betalingsinstituttets eller e-pengeinstituttets planlagte størrelse og forretningsmodel og skal indeholde en beskrivelse af de begrænsende foranstaltninger, som betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet skal træffe i tilfælde af opsigelse af instituttets betalingstjenester, og som vil sikre gennemførelsen af uafsluttede betalingstransaktioner og afslutningen af eksisterende kontrakter.
§ 41 g. Anmoder et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut om at deltage i et registreret betalingssystem, skal betalingsinstituttet eller e-pengeinstituttet sende Finanstilsynet dokumentation for, hvordan kravene i §§ 41 a-41 f opfyldes.
Stk. 2. På baggrund af de indsendte oplysninger i stk. 1 kan Finanstilsynet efter høring af Danmarks Nationalbank afvise at lade et betalingsinstitut eller e-pengeinstitut deltage eller anmode om at deltage i et registreret betalingssystem, hvis Finanstilsynet vurderer, at deltagelsen vil medføre væsentlige risici for stabiliteten eller integriteten af systemet.«
4. I § 63, stk. 1, 1. pkt., ændres »betalingsinstitutter« til: »udbydere af betalingstjenester«, og i 2. pkt. ændres »betalingsinstituttet« til: »udbydere af betalingstjenester«.
5. I § 63, stk. 2, og § 145, stk. 2, nr. 1, ændres »et betalingsinstitut« til: »en udbyder af betalingstjenester«.
6. § 64, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på betalingssystemer, som udelukkende består af udbydere af betalingstjenester, der tilhører samme koncern.«
7. I § 64, stk. 3 og 4, ændres »En deltager i et registreret betalingssystem, jf. stk. 2, nr. 1,« til: »En deltager i et betalingssystem, der er registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer,«.
8. I § 72, stk. 2, ændres »lov om betalingskonti« til: »lov om betalingskonti og basale erhvervskonti«.
9. I § 75, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »basal betalingskonto«: »eller en basal erhvervskonto«, og »§ 13 i lov om betalingskonti« ændres til: »§§ 13 og 13 e i lov om betalingskonti og basale erhvervskonti«.
10. I § 130, stk. 1, 2. pkt., og § 138, stk. 1, 8. pkt., ændres »artikel 3-4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Unionen og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/886 af 13. marts 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 og direktiv 98/26/EF og (EU) 2015/2366 for så vidt angår strakskreditoverførsler i euro«.
11. I § 138, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 3. pkt., ændres »lov om værdipapirhandel m.v.« til: »lov om kapitalmarkeder.«
12. I § 139, stk. 1, 2. pkt., ændres »artikel 3-4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 og sager vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Unionen og sager vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/886 af 13. marts 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 og direktiv 98/26/EF og (EU) 2015/2366 for så vidt angår strakskreditoverførsler i euro«.
13. I § 143, 2. pkt., ændres »artikel 3-4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 924/2009/EF af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro« til: »Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Unionen eller Europa-Parlamentets Rådets forordning (EU) 2024/886 af 13. marts 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 og (EU) 2021/1230 og direktiv 98/26/EF og (EU) 2015/2366 for så vidt angår strakskreditoverførsler i euro«.
14. I § 145, stk. 1, indsættes efter »kapitel 4«: », dog ikke med registrerede betalingssystemer, jf. kapitel 32 i lov om kapitalmarkeder,«.
15. § 145, stk. 1, nr. 1, ophæves.
Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2.
16. I § 145, stk. 3, udgår »samt artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger i Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001«.
17. § 145, stk. 8, affattes således:
»Stk. 8. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør afgørelser efter stk. 1 og kendelser fra Konkurrenceankenævnet, jf. dog stk. 10.«
18. I § 145 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:
»Stk. 9. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør beslutninger om at overgive sager, hvor styrelsen har truffet afgørelse efter denne lov, til politimæssig efterforskning med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog stk. 10. Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overgivet en sag til politimæssig efterforskning, og er der faldet dom eller vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen eller bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 10. Er dommen ikke endelig, eller er den anket eller genoptaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen efter 2. pkt.«
Stk. 9 og 10 bliver herefter stk. 10 og 11.
19. I § 145, stk. 9, der bliver stk. 10, indsættes efter »stk. 8«: »og 9«.
20. I § 152, stk. 1, ændres »jf. stk. 1, nr. 3 og 4, §§ 35,« til: »jf. stk. 1, nr. 3 og 4, § 35, stk. 1-6 og 8, §§«.
21. I § 152, stk. 2, ændres: »artikel 4, stk. 1, 3 og 4, og artikel 6 og 7« til: »og artikel 4, stk. 1, 3 og 4,«.
5. § 176 affattes således:
»§ 176. Deltagere og indirekte deltagere i et registreret betalingssystem skal være enheder som defineret i § 3, nr. 23, 24 og 39.«
6. I § 211, stk. 2, indsættes som nr. 17:
»17) De forhold, som fremgår af artikel 44 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer og valgfrie oplysninger om obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige, og om bæredygtighedsrelaterede obligationer.«
7. I § 213, stk. 5, 1. pkt., ændres »§§ 27 og 28« til: »§§ 26 og 27«.
8. I § 214 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Finanstilsynet kan til brug for tilsyn med overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer og valgfrie oplysninger om obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige, og om bæredygtighedsrelaterede obligationer udøve de beføjelser, der følger af forordningens artikel 45, stk. 1.«
9. I § 241, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»1. pkt. gælder kun, når reaktionen m.v., dommen eller bødevedtagelsen vedrører overtrædelse af en eller flere bestemmelser, der relaterer sig til udøvelsen af den tilladelseskrævende virksomhed.«
10. I § 253 ændres »artikel 25, stk. 1, artikel 26-30« til: »artikel 22 a, artikel 25, stk. 1, artikel 26 og 27, artikel 27 a, stk. 1 og 2, artikel 28-30«, og »(EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014« udgår.
11. Efter § 253 d indsættes før overskriften før § 254:
»§ 253 e. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde overtrædelse af afsnit II, kapitel 2, eller artikel 18, 19 eller 21 eller manglende samarbejde i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg eller manglende overholdelse af et krav i henhold til artikel 45, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske grønne obligationer og valgfrie oplysninger om obligationer, der markedsføres som miljømæssigt bæredygtige, og om bæredygtighedsrelaterede obligationer.«
12. § 255, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvar for overtrædelse af lovens bestemmelser, bestemmelser i forordninger eller regler udstedt i medfør af forordninger, hvor der i denne lov er fastsat regler om strafansvar, eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år, medmindre en længere forældelsesfrist følger af den øvrige lovgivning.«
»Et fondsmæglerselskab, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, og en fondsmæglerholdingvirksomhed med mindst én dattervirksomhed, der har tilladelse til at yde eller udføre en eller begge af de i bilag 1, afsnit A, nr. 3 og 6, nævnte investeringsservicer og -aktiviteter, samt dattervirksomheder heraf skal på anmodning fra Finanstilsynet eller Finansiel Stabilitet indsende de nødvendige oversigter og oplysninger til Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet
til brug for en vurdering af, hvorvidt fondsmæglerselskabet eller fondsmæglerholdingvirksomheden er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 165,
til brug for udøvelse af beføjelserne i §§ 177-181 eller
til brug for udøvelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelsen, jf. § 214.«
4. I § 182 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Oversigterne og oplysningerne nævnt i stk. 1 skal indsendes senest 12 timer efter dagsafslutning.
Stk. 3. Et fondsmæglerselskab og en fondsmæglerholdingvirksomhed skal have effektive sagsgange og systemer, der sikrer, at indsendelse af oplysninger efter stk. 1 kan ske inden for den fastsatte frist i stk. 2, og at restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kan gennemføres effektivt.«
Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.
5. I § 182, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes efter »Stk. 1«: »-3«, og efter »fondsmæglerselskaber« indsættes: »eller af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område«.
6. I § 182, stk. 4, der bliver stk. 6, indsættes efter »dette«: », regler om tiltag og systemer, der er nødvendige for at sikre effektiv gennemførelse af restrukturering og afvikling, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og fravigelser af stk. 1-3«.
7. I § 198 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Likvidationsenheder skal ikke opfylde et minimumskrav til nedskrivningsegnede passiver, medmindre Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet træffer afgørelse herom. Finanstilsynet kan træffe afgørelse efter 1. pkt., hvis Finanstilsynet efter høring af Finansiel Stabilitet finder det berettiget, navnlig under hensyntagen til om det forhold, at virksomheden bliver nødlidende, kan forventes at få negativ indvirkning på den finansielle stabilitet og på risikoen for afsmitning på det finansielle system, herunder med hensyn til Garantiformuens finansieringskapacitet. Finanstilsynet fastsætter minimumskravet til nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder, jf. 1. pkt., til et beløb, der overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb.«
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.
8. Efter § 205 indsættes før overskriften før § 206:
»Krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheder
§ 205 a. En likvidationsenhed skal på individuelt niveau opfylde et krav om nedskrivningsegnede passiver, som er fastsat i medfør af § 198, stk. 4, med kapitalgrundlag eller følgende forpligtelser i nr. 1 og 2 eller begge dele i kombination:
Forpligtelser, der opfylder betingelserne i artikel 72 a og artikel 72 b, stk. 1, stk. 2, litra a, c og e-n, og stk. 3-5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter.
Forpligtelser fra gældsinstrumenter, der har derivatkomponenter, jf. § 202, nr. 3 eller 4.«
9. § 210, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. En likvidationsenhed er ikke omfattet af stk. 1, medmindre Finanstilsynet har fastsat kravet om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden til et beløb, som overstiger likvidationsenhedens tabsabsorberingsbeløb, jf. § 198, stk. 4. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af indberetningsforpligtelsen og underrette likvidationsenheden herom.«
10. I § 212, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.
11. § 212, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. En likvidationsenhed er ikke omfattet af stk. 1, medmindre Finanstilsynet har fastsat et krav om nedskrivningsegnede passiver for likvidationsenheden, jf. § 198, stk. 4. Finanstilsynet skal i så fald fastsætte indholdet og hyppigheden af pligten til offentliggørelse og underrette likvidationsenheden herom.«
12. I § 266, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 182, stk. 1 og 3« til: »§ 182, stk. 3 og 5«.
13. I § 267, stk. 1, ændres »§ 182, stk. 2« til: »§ 182, stk. 4«.